Право на наследство и право собственности это одно и тоже или нет

Обновлено: 15.05.2024

– Что такое фактическое вступление во владение квартирой по наследству законным наследником до окончания оформления документов? Это законно?

Отвечает финансовый управляющий Павел Кобяк:

Есть несколько способов вступить в наследство. Во-первых, открыть наследственное дело у нотариуса. Здесь наследники предоставляют документы о своем родстве с умершим, и нотариус запрашивает государственные органы о наличии у умершего имущества. Если имущество есть, то нотариус выдает свидетельство о наследстве наследникам.

Во-вторых, это фактически принять наследство. Фактическое вступление в наследство означает, что наследник официально не обращался к нотариусу и не открывал наследственное дела для переоформления документов. При этом он пользуется наследством, например квартирой, после смерти умершего.

На практике это выглядит следующим образом. Квартира оформлена на кого-то из родителей. Дети после смерти родителей продолжают жить там же. Они следят за имуществом, делают ремонт, оплачивают квитанции ЖКХ, платят налоги. Все эти действия как раз и говорят о фактическом принятии имущества наследником. Такой случай очень распространен при банкротстве физических лиц. Чтобы не отдавать кредиторам денежные средства за счет продажи наследуемого имущества, они не вступают в наследство. При этом продолжают жить в квартире умершего и нести обязанности собственника имущества.

Отвечает юрист агентства недвижимости ЦДН Алексей Черных:

Закон предусматривает несколько способов принятия наследства, а ст. 1153 ГК РФ описывает фактическое принятие, позволяющее пользоваться наследством до оформления документов. Например, наследник первой очереди – дочь – живет в квартире умершей матери и совершает действия, доказывающие вступление во владение: принимает меры по сохранению имущества, несет расходы по его содержанию и, особо отмечу, оплачивает долги наследодателя, без чего принять наследство невозможно! Чеки и квитанции на оплату расходов тоже являются доказательством фактического принятия наследства.

Важно помнить, что в течение шести месяцев после смерти наследодателя все, кто считает себя вправе стать наследником, должны заявить об этом. До истечения этого срока тот, кто вступил во владение наследством, должен обратится к нотариусу и получить свидетельство о наследстве, а в спорной ситуации, при наличии других претендентов, придется обратиться в суд. Получив правоустанавливающий документ от нотариуса или суда, можно зарегистрировать свои права на это имущество.

Это означает, что наследник принимает наследственное имущество не через оформление документов у нотариуса, а через отношение к этому имуществу как к своему собственному. К примеру, представим следующую ситуацию. Перед смертью отец проживал в своей собственной квартире вместе со своими совершеннолетними детьми. После смерти отца дети никуда не съехали, а продолжали проживать в нем, оплачивали коммунальные услуги и даже сделали ремонт. Все перечисленные действия и есть фактическое вступление во владение квартирой. Фактическое вступление в наследство является законным. Это один из способов принятия наследства наряду с подачей заявления нотариусу.

Однако здесь не все так просто. Чтобы официально признать вступление во владение квартирой по наследству законным, нужно обратиться в суд с соответствующим иском. Таким образом, узаконение фактического принятия наследства возможно в судебном порядке.

Фактическое вступление во владение квартирой по наследству – это поведение наследника, которое направлено на владение, пользование и распоряжение квартирой наследодателя. Это поведение может выражаться, в частности, в ремонте жилья, оплаты коммунальных услуг и т. п.

Фактическое вступление во владение квартирой не противоречит закону. Более того, закон предусматривает, что если наследник пропустит шестимесячный срок вступления в наследство, но он фактически примет его, то он вправе обратиться в суд для признания его права на наследование имущества.

При этом признание права на наследство таким путем вовсе не означает, что другие наследники не смогут принять эту недвижимость в наследство. Наследственное имущество в любом случае будет делиться между всеми наследниками.

Отвечает адвокат, председатель Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Globus Pravo Денис Вольнов:

По общему правилу, право собственности на квартиру возникает с момента государственной регистрации в Росреестре. Однако есть исключения из этого правила, в том числе момент возникновения прав на наследуемое имущество. Согласно законодательству, право собственности на наследуемое имущество возникает с момента открытия наследства (с даты смерти наследодателя) вне зависимости от даты внесения записи в реестр прав. При этом действия по фактическому принятию наследства – это один из способов вступления в права наследника наряду с обращением к нотариусу.

Ввиду несовершенства нашего законодательства фактическое принятие наследства, без внесения данных в реестр прав, создает правовые коллизии, является основанием судебных разбирательств и несет в себе дополнительные риски для всех участников этого процесса.

Фактическим принятием наследства являются действия наследника по управлению недвижимостью или действия, направленные на сохранение этого имущества. Доказательством принятия наследства являются квитанции об оплате коммунальных платежей, квитанции об оплате сигнализаций и других расходов на содержание недвижимости. Способ принятия наследства является законным и зафиксирован в Гражданском кодексе, но хочу обратить Ваше внимание, что фактическое принятие наследства не отменяет его документального оформления.

Текст подготовила Мария Гуреева

Не пропустите:

Присылайте свои вопросы о недвижимости, ремонте и дизайне. Мы найдем тех, кто сможет на них ответить!

Редакция оставляет за собой право выбирать темы из числа вопросов, которые прислали пользователи.

Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.



Пресс-центр


Публикации о Росреестре


Оформить наследство совсем непросто

Оформить наследство совсем непросто

Институт наследования обеспечивает переход права собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе жилые дома. Процедура оформления наследства довольно не простая и требует много времени и внимания, наследники ради желаемого имущества вынуждены решать сложные вопросы, которые при жизни не успел разрешить наследодатель.

Речь о типичных проблемах, с которыми приходится сталкиваться наследникам при оформлении жилых домов в свою собственность, и путях их решения.

Сложности начинают возникать уже при обращении к нотариусу за оформлением свидетельства о праве на наследство. Не стоит рассчитывать на то, что подачей заявления о принятии наследства наследник обеспечит себя свидетельством о праве на наследство. Ему предстоит собрать множество справок, документов, подтверждающих наличие права собственности на наследственное имущество у наследодателя на день смерти. Этому может воспрепятствовать ряд сложностей, которые следует разделить на группы:

1) дефекты правоустанавливающих документов: не указано местонахождение жилого дома либо неправильно указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения правообладателя.

В судебном порядке данный вопрос можно разрешить, подав заявление об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа умершему;

2) утрачены правоустанавливающие документы наследодателя.

Если в архиве органа БТИ, в ЕГРП отсутствуют сведения о регистрации права собственности наследодателя на жилой дом, соответствующие архивные документы не удалось получить, то наследник не лишен права обратиться за судебной защитой, к примеру, с иском об установлении факта владения наследодателем жилым домом на праве собственности. Вид права – собственность – обязательно должен быть указан в решении суда, иначе нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство;

3) в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о стоимости жилого дома.

Дело в том, что свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом при условии, что уплачена государственная пошлина, размер которой исчисляется от стоимости наследуемого имущества (по правилам пункта 22 части 1 статьи 333.24 Налогового кодекса РФ дети, в том числе усыновленные, супруг, родители, полнородные братья и сестры наследодателя должны уплатить 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей, другие наследники – 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей).

Если орган БТИ не выдаст справку об инвентаризационной стоимости жилого дома, а в государственном кадастре недвижимости не будет сведений о кадастровой стоимости, то наследнику придется заказать и оплатить услуги оценщика по определению рыночной стоимости дома, а это уже дополнительные финансовые расходы;

4) наследодатель приобрел, возвел жилой дом, но не зарегистрировал право собственности либо регистрация произведена после смерти наследодателя.

Пожалуй, самый распространенный случай, по которому нотариусы отказывают в выдаче свидетельства о праве на наследство.

Очень часто граждане, заключив договор купли-продажи, дарения, другие сделки, получив вступившее в силу решение суда о признании за ними права собственности, останавливаются на этом, ошибочно полагая, что стали титульным собственником имущества и с их стороны больше никаких действий предпринимать не нужно. Еще как нужно! Необходимо зарегистрировать право собственности на это имущество в территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

5) характеристики жилого дома, описанные в правоустанавливающем документе, не совпадают с данными государственного кадастра недвижимости, фактическим состоянием дома.

На сегодняшний день эта одна из наиболее острых проблем в практике регистрирующего органа. Решить вопрос наследования дома после самовольной реконструкции можно только в судебном порядке.

Не может быть выдано свидетельство о праве на наследство на жилой дом в случае наличия расхождения площади дома, указанной в правоустанавливающем документе наследодателя, и площади, сведения о которой содержатся в государственном кадастре недвижимости, в связи с произведенной самовольной реконструкцией.

Дело в том, что в состав наследуемого имущества может входить недвижимое имущество, принадлежащее наследодателю при жизни и оставшееся неизменным после оформления им права собственности, т. е. после регистрации права наследодатель не производил работы по его перестройке, перепланировке.

По правилам пункта 1 статьи 263 Гражданского кодекса РФ только собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка. В этой связи право собственности на перестроенный жилой дом регистрируется в упрощенном порядке: достаточно, чтобы земельный участок под этим домом принадлежал гражданину на праве собственности и был осуществлен учет изменений жилого дома. Такой упрощенный порядок государственной регистрации направлен на устранение препятствий оформления наследниками прав в случае не подтверждения законного права собственности наследодателем, поэтому гражданину лучше проявить осмотрительность и зарегистрировать право собственности на измененный жилой дом.

Если же наследодателем принадлежащий ему на праве собственности жилой дом был перестроен, что нашло отражение в государственном кадастре недвижимости, а право на такой перестроенный объект наследодатель не зарегистрировал в упрощенном порядке, то у наследников не может возникнуть право ни на жилой дом, который значится по сведениям ЕГРП принадлежащим наследодателю, ни на фактически существующий (в перестроенном виде) жилой дом.

В случае проведения наследодателем при жизни реконструкции жилого дома, которая не была легализована, или осуществления такой перестройки дома наследниками после принятия наследства, в выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть отказано.

В случае выдачи свидетельства о праве на наследство на жилой дом с указанием площади объекта по правоустанавливающему документу наследодателя, в государственной регистрации права собственности наследников будет отказано.

Законодательством на государственного регистратора возложена обязанность проведения правовой экспертизы правоустанавливающего документа на предмет соответствия указанных в нем сведений об объекте недвижимого имущества сведениям о данном объекте, содержащимся в государственном кадастре недвижимости. В случае установления расхождения данных о жилом доме (площади, планировки и т. д.) государственный регистратор обязан отказать в регистрации права собственности.

Отказ в государственной регистрации права в случае самовольной перестройки еще не тупик, наследники вправе обратиться за судебной защитой с иском о признании права собственности на жилой дом в реконструированном виде.

Крайне внимательно необходимо относиться к описанию жилого дома в технических, кадастровых и правоустанавливающих документах в случае рассмотрения исков наследников в отношении наследуемого имущества по другим основаниям (например, в случае невозможности подтверждения права наследодателя на дом). Всегда нужно проверять, чтобы жилой дом на момент разрешения спора в суде был учтен с теми характеристиками, которые приведены в правоустанавливающем документе наследодателя. Если выявлены расхождения, тогда необходимо уже ставить вопрос о признании права собственности на дом с измененными параметрами по мотивам, изложенным выше.

Своевременность, осмотрительность и забота наследодателя о своем имуществе позволит избавить наследников от множества проблем в будущем. Не стоит возлагать надежды на судебную защиту в будущем как панацею от всех бед, гораздо правильнее и надежнее в настоящем совершать действия в полном соответствии с законом. Прежде чем строить, перестраивать жилой дом, нужно обеспечить себя необходимыми разрешительными документами и в последующем зарегистрировать право собственности на возведенный объект недвижимости. Тогда проблем в будущем можно будет избежать и обращаться в суд необходимости не будет.


Последняя воля — дело серьезное. Распорядитесь ею своевременно и с наибольшей выгодой для себя. Возможно, вам подойдет вариант наследственного договора.

В 2019 году в законе появился новый способ передать наследство — это наследственный договор.

Между тем, о таком варианте по-прежнему знают немногие, а если что-то и слышали, то относятся с недоверием, как ко всему новому. Куда более популярным остается завещание.

Но по нему человек ничего не получает взамен, тогда как наследственный договор позволяет передать наследство с выгодой для себя. Рассмотрим главные особенности этого способа, его плюсы и минусы.

Наследство — взамен на уход и содержание

Ключевая идея наследственного договора — в том, что наследодатель подписывает со своими будущими наследниками (коих он выбирает сам) соглашение.

Он подтверждает, что указанное в договоре имущество перейдет к наследникам после его ухода из жизни. А взамен может возложить на наследников встречные обязательства — как имущественные, так и неимущественные.

Например, ежемесячно платить наследодателю определенную сумму, обеспечить ему пожизненное содержание, уход, поддерживать чистоту в его квартире, ухаживать за его домашними питомцами.

Наследодатель не ограничен в определении обязательств для наследников — главное, чтобы они не противоречили закону, ну и чтобы наследники согласились на них (иначе договор не состоится).

Как вариант: предоставить квартиру в пожизненное пользование члену семьи наследодателя.

Важно! Наследственный договор имеет приоритет над завещанием. То есть если наследодатель составил и то, и другое, то наследство будет распределяться согласно наследственному договору.

Закон прямо разрешает использовать в наследственном договоре различные условия.

То есть распределять наследство в зависимости от обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет ко дню открытия наследства.

Например: квартира переходит к внучке, если она ко дню открытия наследства достигнет совершеннолетия, а если нет — то к дочери.

Наследственный договор не отменяет право собственности

Как видно, возложение на наследника встречных обязательств тесно сближает наследственный договор с рентой.

Но между ними есть одно кардинальное отличие: заключив договор ренты, человек сразу перестает быть собственником, а по наследственному договору собственность переходит к наследникам лишь после смерти наследодателя.

Оставаясь собственником, он может как угодно распоряжаться имуществом, даже продать его или подарить. Наследники при этом останутся ни с чем, но запретить ему этого никто не может: закон запрещает ставить какие-то ограничения на этот счет в договоре.

От наследственного договора можно отказаться в любой момент

Правда, придется возместить наследникам все затраты, которые они уже фактически понесли, исполняя договор.

А вот наследники не могут так просто отказаться от договора: если в соглашении для них не предусмотрено такое право, досрочное расторжение возможно для них только в судебном порядке.

Наследственный договор несет в себе плюсы для наследников, но и минус тоже есть

Во-первых, риск отмены наследственного договора в суде после того, как откроется наследство, минимальный. Договор подписывается всеми участниками и заверяется нотариусом.

Вся процедура обязательно записывается на видео, файл хранится у нотариуса. Поэтому остается много доказательств того, что наследодатель находился в ясном уме, подписывая соглашение.

Во-вторых, наследникам не нужно специально принимать наследство и ждать шесть месяцев, чтобы оформить собственность на себя. Права и обязанности по наследственному договору переходят к ним сразу же, с момента открытия наследства.

Но, к сожалению, в наследственном договоре остался один серьезный недостаток: как и завещание, он также бессилен против обязательных наследников.

Если таковые найдутся, наследникам придется выделить им положенную по закону долю.

АКЦИЯ ГОДА

Всё о наследовании: как правильно завещать недвижимость или вступить в наследство?

Как надо составить завещание и в каких случаях его удастся оспорить, что делать, если завещания нет, какие доли причитаются родственникам, когда выгоднее отказаться от наследства и в каких случаях недвижимость отойдет чужому человеку? Циан.Журнал выяснил все юридические тонкости и составил инструкцию для наследодателей и наследников.

Как вступить в наследство без завещания?


Обратиться к нотариусу вы должны в течение шести месяцев с момента открытия наследства (им считается день смерти наследодателя). После того как вы подали нотариусу заявление, он открывает наследственное дело, а затем проверяет в единой информационной системе нотариата, не оставил ли умерший завещание или наследственный договор.

Если вы не в курсе, обращался ли кто-то из родственников к нотариусу с заявлением о принятии наследства, воспользуйтесь специальным сервисом на сайте Федеральной нотариальной палаты . Нужно указать ФИО наследодателя, а также даты его рождения и смерти (если они известны). Так вы узнаете, открыто ли наследственное дело и у какого нотариуса оно находится.

Если с заявлением о принятии наследства кто-то обратился раньше вас, еще одно наследственное дело не открывается — ваше заявление приобщат к уже открытому.

Вместе с заявлением вы должны представить нотариусу следующие документы:

  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документы, подтверждающие родство с умершим (например, свидетельство о рождении, об установлении отцовства, об усыновлении, свидетельство о браке, о перемене имени и т. п.);
  • документы, подтверждающие проживание наследодателя по определенному адресу на день смерти (справка о регистрации по месту жительства, выписка из домовой книги с отметкой о снятии умершего с регистрационного учета или копия финансово-лицевого счета).

За редким исключением производство по наследственному делу длится шесть месяцев — те самые, в течение которых наследники имеют право заявить о своих притязаниях. Если права на имущество подтверждаются и никто их не оспаривает, нотариус выдаст вам свидетельство о праве на наследство — на его основании будет оформлено право собственности.

Вы пропустили срок принятия наследства. Что делать?

Если в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя не обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства, вы утратите право на него и имущество перейдет в собственность к наследникам следующей очереди. Но в этом правиле есть несколько исключений. К примеру, наследник отстоит свои права в суде, если докажет, что пропустил срок по уважительной причине.

Кроме того, шестимесячный срок принятия наследства продлевается, если:

— вы получили право на наследство только потому, что другой родственник его не принял: в этом случае срок принятия наследства продлевается еще на три месяца;

— другой наследник отказался от наследства или был отстранен от него: вы сможете принять наследство в течение шести месяцев после отказа или отстранения;

— все принявшие наследство согласны, чтобы вас включили в список лиц, принимающих наследство: в этой ситуации вы должны восстановить срок принятия наследства во внесудебном порядке, обратившись к нотариусу;

— вы докажете нотариусу, что приняли наследство в течение полугода не юридически, но фактически.

Как распределяется имущество между наследниками?

Простые ситуации, когда наследник всего один, на практике встречаются нечасто. В законе подробно описано, кто и на какую долю имущества умершего имеет право. Прежде всего на наследство претендуют супруг или супруга, дети и родители покойного. Если никого из них нет в живых, о своих правах могут заявить сестры, братья, дедушки и бабушки, а если и их нет — более дальние родственники.


Всего существует восемь очередей наследования:

1. дети, супруг и родители наследодателя (внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления — о нем мы расскажем ниже);

2. полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, племянники и племянницы;

3. братья и сестры родителей (дяди и тети наследодателя);

4. прадедушки и прабабушки;

5. дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

6. дети двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);

7. пасынки, падчерицы, отчим и мачеха;

8. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Если наследников ни одной из перечисленных очередей нет, имущество умершего считается выморочным и переходит в собственность государства. То же самое происходит, если никто из правопреемников не имеет права наследовать, никто не принял наследства либо все отказались от его принятия.

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию с нетрудоспособными иждивенцами. Они не только считаются наследниками восьмой очереди, то есть становятся собственниками имущества покойного при отсутствии наследников всех предыдущих очередей. Эта категория правопреемников претендует на свою долю наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству. Например, вместе с детьми покойного часть его собственности получит и проживавший с ним нетрудоспособный племянник-инвалид.

Причем иждивенцу необязательно быть родственником покойного. Это может быть совершенно посторонний человек. Главное — доказать, что он нетрудоспособен, находился на содержании у наследодателя и проживал с ним в течение как минимум последнего года.


  • инвалиды I–III групп (III группы — только если зафиксирована утрата трудоспособности);
  • несовершеннолетние (дети до 16 лет);
  • пенсионеры;
  • учащиеся общеобразовательных школ в возрасте до 18 лет;
  • студенты средних и высших учебных заведений в возрасте до 23 лет.

Таким наследникам труднее всего доказать факт нахождения на иждивении. Необходимо подтвердить, что помощь от умершего была регулярной и являлась основным источником средств к существованию (даже при наличии пенсии, заработной платы или иных источников дохода). Для этого обычно предоставляются справки о доходах наследодателя и иждивенца и — самое сложное — документы, которые подтверждают расходы на обеспечение нетрудоспособного.

Как делится недвижимое наследство?

Как правило, имущество покойного распределяется между наследниками одной очереди поровну. Если речь идет о недвижимости, это делается тремя способами.

Первый подразумевает раздел квартиры, дома или земли на равные доли — по числу наследников. Например, мать и двое детей умершего при отсутствии других наследников первой очереди получат по ⅓ квартиры на каждого.

Второй вариант — переход недвижимости в собственность одного из наследников, если остальным он выплатит соответствующие компенсации.

Третий способ — продать дом, квартиру или землю и разделить вырученную сумму поровну.


Разделить доли можно самостоятельно, заключив мировое соглашение между всеми сторонами и удостоверив его нотариально. В этом случае имущество допускается распределить как поровну, так и в другой пропорции, если на это согласны все наследники.

Что делать, если наследник умер до вступления в свои права?

Право представления возникает, если наследник умер до оформления наследства. Тогда собственность получает уже наследник наследника (то есть представляет умершего). К примеру, наследник первой очереди — дочь собственника — умирает до принятия наследства. Тогда вместо нее имущество получают ее дети, то есть внуки наследодателя. Но если имеются другие наследники первой очереди, имущество распределяется только между ними и право представления не применяется.

В каких случаях рекомендуется составить завещание?

Предположим, вы одинокий родитель единственного ребенка или свято уверены в том, что ваши ближайшие родственники не начнут беспощадную войну за наследство, завещание можно не писать. В каких случаях рекомендуется это сделать обязательно?

Прежде всего, если вы хотите оставить имущество тем, кому по закону оно вообще не положено — например, гражданскому мужу, жене или лучшему другу. Или хотите, чтобы ваша собственность досталась наследникам не первой очереди: скажем, внуку или племяннице — в обход ваших здравствующих детей и супруга.

Бывает и так, что собственник недвижимости хочет распределить доли не поровну или отписать ее наследникам сразу нескольких очередей. В этом случае свое решение также надо закрепить документально.

Как правильно оформить завещание на недвижимость?

Любой владеющий недвижимостью дееспособный гражданин старше 18 лет вправе завещать свою недвижимость. Документ об этом составляется в письменной форме и регистрируется у нотариуса. По желанию наследодателя при составлении завещания могут присутствовать свидетели, которые ставят свою подпись на документы — впоследствии они в случае необходимости подтвердят личность завещателя, подлинность его подписи, содержание его волеизъявления, а также дееспособность на момент составления завещания.

Завещание бывает открытым — оно изготавливается в двух экземплярах, один из которых вручается завещателю, второй остается у нотариуса. Допускается составление и закрытого завещания, которое сразу же запечатывается в конверт, на руки не выдается и хранится у нотариуса. В любом случае содержание завещания оглашается только после смерти наследодателя.

В экстремальных ситуациях, когда человеку грозит смерть, а присутствие нотариуса невозможно, требования к составлению завещания не такие жесткие. Документ допускается написать в свободной форме, от руки. Заверить его должны два свидетеля. При этом желательно, чтобы вместо нотариуса свою подпись поставил кто-то из официальных лиц (командир корабля или воинской части, начальник экспедиции, глава администрации удаленного поселка, где нет нотариусов, или главврач медицинского учреждения, где находится завещатель).

Документ о распределении имущества после смерти можно изменять, дополнять или полностью переписывать неограниченное количество раз. При составлении нового завещания старое автоматически теряет силу.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Закон не запрещает оставить всю свою недвижимость любому человеку — пусть даже первому встречному — лишь бы владелец отдавал распоряжения добровольно и находился в здравом уме. Но есть ситуации, когда последняя воля собственника ограничивается, а имущество распределят вопреки его завещанию. Закон определяет круг лиц, которых нельзя оставить без наследства.

Обязательную долю имеют:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети завещателя;
  • его нетрудоспособные супруг и родители;
  • нетрудоспособные иждивенцы.

Таким наследникам должно достаться не менее половины доли, чем при наследовании по закону. Это правило будет работать, даже если они указаны в завещании, но им оставлено менее половины причитающейся по закону доли.

Кто не может получить наследство?

Если одни наследники получают свою долю в обязательном порядке, другие рискуют полностью лишиться своих прав на имущество покойного. Это происходит в следующих ситуациях:

— если наследник совершил умышленные и незаконные действия против наследодателя или против других наследников;

— если он пытался увеличить причитающуюся ему долю наследства,

— если подделал или уничтожил завещание,


— если злостно уклонялся от выполнения лежащих на нем обязанностей по содержанию наследодателя.

Все эти основания для признания наследника недостойным обязательно должен подтвердить суд.

Кроме того, не имеют права наследовать после детей родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в них ко дню открытия наследства.

В каких случаях завещание утрачивает силу?

Завещание признается недействительным, если оно:

— его составителя суд признал недееспособным или ограниченно дееспособным;

— составлено гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими;

— составлено под влиянием обмана, заблуждения, насилия, угрозы и т. п.


Как принять наследство по завещанию и сколько это стоит?

Чтобы вступить в свои законные права, надо обратиться к нотариусу для открытия соответствующего дела. Нотариус предоставит типовую форму заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство и укажет, какие документы от вас потребуются (они должны, в частности, подтверждать основания для призвания к наследованию и факт принятия вами наследства).

Свидетельство о праве на наследство будет подтверждать ваши права на завещанное имущество.

За все процедуры нужно заплатить госпошлину, размер которой отличается в зависимости от степени родства. Для полнородных братьев, сестер, супруга и детей завещателя она составит 0,3% общей стоимости имущества (но не более 100 тыс. рублей), для остальных наследников — 0,6% (но не более 1 млн рублей).

От уплаты госпошлины освобождаются несовершеннолетние наследники, а также те, кто проживал вместе с наследодателем на день его смерти и продолжают жить в этой квартире после его смерти.

Отказ от наследства

В некоторых случаях лишняя собственность приносит только лишние хлопоты и головную боль. Если вы не хотите принимать наследство, вы имеете право от него отказаться. Это способно стать оптимальным решением, если у покойного осталось много долгов. Ведь по закону, если вы принимаете наследство, то полностью — как имущество, так и долги. Если не хотите платить, придется отказаться и от того, и от другого.

Другая разновидность отказа от наследства — в интересах другого наследника. Для этого в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя надо обратиться с заявлением в нотариальную контору по месту открытия наследства.

Помимо отказа от наследства, в юридической практике существует понятие непринятия наследства. Оно означает отсутствие любых действий в отношении наследства. От отказа оно отличается тем, что в этом случае у наследника не возникает никаких прав. Кроме того, непринятие реально прервать и обратиться за наследством, а вот отказ от наследства аннулировать уже невозможно.

Читайте также: