Римское право что такое наследование вопреки завещанию

Обновлено: 02.07.2024

Наследственное право – институт гражданского права, совокупность правовых норм, регулирующих правоотношения субъекта после его смерти.

Предметом наследственного права является succession – преемство.

Наследственная масса – это совокупный объект частного права, совокупность прав и обязанностей умершего, в том числе правоотношений.

В наследственную массу не входят только строго личные требования из обязательств или правонарушений.

Открытие наследства – это юридический факт, являющийся основанием возникновения у наследника возможности принять наследство. Римское право признает таким фактом смерть наследодателя.

Однако переход прав и обязанностей от наследодателя к наследнику возможен только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство.

Принятие наследства (aditio hereditatis) – это совершение наследником определенных, предусмотренных законом действий, свидетельствующих о вступлении в наследство.

Действия, свидетельствующие о принятии наследства:

  1. Cretio – торжественное заявление о принятии наследства. Сначала публично наследникитакое заявление делали общине, позднее – претору. В 407г. cretio было отменено.
  2. Pro herede gestio – конклюдентное поведение, выражающееся в намерении принять наследство, т.е. проявление распорядительной активности (произведение описи и оценки имущества).

С момента принятия наследства наследник является ответственным не только за имущество наследодателя, но и за его долги. Поэтому наследник имеет право не принять наследство, отказаться от невыгодного наследства – beneficium abstinendi . Если наследник сомневается в ценности наследственной массы, то он имеет право jus deliberandi – право на размышление (100 дней), а по кодексу Юстиниана – 9 месяцев.

Если наследник принял наследство, то к наследуемому имуществу присоединялось собственное имущество – слияние имущественных масс, и кредиторы наследодателя имели право требовать удовлетворения из общей имущественной массы.

Принятие наследства ведет и к погашению взаимных обязательств между наследником и наследодателем и к прекращению между ними сервитутов.

Лежачее наследство – это имущество, которое является наследственной массой между открытием наследства и принятием наследства.

Выморочное наследство – это имущество, которое не принял ни один наследник (отказ) или наследников не осталось. Такое имущество признавалось ничьим, а значит, могло быть оккупировано любым лицом. В период принципата выморочное наследство передавалось в государственную казну; в период домината – преимущественное право на выморочное наследство имели сенат, церковь, если умерший был их членом.

Наследственная трансмиссия – если наследник, в пользу которого открылось наследство, умирает до его принятия, то право наследования его доли переходит к его наследникам.

Наследование по праву представления – если наследник по закону умирает до открытия наследства, то его доля переходит к его наследникам.

Наследование по завещанию – successio testamentaria.

Сущность наследственного права сводится к тому, что лицо как субъект имущественных отношений имеет право самостоятельно определить судьбу имущества и имущественных прав, к кому, в каком объеме после его смерти должны перейти права и обязанности, входящие в имущество.

Завещание – это волевой акт собственника, направленный на определение преемника роли наследодателя.

Завещатель ставит преемника на свое место, возмещая своё будущее отсутствие в обществе (универсальное преемство), он распоряжается своей позицией в гражданском обороте.

Эволюция субъекта права на различных стадиях развития римского права нашла отражение в развитии наследственного права, которому соответствуют и формы завещания:

  1. Провозглашение завещателем своей воли в куриятных комициях (созывались 2 раза в год) – testamento colatis comitiis.
  2. Завещание в готовом к бою войске – testament in procinctu.

1 и 2 в начале классического периода (республиканского) вышли из употребления.

Завещание по средством либрального ритуала и монципации – testamento per aes et libram – оно требовало присутствие 5 (позднее – 7 ) свидетелей (не из числа подвластных завещателя, т.е. на заинтересованные лица) и весовщика. Преемник лишь на 1 год становился домовладыкой, ожидая того, кто был указан в завещании.

Данный вид завещания существовал на протяжении всей классической эпохи.

  1. В имперский период завещание стало публичным – составлялось перед магистратом, судом, императором.

Условия действительности завещания :

  1. Назначение наследника или наследников.
  2. Определение долей.

Завещатель должен обладать активной завещательной способностью (правоспособность и дееспособность). Ею не обладали: умалишенные, расточители, несовершеннолетние, alieni, кроме воинов по отношению к военному пекулию.

Наследник должен обладать пассивной завещательной способностью , т.е. способностью принять наследство. Ею не обладали: рабы (за исключением либерти), перегрины, объединения.

На случай смерти наследника или его отказа от принятия наследства наследодатель имел право подназначить наследника – substitucio.

Завещатель имел право до последнего момента жизни пересмотреть завещание – новое завещание отменяет прежнее.

В Белорусском законодательстве – это лица, которые на момент открытия наследства проживали и были прописаны с наследодателем – имеют право на ¼ движимого имущества.

Наследование по закону ( sucessio legitimio) – наследование по закону. Действует правило: наследование по закону если нет завещания. Здесь действует и другое правило: каждая первая очередь наследников исключает последующие.

А) По Законам XII Таблиц:

- Sui heredas (свои наследники) – те которые входили в семью наследодателя, проживали с ним на момент смерти, после смерти продолжают обладать имуществом находящемся в данной семье.

- Агнаты (agnotio) – те, кто ранее (до смерти наследодателя) был связан с наследодателем отношениями подвластности (т.е. имели общего домовладыку, который умер; или один из них стал юридически самостоятельным в результате эмансипации). Если их несколько, то наследует тот кто ближе по крови.

- Когнаты (cognatio) – кровные родственники или патроны вольноотпущенников (бывшие хозяева libertine)

Б) Преторское право:

- unde liberi – дети (свои, в том числе эмансипированные)

- unde legetimi –агнаты и патроны libertini

- unde cognate – кровные родственники до 7 степени родства (причем родственники более близкой степени устраняли более дальней

Степени родства – необходимое число рождений для установления кровной связи (например мама и дочь в первой степени, бабушка и внучка во второй.

- unde familia patroni – супруг, дети патронa после смерти libertini.

- unde patron patroni – патрон патрона

- unde vir et uxor – переживший супруг

- unde cognati manumissoris – родственники патрона, которые могли претендовать на выморочное имущество либертини.

В) уложения Юстиниана (характеризуется постепенным смягчением и ограничением ius civilis; ликвидации агнатский связей; урaвнением в правах мужчин и женщин):

- дети и их нисходящие (их предки); без ограничения все нисходящие получают долю по праву представления.

- все восходящие и родные братья и сестры (+ внуки от них): ближайшие родственники устраняют отдаленных.

- не полнородные братья и сестры (единокровные – общий отец или единоутробные – общая мама): без ограничений по праву представления, т.е. делят на всех

- все остальные кровные родственники: более близкие устраняют отдаленных.

Legata и fidia comissa.

Легат не может преследовать цель, ухудшения положения наследников, иначе легат считается ничтожным.

Легат – это сокращение наследства, по средством которого завещатель желает передать вещь третьему лицу из того, что будет полностью принадлежать наследнику.

Таким образом, юридическая сила легата зависит от действительности завещания, т.е. легато как способ сингулярного преемства, производен от универсального преемства по завещанию . Например, отказ наследника от завещания ведет к тому, что не реализовывается и легата.

Римское право знает виды легато:

  1. По средствам виндикации.
  2. По средствам приговора, заклятия.
  3. Путем дозволения.
  4. По средствам выдела.

Получение наследства часто связано с судебными разбирательствами между наследниками. Причина в том, что наследникам выгодно, чтобы их было как можно меньше. Появление граждан, также претендующих на имущество скончавшегося родственника, может восприниматься в штыки.

Часто так случается и с наследниками по праву представления. В эту категорию входят потомки умерших раньше наследников. Такие люди приобретают право на наследственную долю. Давайте выясним, что такое наследование по праву представления и каким образом его осуществить. Если в процессе оформления наследования возникают проблемы, советуем обратиться за помощью к юристам.

Основные сведения по наследственному праву

Вопросам наследственного приобретения имущества посвящена целая гл. V Гражданского кодекса Российской Федерации. Давайте узнаем основные правила наследования, чтобы лучше понять основную тему этой статьи.

Наследство открывается в тот момент, когда наследодатель умер. После раздела, производящегося через 6 месяцев, все, что он имел при жизни, достается наследникам. Однако то, кто попадет в эту категорию и приобретет право на наследование, зависит от варианта, по которому происходит раздел собственности покойного:

  1. По завещанию. Если покойный при жизни оставил и надлежащим образом оформил документ, выражающий его волю по порядку и объемам наследования, раздел имущества производится в соответствии с этим документом. Наследовать могут любые граждане и организации, выбранные покойным при жизни. Наличие кровных уз с наследниками не обязательно. Наоборот, родня покойного может лишиться права на наследование. Исключение составляют нетрудоспособные родственники. Им, в любом случае, причитается не менее половины законной доли. Имеется в виду та доля, которая досталась бы им, если бы наследование осуществлялось без завещания.
  2. По закону. Если письменного и заверенного документа, выражающего последнюю волю покойного, нет, то наследование осуществляется по правилам, изложенным в ГК РФ. Закон разделяет родню покойного на 7 очередей наследования. Если имеется хотя бы один представитель предыдущей очереди, все последующие не получают ничего.

Чтобы приобрести право на наследство, важно быть в рядах очереди, которую призовут к наследованию. Наследование происходит в следующей очередности:

  1. В первую очередь имущество покойного достается его самым близким людям. К ним закон относит детей, супругов и родителей. Могут привлекаться в эту очередь лица, являющиеся внуками покойного. Они наследуют по праву представления.
  2. Во вторую очередь получают имущество братья и сестры, дедушки и бабушки покойного. К наследованию по праву представления могут быть привлечены граждане, являющиеся племянниками и племянницами скончавшегося человека.
  3. В третью очередь приобретают имущество дяди и тети умершего человека. Могут, по праву представления, привлекаться к наследованию лица, являющиеся его двоюродными братьями или сестрами.
  4. В четвертую — прабабушки и прадедушки покойного.
  5. В пятую — лица, являющиеся двоюродными: внуками, внучками, дедушками, бабушками.
  6. В шестую — граждане, приходящиеся покойному двоюродными: правнуками, правнучками, племянниками, племянницами, дядями, тетями.
  7. В седьмую — лица, являющиеся падчерицами, пасынками, отчимами, мачехами наследодателя.

Обратите внимание! Наследовать по праву представления возможно только в том случае, если к наследованию призываются наследники первых трех очередей.

Как получить наследство при наследовании по праву представления

Приобретению имущества наследодателя может помешать кончина наследника до его смерти или в одно время с ней. В рамках наследственного законодательства, смерть признается одновременной, если люди умерли в один день и одно время (например, при ДТП).

Наследование по праву представления является замещением покойного наследника лицами, наследующими ему. Но замещение происходит не всеми семью очередями наследования, а только теми категориями людей, которые указаны в ГК РФ. То есть если наследующий соответствующей очереди умер, по праву представления получают наследство только его дети.

Принять наследство по праву представления следует в течение 6 месяцев с момента кончины родственника. Пропускать этот срок очень нежелательно. Чтобы принять наследство по праву представления, нужно по месту его открытия подать соответствующее заявление. Документ примет нотариус или другое должностное лицо, имеющее право выдавать свидетельства о праве на наследство. Если подать заявление вовремя, через полгода произойдет наследование, и наследственное имущество разделят между принявшими наследство родственниками, без учета тех, кто этого не сделал.

Если о смерти своего родственника наследующий по представлению не знал, право можно восстановить. Возможность наследования восстанавливается по согласию остальных наследников или через суд. В суде придется доказывать тот факт, что об открытии наследства по представлению наследующий не знал и знать не мог.

На наследующего по праву представления возлагается и обязанность доказательства своих прав. То есть необходимо собрать и предоставить нотариусу следующие документы:

  • свидетельство о рождении, в котором родственник наследодателя, умерший до его кончины или в то же время, указан в качестве отца или матери претендента;
  • бумаги, подтверждающие, что родитель претендента имел право наследовать в соответствующую очередь;
  • свидетельство о смерти родителя, который должен был унаследовать имущество.

Если у умершего близкого родственника покойного есть несколько детей, готовых осуществить наследование, то между ними в равных долях делится та часть имущества наследодателя, которая досталась бы их умершему родителю, если бы он был жив. Если наследует по представлению один человек, он получает полностью имущество наследодателя, приходящееся на долю его умершего родителя.

Источники:

Поручите задачу профессионалам. Юристы выполнят заказ по стоимости, которую вы укажите. Вам не придётся изучать законы, читать статьи и разбираться в вопросе самим.

Признание свободы завещательных распоряжений ставит на очередь вопрос о том, может ли эта свобода быть безграничной. Дело в том, что часто после завещателя остаются лица, которые были особенно близки к нему (например, дети, родители), которые, быть может, принимали участие в создании его благосостояния и которые даже при жизни имели право требовать от него известной поддержки (содержания, alimentatio). Полное забвение этих лиц в завещании и предоставление наследства помимо них какому — нибудь лицу совершенно построннему может казаться несправедливостью. Вследствие этого многие законодательства, допуская свободу завещаний, устанавливают в то же время известные ограничения в интересах таких особенно близких к завещателю лиц. Право этих лиц на известное непременное участие в наследовании и носит название необходимого наследования.

В истории римского права такое необходимое наследование известно уже от самых древних времен и проходит через всю историю, выливаясь в два различных типа.

1. Старейшим типом является необходимое наследование формальное. Общая сущность его состоит в том, что, совершая завещание, лицо, у которого есть sui heredes, то есть лица, подчиненные его patria potestas, должно или назначить их наследниками или определенно лишить их наследства — aut instituare aut exheredare.

Правило это является бесспорным отголоском глубокой старины. Мы говорили выше о том, что в древнейшее время члены familia еще при жизни отца считались как бы собственниками общесемейного имущества и потому в случае его смерти не столько получали наследство, сколько приобретали свободу распоряжения имуществом, которое уже раньше принадлежало им. Весьма вероятно, что и в Риме, как у других народов, завещание допускалось сначала (то есть разрешалось народным собранием) лишь при отсутствии собственных детей. Если же дети были, то назначение наследником лица постороннего могло быть оправдано перед comitia calata только такою или иною негодностью их (предосудительных поведением и т. д.). В случае наличности уважительных причин устранение их от наследства являлось лишением принадлежащих им прав, для чего необходимо было получить определенную санкцию народного собрания в виде exheredatio. Назначение постороннего наследника без такой exheredatio, при молчании закона на этот счет (praeteritio), было немыслимо: молчанием нельзя лишить прав.

С течением времени, по мере того как подлинная законодательная роль народных собраний в деле завещаний падала и превращалась в простую формальность, описанное реальное значение exheredatio стиралось. Но она все же сохранилась, как некоторое формальное требование, обращенное к завещателю. Никого реального контроля над exheredatio уже не существует, особенно с того момента, когда появилось testamentum per aes et libram, но все же требуется, чтобы patefamilias, назначая наследником постороннее лицо, предварительно и определенно лишил sui heredes наследства. Сохранению этого формального требования, вероятно, способствовало соображение психологического характера: поставленный перед необходимостью определенно заявить, что он лишает своих детей наследства, завещатель серьезнее отнесется к вопросу и, быть может, еще раз его передумать.

Наконец Юстиниан, еще более усилил требования к завещаниям этой стороны: установив, что exheredatio может быть, как и institutio, совершена в любых выражениях, он предписал, однако, чтобы все нисходящие без различия пола были эксгередированы nominatim.

2. Материальное необходимое наследование. Но все эти формальные ограничения не давали реальных гарантий даже тем, в чьих интересах они были установлены: достаточно было соблюсти требование об exheredatio, чтобы можно было лишить наследства без всяких оснований, по чистому капризу. Между тем, когда такие неосновательные exheredationes стали встречаться особенно часто, в общественном сознании зародилась и открепла та мысль, о которой сказано выше, — мысль о праве близких лиц на действительное участие в наследовании, о необходимом наследовании материальном.

Но это средство было не всегда возможно: hereditatis petitio могли предъявлять только те из близких лиц, которые являлись цивильными наследниками; она была недоступна, например, для детей эманципированных. В виду этого рядом с центумвиральным порядком в период империи возник другой: лица обойденные могли жаловаться магистратам extra ordinem, причем жалоба эта носила название querela inofficiosi testamenti. Когда впоследствии центумвиральный суд исчез и весь процесс приобрел характер extraordinaria cognitio, querela inofficiosi testamenti сделалась единственным средством для осуществления материального необходимого наследования, но она сама впитала в себя многие правила, выработавшиеся ранее в центумвиральном суде.

Так установилось в римском праве материальное необходимое наследование, причем ближайшие нормы его были долгое время недостаточно ясными и определенными: многое решалось свободным усмотрением судов. Лишь постепенно это наследование приобрело более определенные юридические очертания.

Теми близкими лицами, которые могли претендовать на непременное получение из наследства, были признаны десценденты и асценденты завещателя, а также его братья и сестры, однако, последние лишь при том условии, если в завещании им была предпочтена persona tupis (лицо утерявшее гражданскую честь или ее не имеющее в силу позорных занятий — актер, сводник, проститутка). Право на querela inofficiosi tastamenti принадлежит, впрочем, не всем этим лицам, а только тем из них, которые были бы in concreto наследниками по закону: следовательно, например, если есть десценденты и асценденты одновременно, право на необходимое наследование имеют только первые.

Если это требование не выполнено, если необходимому наследнику ничего не оставлено или оставлено менее, он может требовать уничтожения завещания по отношению к нему, то есть выдачи ему его полной законной доли (в нашем примере каждый может требовать уже не portio debita в виде 1/8, а portio ab intestato — то есть 1/2 наследства). Но право на предъявление querela имеет особый характер: оно погашается смертью необходимого наследника, а также коротким сроком — сначала 2 года, потом 5 лет.

Права необходимые наследников и требование, чтобы им была оставлена по крайней мере portio debita, могли быть обойдены наследодателем при жизни — путем дарения посторонним лицам, путем установления для кого — нибудь приданого и т. п. В виду этого по аналогии с querela inofficiosi testamenti стали давать затем querela inofficiosae donationis, inofficiosae dotis (право необходимого наследника, подать иск направленный на отмену совершенного наследодателем при жизни дарения (или назначения приданого), если это необходимо для дополнения обязательной доли).

Юстиниан внес и сюда несколько изменений. Так, он прежде всего в своей новелле 18 повысил размеры portio debita до 1/2 законной доли, если эта последняя составляет менее 1/4 всего наследства, и до 1/3, если — более. Далее, он постановил, что querela inofficiosi testamenti должна иметь место только тогда, если необходимым наследникам вовсе ничего не оставлено; напротив, если им оставлено, но только менее portio debita, то они могут требовать не полного уничтожения завещания, а только дополнения их непременной доли — actio ad supplendam legitimam или actio suppletoria.

3. Реформа Юстиниана — Novella 115. Как видим, оба типа необходимого наследования — формальный и материальный — в позднейшем праве действовали рядом, но отдельно друг от друга, что не могло не создавать затруднений на практике. Ввиду этого Юстиниан указом 542 г. — новелла 115 — сделал попытку слить оба вида необходимого наследования воедино. С этой целью он предписал, что десценденты и асценденты завещателя имеют не только право на получение в каком угодно виде portio debita, но, кроме того, они должны быть назначены наследниками; завещатель должен оказать им honor institutionis, — по крайней мере, в размерах их portio debita. Нужно сказать, что этот honor institutionis имеет более, чем просто почетное значение: в случае отпадения других назначенных в завещении лиц эти необходимые наследники, как heredes instituti, будут иметь так называемое jus accrescendi (см. ниже).

Кроме того, exheredatio и лишение portio debita могут быть сделаны теперь завещателем только при наличности уважительных причин, которые законодатель и перечисляет. Таких причин для десцендентов — 14 (различные преступления или проступки против завещателя, предосудительный образ жизни и т. д.), а для асцендентов — 8 (в общем, — то же самое).

О братьях и сестрах новелла 115 не упоминает, и потому относительно их остается в действии старое право: если им не оставлено portio debita и вместо них наследником назначена persona turpis, они имеют querela inofficiosi testamenti.

Несмотря на то, что формальное необходимое наследование протянулось через всю историю римского права и влилось в новеллу 115, оно, как чисто формальное ограничение завещателя, не привилось в праве новейших народов. Напротив, идея материального необходимого наследования, дающего известные реальные гарантии близким лицам и тем сглаживающего острые углы завещательной свободы, — эта идея была воспринята и нашла себе место в современных законодательствах, хотя и с некоторыми модификациями.

86. Наследование по закону

86. Наследование по закону Наследование по закону наступает, если умерший не оставил после себя завещания или в случае утраты силы завещания.В эпоху Законов XII Таблиц существовали три очереди наследников:1) лица, находившиеся в момент смерти наследодателя

52. Наследование по закону

52. Наследование по закону Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием. Исключение из этого правила установлено лишь для наследников по закону, которые имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от

53. Наследование по завещанию

53. Наследование по завещанию Завещание – это распоряжение наследодателя (завещателя) относительно принадлежащего ему имущества на случай своей смерти, изложенное в установленной законом форме.В части наследования по завещанию определено следующее:1) свобода

46. Наследование по закону

46. Наследование по закону Законы XII таблиц устанавливали три очереди наследования.Первоочередными наследниками являлись непосредственные подвластные наследодателя (дети, внуки от ранее умерших детей, не вышедшие из-под власти домовладыки к моменту смерти последнего).

47. Наследование по завещанию

47. Наследование по завещанию Завещанием (testamentum) в римском праве называлось распоряжение физического лица на случай своей смерти, в обязательном порядке содержащее назначение наследника. Завещание могло содержать легаты, назначение опекуна малолетним наследникам

53. Наследование по завещанию

53. Наследование по завещанию По римскому праву завещание — это распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, содержавшее назначение наследника, без указания которого завещание признавалось не имеющим юридической силы. Также в завещании могли заключаться и иные

54. Наследование по закону

54. Наследование по закону Наследование по закону — наследование, которое происходило в установленном законом порядке.Основной признак наследования по закону — наличие родства между наследником и наследодателем.Законы XII таблиц различали следующие три очереди

8.2. Наследование по завещанию

8.2. Наследование по завещанию Понятие наследования по завещанию. Завещание — одностороннее формальное гражданско-правовое распоряжение лица на случай его смерти, содержащее назначение наследника. Завещание — это односторонняя сделка, в которой выражалась воля

8.3. Наследование по закону

8.3. Наследование по закону Наследование по закону наступало в случае, если умерший не оставил после себя завещания, в случае недей стви тельности завещания или в случае отказа наследников по завещанию принять наследство. Условием открытия наследства для наследования его

Наследование по завещанию

Наследование по завещанию Наследование по завещанию регулируется гл. 62 (ст. 1118–1140) ГК РФ.Завещание может быть совершено лично гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество

Наследование по закону

Наследование по закону Наследование по закону регулируется гл. 63 (ст. 1141–1151) ГК РФ.Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности: наследники первой очереди – дети, супруг и родители наследодателя (внуки наследодателя и их потомки наследуют по

§ 2. Наследование по завещанию

§ 2. Наследование по завещанию 1. Общие правила наследования по завещаниюКак уже отмечалось, одним из основных отличительных ныне действующих положений о наследовании является приоритет такого основания наследования, как наследование по завещанию.Будет уместно

§ 3. Наследование по закону

§ 3. Наследование по закону 1. Основные положения наследования по законуНаследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества. Следует иметь в виду, что наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту

109. Наследование по завещанию

109. Наследование по завещанию Владелец имущества по римскому праву до своей смерти самостоятельно распоряжался судьбой оставляемого наследства: он определял, кому и в каком объеме после его смерти переходят входящие в это имущество права и обязанности, назначал

49. Наследование предприятия

49. Наследование предприятия В данном виде наследования свое особое положение занимает объект наследования – предприятие как комплекс имущества. Согласно нормам ГК РФ предприятие – имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской

§ 43*. Наследование. Страхование

§ 43*. Наследование. Страхование Всем известно, что в могилу с собой много не унесешь. Отчасти следуя этому разумному соображению, многие люди на склоне лет берут на себя труд позаботиться о судьбе принадлежащего им имущества, подумать, к кому оно должно перейти. В этом

Вопрос 86. Наследование вопреки завещанию. Обязательная доля.

Требование обязательной доли (portio debita) заключалось в том, что нельзя было обходить молчанием в своем завещании наследников по закону. Либо они должны были получить причитающиеся им по закону доли наследства, либо гарантированные правом специально установленные минимальные доли; в противном случае они имели право предъявить иски по поводу неправильно составленного завещания. Право на обязательную долю имели все прямые нисходящие и восходящие родственники когнатического родства, они должны были быть названы в завещании поименно и каждому определена его доля. Для исключения кого-либо от наследства требовались веские причины: правом устанавливались только строго определенные 14 видов проступков против публичного порядка и против завещателя при его жизни, по которым, с приведением необходимых свидетельств, можно было законно лишить наследника его обязательной доли. При отсутствии такой мотивировки родственники имели право предъявить иск о нарушении завещателем нравственной обязанности, причем это могло быть сделано еще при жизни завещателя.
Завещание могло быть признано недействительным по целому ряду оснований. Завещание считалось ничтожным по своим распоряжениям (t. nullum), если оно составлялось в нарушение всех предписанных правил или же неспособным в правовом смысле завещателем. Незаконным завещанием (t. injustum) признавалось такое, которое было составлено не по законному обряду. Завещание прерванное (t. ruptum) свидетельствовало о недостаточном праве завещателя в силу его семейного положения на завещательные распоряжения; оно могло быть возобновлено полномочным завещателем или при изменении семейного статуса. Претор допускал возможность получения наследства и по прерванному завещанию. Завещание могло быть неутвержденным (t. irritum), если к моменту открытия наследства правоспособность завещателя претерпела изменения. Тщетным (t. deslitum) считалось такое распоряжение, которое было адресовано несуществующему в действительности наследнику. Завещание, наконец, могло быть отмененным (t. rescissum) судом в силу тех или других исковых требований, в первую очередь при жалобе законных наследников на беспричинность лишения их полностью или частично причитающейся им по закону доли наследства либо даже и обязательной доли.

Вопрос 87. Открытие наследства. Принятие наследства. Необходимые наследники.

Наследование есть преемство в иму­щественных правах и обязанностях наследодателя, кроме тех, которые (как ususfructus, штрафные иски из деликтов и некоторые другие) считаются не­разрывно связанными с личностью того, для кого они возникли.

Момент, когда преемство признавалось установленным, и порядок этого установления были в римском праве неодинаковы для разных категорий на­следников.

Для sui heredes и назначенных наследниками по завещанию рабов насле­додателя момент открытия наследства delatio hereditatis был и моментом воз­никновения преемства. Более того, по цивильному праву ни sui heredes, ни рабы не имели права отказаться от открывшегося для них наследства. Они были heredes sui et necessarii. Для sui это объяснялось тем, что они, как уже указано, не столько наследовали, по взгляду римлян, сколько вступали в уп­равление своим имуществом. Для рабов это было следствием их общего пра­вового положения: назначение наследником означало и освобождение раба, но освобождение с возложением на раба, по воле господина, положения на­следника.

Понятно, что такое обязательное наследование было весьма обремени­тельно для наследника в случаях, когда наследство было переобременено долгами, за которые наследник, в силу римской концепции универсального преемства, отвечал не только имуществом наследственной массы, но и своим имуществом. Ввиду этого претор предоставлял sui heredes так называемое beneficiwn abstinendi, в силу которого он отказывал в иске против цивильных наследников, фактически не осуществлявших своего права наследования, и предлагал bonorum possessio следующей за ними категории наследников, а если не находилось желающих, объявлял конкурс над имуществом наследо­дателя для удовлетворения его кредиторов.

Все остальные наследники были extranei heredes, для которых открытие на­следства означало лишь возникновение права на принятие наследства (aditio или acquisitio hereditatis), которого они могли и не осуществить. Они были heredes voluntarii (добровольные).

Способы принятия наследства. Принятие наследства первоначально осуществлялось путем особого торжественного акта, cretio (от которого отказалось законодательств Юстиниана); впоследствии было достаточно неформального волеизъявления о принятии или фактическом вступлении в дела наследства (pro herede gestio). Срока для принятия наследства цивильное право не устанавливало. Но кредиторы наследодателя, заинтересованные в скорейшем удовлетворении их требований, могли посредством interrogatio in iure потребовать от наследника ответа, an heres sit, т. е. принимает ли он наслед­ство. После этого наследнику по его просьбе мог быть назначен судом срок для решения вопроса о принятии наследства, spatium deliberandi, после исте­чения которого наследник, не давший ответа, считался: до Юстиниана — отказавшимся, а в праве Юстиниана — принявшим наследство.

Понятно, что правила об автоматическом приобретении наследства некоторыми из цивильных наследников были неприменимы к bonorum possessio; она должна была быть испрошена и притом в установленный срок: нисходящим и восходящим давался срок в один год со дня открытия наследства, остальным наследникам — в сто дней. При пропуске этого срока наследником, призванным в момент открытия наследства, bonorum possessio предоставлялась следующему наследнику в порядке successio ordinum et graduum.

Лежачее наследство (hereditas iacens). Из сказанного ясно, что за исключением случаев наследования sui heredes и рабов между моментами delatio hereditatis и acquisitio hereditatis могло пройти некоторое и иногда немалое время.

В этот промежуток времени наследство лежало, hereditas iacet и считалось по концепции древнейшего права безхозяйным имуществом, которое любое лицо могло приобрести, провладев им в течение года. В период империи это приобретение наследства по давности было упразднено, а расхищение на следства было признано преступлением. Свобода завещательных рас­поряжений может столкнуться с интересами семьи наследодателя; может притти в противоречие с воззрениями господствующего класса на социально целесообразное назначение имуществ после смерти их обладателей. Отсю­да — мысль об ограничении свободы завещаний, практическим выражением которой служит институт необходимого наследования.

Признав уже в древнейшее время принцип свободы завещания, римское право в то же время создало и институт необходимого наследования.

Читайте также: