Представьте что наследники получившие в наследство незавещанный дом не смогли

Обновлено: 17.05.2024

Раздел наследства между наследниками является как правило заключительным этапом его оформления. Хочу сразу пояснить под разделом наследства я имею в виду не принятие наследниками решения о том кто наследство принимает, а кто от него отказывается. Речь пойдет о том, как несколько принявших наследство наследников могут поделить между собой полученное имущество.

КАК УЗНАТЬ к какому нотариус обращаться для принятия наследства можно почитать ТУТ!

Поясню на примере. После смерти М. остались наследники дети сын А. и дочь В. Они приняли наследство и получили в равных долях (по 1/2 каждому) квартиру, дом в деревне, земельный участок и автомашину. Сын заинтересован в получении дома в деревне и машины, принадлежавшей отцу, а дочь в получении квартиры в которой она проживает. Они договорились между собой следующим образом: сын готов уступить своей сестре 1/2 долю в квартире, а взамен хотел бы получить 1/2 долю в доме, земельном участке и машине, принадлежащие сестре. Возможно ли оформить договоренность наследников, не прибегая в дальнейшем к заключению договоров дарения? Возможно!

Для этого наследники могут заключить соглашение о разделе наследственного имущества.

Правила, касающиеся раздела наследственного имущества содержаться в ст. 1165 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Имущество, находящееся в долевой собственности, а такой вид собственности возникает у наследников совместно принявших наследство, может быть разделено между собственниками по соглашению (ст. 252 ГК РФ).

Таким образом, закон предоставляет возможность наследникам по своему усмотрению распределить между собой полученное наследственное имущество, если они не хотят использовать его совместно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Раздел имущества может быть осуществлен только в добровольном порядке, т.е. наследники должны договориться между собой. Если договориться не удалось, то раздел может быть произведен только в судебном порядке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если в числе наследников есть недееспособные или несовершеннолетние лица, то раздел наследственного имущества возможен только с согласия органов опеки и попечительства.

Требования к соглашению о разделе наследства

К соглашению о разделе наследства применяются общие правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество (квартиры, дома, земля, гаражи и т.д.), подлежит заключается обязательно в письменной форме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Заключение соглашения о разделе наследства в состав которого входит недвижимое имущество возможен только после выдачи наследниками свидетельства о праве на наследство.

Кто из наследников имеет преимущественные права при разделе наследственного имущества.

Раздел наследства всегда связан с решением массы вопросов. В частности приходится учитывать и различные интересы наследников. Наиболее важным является вопрос о преимущественном праве одного или нескольких наследников на получение того или иного вида наследственного имущества.

Кто имеет преимущество:

Преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой вещи (например, автомашина, ружье), жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен (например, однокомнатная квартира), имеют:

2) наследники, не являвшиеся при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, однако постоянно пользовавшиеся ею ко дню открытия наследства (помимо случаев неправомерного пользования чужой вещью, осуществлявшегося без ведома собственника или вопреки его воле), которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, а при наследовании жилого помещения, не подлежащего разделу в натуре, также при отсутствии наследников, проживавших в нем ко дню открытия наследства и не имеющих иного жилого помещения. Приведу пример. Предположим после умершего С. в состав наследственного имущества входит автомобиль (приобретенный умершим до заключения брака). Наследниками являются жена А. (не являющаяся сособственником этого автомобиля) и дочь К. (постоянно использующая автомобиль на основании нотариально удостоверенной доверенности). Преимущественное право на получение в счет своей доли в наследстве будет у дочери, как у лица постоянно использующего наследственное имущество на день смерти наследодателя.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Наследники имеющие право на осуществление своего преимущественного права при разделе наследства могут от него отказаться. Другими словами преимущественное право может быть реализовано, только на основании заявления самого наследника. Автоматически оно не происходит. Если наследник от своего преимущественного права отказался или просто не заявил о своем желании его использовать, раздел наследства производится по общим правилам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода (мебель, одежда, бытовая техника и т.д.) принадлежит наследнику, проживавшему совместно с наследодателем на день открытия наследства, вне зависимости от продолжительности совместного проживания. Этот факт может быть подтвержден документом о совместной регистрации наследника и умершего.

К сожалению предметы домашней обстановки и обихода достаточно часто становятся предметом ожесточенных споров между наследниками. Бывает что вопрос о бытовых вещах умершего которые находились в месте ее проживания становиться крайне принципиальным. Так в практике был случай когда дети от первого брака спровоцировали многомесячный судебный процесс со вторым супругом (и детьми уже от него) причиной которого стали телевизор и микроволновка. Дело было длительное и в общем то на мой взгляд бессмысленное. Хочу сразу пояснить. Спор между наследниками по вопросу о включении имущества в состав предметов домашней обстановки и обихода разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств каждого дела (в частности, учитывается их использование для обычных повседневных бытовых нужд исходя из уровня жизни наследодателя), а также местных обычаев.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При этом антикварные предметы, предметы, представляющие художественную, историческую или иную культурную ценность (квартиры, статуи, монеты и т.д.), независимо от их целевого назначения к указанным предметам относиться не могут.

Может ли наследник при осуществлении преимущественного права забрать себе всю вещь переходящую по наследству?

На этом вопросе я остановлюсь несколько подробнее. Актуальность его постараюсь продемонстрировать на примере. Возьмем за основу ранее описанную ситуацию. Итак.

ВНИМАНИЕ! Компенсация предоставляется остальным наследникам, которые не имеют преимущественного права, независимо от их согласия на это, а также независимо от величины их доли и наличия интереса в использовании общего имущества, но обязательно до осуществления наследником преимущественного права.

Компенсация производится двумя способами:

- передача наследникам не имеющим преимущественного права другого наследственного имущества;

- выплата денежной компенсации.

Реальная передача другого имущества наследникам или выплата денежной компенсации является обязательным условием заключения соглашения о разделе наследственного имущества если один из наследников использовал свое преимущественное право так, что остальные наследники не получили причитающейся им доли.

При этом в удовлетворении преимущественного права может быть отказано, если будет установлено, что компенсация не является соразмерным возмещением наследственных долей остальных наследников, которые не имеют преимущественного права, или ее предоставление не является гарантированным. При осуществлении преимущественного права на неделимую вещь, включая жилое помещение, указанная компенсация предоставляется путем передачи другого имущества или выплаты соответствующей денежной суммы с согласия наследника, имеющего право на ее получение, тогда как при осуществлении преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода выплата денежной компенсации не требует согласия такого наследника.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если несколько наследников, одновременно обладают преимущественным правом при разделе наследства, раздел наследства между ними производится по общим правилам.

ВАЖНО! Соглашение о разделе наследства, совершенное с целью прикрыть другую сделку с наследственным имуществом (например, о выплате наследнику денежной суммы или передаче имущества, не входящего в состав наследства, взамен отказа от прав на наследственное имущество), является ничтожным.

Передача всего наследственного имущества одному из наследников с условием предоставления им остальным наследникам компенсации может считаться разделом наследства только в случаях осуществления преимущественного права.

При разделе наследственного имущества учитывается его рыночная стоимость. Т.е. для установления рыночной стоимости имущества наследники проводят ее оценку. Кадастровая и инвентаризационная стоимость имущества при этом применяться не может. Если наследники не достигли соглашения о распределении между собой отдельных видов наследственного имущества и (или) о размере оценки и (или) не могут самостоятельно определить оценщика, который будет проводить оценку, а также если наследниками представлены отчеты с разной суммой оценки, то все разногласия могут быть решены только в судебном порядке.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЛЕДНИКОВ.

Закон установил правила раздела наследства, направленные на защиту прав отдельных категорий наследников.

1. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после его рождения;

2. При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства можно осуществить только при условии обязательного согласия органов опеки и попечительства.

МОЖЕТ ЛИ РАЗМЕР ДОЛИ НАСЛЕДНИКОВ НЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ РАЗМЕРУ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕХОДЯЩИХ К НИМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ?

В практике часто приходится сталкиваться с вопросом о том, может ли соглашение о разделе наследства быть заключено при условии, что в результате доли наследников будут значительно неравноценными. Поясню на примере. После умершего С. в состав наследственного имущества входит автомобиль, трехкомнатная квартира в райцентре, однокомнатная квартира в крупном городе, дом в деревне с земельным участком, на котором находятся 2 гаража. Наследниками являются дочь А. (проживающая в трехкомнатной квартире), дочь К. (проживающая в однокомнатной квартире), сын М (проживающий в доме в деревне). Все наследники приняли наследство (т.е. доля каждого составляет 1/3). Каждый из них заинтересован в получении того имущества которое в силу жизненных обстоятельств ими используется и совершенно не заинтересован в получении долей в другом. Возможно ли заключить соглашение о разделе в соответствии с их желаниями? Конечно возможно. Естественно, сразу бросается в глаза, что по результатам заключения данного соглашения стоимость имущества перешедшего к каждому из наследников не будет соответствовать его доле, но это в данном случае не является препятствием.

Хочу обратить внимание, что соглашение о разделе наследства является действенным инструментов для предотвращению в дальнейшем конфликтов между наследниками. Если наследники способны договориться о дальнейшей судьбе наследственного имущества, то после оформления наследства соглашение о разделе поставит точку в процессе оформления и не позволит возникнуть конфликту в случае расхождения интересов наследников или изменения обстоятельств.

ВСЕМ ХОРОШЕГО ВРЕМЕНИ СУТОК!

ПОМНИТЕ! Нотариус действует в рамках закона и его действия регламентированы множеством приказов, инструкций и рекомендаций. Поэтому, иногда вопросы вашего личного удобства или ваша точка зрения, входят в противоречие с возможностями нотариуса и требованиями закона.

Можно ли принять наследство, если СРОК для этого ПРОПУЩЕН, можно почитать - ТУТ!

Как делится наследство, если наследники не могут договориться?

Наследование имущества достаточно сложный процесс, в ходе которого наследники разделяют имущество покойного. Далеко не всегда данный процесс проходит мирно и без труда удается разделить все имущество. В подобных случаях, когда наследники не могут разделить имущество и возникают споры, дело о наследовании имущества переходит в суд.

Раздел имущества по наследству

Достаточно часто имущество наследодателя разделяется сразу между несколькими наследниками в равных долях. Если есть завещание, в котором четко описаны доли каждого наследника, проблем не возникает. Но в случае, когда завещания нет, распределение всего имущества покойного происходит согласно действующему законодательству. Часто происходит так, что несколько наследников могут получить какую-то часть в общее пользование. Подобное практически всегда происходит с недвижимостью.

Давайте рассмотрим перечень основных проблем, с которыми сталкиваются наследники:

  • Нет возможности мирно договориться между собой. Отношения даже между близкими родственниками бывают разными, а уступать никто не хочет;
  • Нет возможности разделить конкретный объект на несколько частей;
  • Спор происходит за какой-то один конкретный объект. Например, у наследодателя был дом и несколько квартир, но каждый наследник хочет получить конкретно дом.

Также при разделе имущества очень важно учитывать ряд его характеристик, которые могут сыграть важную роль:

  • Можно ли разделить имущество фактически, чтобы каждому досталась равная часть;
  • Является ли конкретное имущество индивидуальной и приватизированной собственностью наследодателя;
  • В какой форме собственности находится наследуемое имущество (совместная, долевая и так далее).

Все подобные вопросы решить просто если покойный оставил завещание. В противном случае распределение происходит строго согласно очередности, как прописано в Гражданском кодексе Российской Федерации. Важно понимать, что все наследники одной очереди наследуют имущество единовременно.

Также если зачатый ребенок, который является прямым наследником, распределение имущества будет перенесено на срок, когда он родится. Далее его интересы будут защищаться родителями или опекунами.

У кого есть преимущество при разделе?

Несмотря на то, что согласно законодательству каждый участник очереди получает равную долю, есть категории граждан, которые имеют ряд преимуществ. В особенности это касается неделимых вещей:

  • Если наследник имеет долю в имуществе, которое подлежит наследованию, то он имеет большее преимущество в её получении. Тем не менее, такой наследник может от неё отказать в пользу чего-то другого;
  • Если при жизни наследодателя, наследник постоянно пользовался какой-то вещую, то он имеет приоритетное право на неё. Следует понимать, что подобным может быть что угодно;
  • Если наследник проживал в квартире с наследодателем, то он имеет преимущественное право на наследование данного жилья.

Но следует понимать, что подобные принципы не всегда работают и есть множество различных подводных камней.

Также следует разобраться с понятием неделимых вещей. Неделимыми называют те вещи, которые невозможно разделить на части так, что они не потеряли своего прямого назначения. Элементарный пример – машина.

Могут ли наследники нести ответственность по делам умершего?

Как получить свою долю наследства, если наследники не могут договориться?

В тех случаях, когда один или несколько наследников считают, что распределение прошло неправильно, и они получили не ту долю, на которую рассчитывали, они могут подать исковое заявление в суд. Сделать это можно в течение трех лет с момента открытия наследства.

На основе данного заявления суд рассмотрит все документы и аргументы каждой из сторон и примет решение относительно распределения имущества. Данное решение, вынесенное судом, является обязательным для выполнения всеми участниками.

Как ни странно, разделение наследства через судебные органы это очень популярная практика на сегодняшний день. Несмотря на это подобное разделение часто достаточно сложный и проблематичный процесс, который может затянуться на длительное время.

Если исковое заявление подано одним наследником, то проблем зачастую много не бывает. Но в случаях, когда сразу ряд наследников недовольны своей долей, дела обстоят куда сложнее.

Варианты раздела наследства между несколькими наследниками

Всего существует два основных варианта решения по распределению наследуемого имущества между несколькими наследниками:

  • Договоренность между участниками. Все желающие из очереди, которая наследует, подают заявления нотариусу. Далее на основании этих заявлений нотариус принимает решение относительно равного раздела между всеми участниками. При этом наследники могут уступать какую-то часть доли в пользу другого участника и всячески договариваться между собой;
  • Через суд. Если договариваться не получается, то все решается в суде. Передать дело в суд может как сам нотариус, если не способен сам решить вопрос, или дело может перейти в суд, если хотя бы один из участников подал исковое заявление. Здесь повлиять на решение уже практически невозможно, все имущество будет разделено так, как решит судебный орган. Основываются подобные решения на статьях, прописанных в Гражданском кодексе РФ.

Как происходит разделение имущества через суд?

Как уже говорилось ранее, далеко не всегда имущество можно разделить поровну между всеми участниками процесса наследования. Именно это чаще всего является причиной обращения в суд.

Давайте рассмотрим порядок, как происходит все разделение в суде:

  • Подача заявления в судебные органы. Оно может быть подано начиная с первого дня открытия наследства и на протяжении трех лет. Если заявление подается еще до распределения имущества у нотариуса, то нет необходимости прикладывать специальные документы. Если же заявление подается уже после того, как имущество было распределено, к заявлению помимо стандартных документов необходимо приложить заключение, которое было получено у нотариуса ранее;
  • Привлечение к делу всех заинтересованных участников. Иногда это могут быть все участники процесса наследования, а иногда только некоторые;
  • На основании всех документов и доказательств суд принимает решение и оглашает его всем участникам дела;
  • Данное решение обязательно к исполнению всеми участниками. Если кто-то не доволен этим решением, то можно подать апелляцию.

Также следует понимать, что по истечении трех лет суд не будет рассматривать никаких заявлений, не при каких обстоятельствах.

Давайте попробуем разобраться, какие варианты решения чаще всего выносит судебный орган, когда есть необходимость разделить неделимое имущество между всеми участниками:

  • Продать объект спора и разделить полученные денежные средства между всеми участниками. Данное решение чаще всего устраивает все стороны. Чаще всего подобное касается автомобилей и квартир. Хотя с квартирами бывают и исключения;
  • Разделить все имущество на конкретные доли. Чаще всего это касается земельных участков или домов, которые чаще всего можно разделить на несколько частей. Даже если участники не захотят жить рядом, они не будут иметь общего имущества. Это означает, что каждый из них при желании сможет продать, обменять и сдать свою часть имущества, без согласия на то другого наследника.

Помимо этих основных вариантов существуют и другие, которые суд может принять. Для того, чтобы предугадать решение, лучше всего обратиться к специалистам, которые смогут провести консультацию, а также рассказать о слушаниях по другим подобным делам в последнее время.

Важное для будущих и настоящих наследников разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда пересмотрел результаты одного спора об участке земли. Суть его проста - дом в завещании был поделен между наследниками, а вот землю, на которой он стоит, в документе даже не упомянули. Местные суды пришли к выводу, что землю надо поделить в тех же пропорциях, что и дом. Верховный же суд ответил на главный вопрос подобных споров - считаются ли участок и строение на нем разными объектами права или одним.

Участок - это не юридический придаток строения на нем, а самостоятельный объект права. Фото: Photoxpress

Участок - это не юридический придаток строения на нем, а самостоятельный объект права. Фото: Photoxpress

Наша история началась в сельской местности с открытием наследства. После смерти хозяйки дома остались сам жилой дом и гараж, расположенные на немаленьком участке земли. У собственницы дома и земли были взрослые дети - две дочери и сын.

Надо подчеркнуть, что своим недвижимым имуществом собственница распорядилась еще при жизни, составив по всем правилам завещание у нотариуса, по которому все нажитое за долгую жизнь оставила своим выросшим детям.

А поделила женщина свое добро между наследниками следующим образом.

Старшей дочери она завещала гараж и половину дома. Второй дочери и младшему сыну мать в завещании отписала по четверти доли этого же дома. Но вот сам участок, на котором располагались и дом, и гараж, остался незавещанным. То есть в завещании про землю вообще ничего не сказано.

В такой ситуации наследники так и не смогли договориться и решить, сколько же земли они получат при подобном делении. Спор получился жаркий, потому что никто не планировал расставаться с домом. Все хотели получить наследство "в натуре" и им пользоваться. То есть распоряжаться не только своей частью дома, но и участком. Мирно договориться не вышло. Наследники пошли делить участок в суд.

Надо сказать, что решение добиваться своего права в суде приняла старшая дочь после того, как она, получившая половину дома, решила, что имеет право и на половину всей земли. Но нотариус отказалась выдавать ей свидетельство о наследстве, сославшись на то, что между наследниками есть спор о праве. И старшая дочь подала иск к брату и сестре.

Первая инстанция с ней согласилась и признала за ней право собственности на половину земли. Районный суд в своем решении записал, что право на земельный участок следует судьбе жилого дома пропорционально долям, указанным в завещании на жилье. Об этом сказано в статье 35 Земельного кодекса РФ.

Брат и вторая сестра не согласились и опротестовали это решение. Но апелляция оставила решение суда без изменений.

Тогда вторая дочь, получившая четверть дома, решила, что такое разделение несправедливо. Она подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ.

Дело рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. Судьи в определении напомнили, что если завещания нет, то в этом случае наследование осуществляется по закону. Земля и расположенные на ней здания - в нашем случае дом и гараж - это самостоятельные объекты гражданского оборота. Об этом сказано в статье 130 Гражданского кодекса РФ. Поэтому разными объектами можно распорядиться по отдельности, указала Судебная коллегия по гражданским делам ВС.

При этом судьи не нашли в таком подходе противоречий с принципом единства судьбы земли и расположенных на ней объектов, о чем сказано в статье 1 Земельного кодекса РФ. Высокий суд подчеркнул: поскольку владельцы дома и участка одни и те же - этот принцип не нарушается. А несовпадение их долей не имеет значения, заключил Верховный суд РФ.

По мнению экспертов, такие ситуации (когда земля не упоминается в завещании, но делятся строения, на ней расположенные) не являются большой редкостью в отечественных судах.

Нормы, которые применили суды, лишь говорят о том, что собственник здания должен обладать и каким-либо титулом на землю под строением, которое он получил.

Эксперты подчеркивают, что участок - это не юридический придаток строения, возведенного на нем, а самостоятельный объект права. По их мнению, к которому важно прислушаться наследникам, попавшим в похожую ситуацию, закрепление обратного подхода было бы вредным для правопорядка и губительным для экономического оборота.

Что касается принципа единства земельного участка и строения на нем, то он выражается в том, что собственнику здания предоставляется право пользоваться землей, на которой оно находится. Это не мешает завещать участок отдельно от дома.

В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила все принятые судебные акты двух местных инстанций и направила дело на новое рассмотрение. Где распорядилась пересмотреть спор согласно своим разъяснениям.



Пресс-центр


Публикации о Росреестре


Оформить наследство совсем непросто

Оформить наследство совсем непросто

Институт наследования обеспечивает переход права собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе жилые дома. Процедура оформления наследства довольно не простая и требует много времени и внимания, наследники ради желаемого имущества вынуждены решать сложные вопросы, которые при жизни не успел разрешить наследодатель.

Речь о типичных проблемах, с которыми приходится сталкиваться наследникам при оформлении жилых домов в свою собственность, и путях их решения.

Сложности начинают возникать уже при обращении к нотариусу за оформлением свидетельства о праве на наследство. Не стоит рассчитывать на то, что подачей заявления о принятии наследства наследник обеспечит себя свидетельством о праве на наследство. Ему предстоит собрать множество справок, документов, подтверждающих наличие права собственности на наследственное имущество у наследодателя на день смерти. Этому может воспрепятствовать ряд сложностей, которые следует разделить на группы:

1) дефекты правоустанавливающих документов: не указано местонахождение жилого дома либо неправильно указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения правообладателя.

В судебном порядке данный вопрос можно разрешить, подав заявление об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа умершему;

2) утрачены правоустанавливающие документы наследодателя.

Если в архиве органа БТИ, в ЕГРП отсутствуют сведения о регистрации права собственности наследодателя на жилой дом, соответствующие архивные документы не удалось получить, то наследник не лишен права обратиться за судебной защитой, к примеру, с иском об установлении факта владения наследодателем жилым домом на праве собственности. Вид права – собственность – обязательно должен быть указан в решении суда, иначе нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство;

3) в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о стоимости жилого дома.

Дело в том, что свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом при условии, что уплачена государственная пошлина, размер которой исчисляется от стоимости наследуемого имущества (по правилам пункта 22 части 1 статьи 333.24 Налогового кодекса РФ дети, в том числе усыновленные, супруг, родители, полнородные братья и сестры наследодателя должны уплатить 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей, другие наследники – 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей).

Если орган БТИ не выдаст справку об инвентаризационной стоимости жилого дома, а в государственном кадастре недвижимости не будет сведений о кадастровой стоимости, то наследнику придется заказать и оплатить услуги оценщика по определению рыночной стоимости дома, а это уже дополнительные финансовые расходы;

4) наследодатель приобрел, возвел жилой дом, но не зарегистрировал право собственности либо регистрация произведена после смерти наследодателя.

Пожалуй, самый распространенный случай, по которому нотариусы отказывают в выдаче свидетельства о праве на наследство.

Очень часто граждане, заключив договор купли-продажи, дарения, другие сделки, получив вступившее в силу решение суда о признании за ними права собственности, останавливаются на этом, ошибочно полагая, что стали титульным собственником имущества и с их стороны больше никаких действий предпринимать не нужно. Еще как нужно! Необходимо зарегистрировать право собственности на это имущество в территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

5) характеристики жилого дома, описанные в правоустанавливающем документе, не совпадают с данными государственного кадастра недвижимости, фактическим состоянием дома.

На сегодняшний день эта одна из наиболее острых проблем в практике регистрирующего органа. Решить вопрос наследования дома после самовольной реконструкции можно только в судебном порядке.

Не может быть выдано свидетельство о праве на наследство на жилой дом в случае наличия расхождения площади дома, указанной в правоустанавливающем документе наследодателя, и площади, сведения о которой содержатся в государственном кадастре недвижимости, в связи с произведенной самовольной реконструкцией.

Дело в том, что в состав наследуемого имущества может входить недвижимое имущество, принадлежащее наследодателю при жизни и оставшееся неизменным после оформления им права собственности, т. е. после регистрации права наследодатель не производил работы по его перестройке, перепланировке.

По правилам пункта 1 статьи 263 Гражданского кодекса РФ только собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка. В этой связи право собственности на перестроенный жилой дом регистрируется в упрощенном порядке: достаточно, чтобы земельный участок под этим домом принадлежал гражданину на праве собственности и был осуществлен учет изменений жилого дома. Такой упрощенный порядок государственной регистрации направлен на устранение препятствий оформления наследниками прав в случае не подтверждения законного права собственности наследодателем, поэтому гражданину лучше проявить осмотрительность и зарегистрировать право собственности на измененный жилой дом.

Если же наследодателем принадлежащий ему на праве собственности жилой дом был перестроен, что нашло отражение в государственном кадастре недвижимости, а право на такой перестроенный объект наследодатель не зарегистрировал в упрощенном порядке, то у наследников не может возникнуть право ни на жилой дом, который значится по сведениям ЕГРП принадлежащим наследодателю, ни на фактически существующий (в перестроенном виде) жилой дом.

В случае проведения наследодателем при жизни реконструкции жилого дома, которая не была легализована, или осуществления такой перестройки дома наследниками после принятия наследства, в выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть отказано.

В случае выдачи свидетельства о праве на наследство на жилой дом с указанием площади объекта по правоустанавливающему документу наследодателя, в государственной регистрации права собственности наследников будет отказано.

Законодательством на государственного регистратора возложена обязанность проведения правовой экспертизы правоустанавливающего документа на предмет соответствия указанных в нем сведений об объекте недвижимого имущества сведениям о данном объекте, содержащимся в государственном кадастре недвижимости. В случае установления расхождения данных о жилом доме (площади, планировки и т. д.) государственный регистратор обязан отказать в регистрации права собственности.

Отказ в государственной регистрации права в случае самовольной перестройки еще не тупик, наследники вправе обратиться за судебной защитой с иском о признании права собственности на жилой дом в реконструированном виде.

Крайне внимательно необходимо относиться к описанию жилого дома в технических, кадастровых и правоустанавливающих документах в случае рассмотрения исков наследников в отношении наследуемого имущества по другим основаниям (например, в случае невозможности подтверждения права наследодателя на дом). Всегда нужно проверять, чтобы жилой дом на момент разрешения спора в суде был учтен с теми характеристиками, которые приведены в правоустанавливающем документе наследодателя. Если выявлены расхождения, тогда необходимо уже ставить вопрос о признании права собственности на дом с измененными параметрами по мотивам, изложенным выше.

Своевременность, осмотрительность и забота наследодателя о своем имуществе позволит избавить наследников от множества проблем в будущем. Не стоит возлагать надежды на судебную защиту в будущем как панацею от всех бед, гораздо правильнее и надежнее в настоящем совершать действия в полном соответствии с законом. Прежде чем строить, перестраивать жилой дом, нужно обеспечить себя необходимыми разрешительными документами и в последующем зарегистрировать право собственности на возведенный объект недвижимости. Тогда проблем в будущем можно будет избежать и обращаться в суд необходимости не будет.

Читайте также: