Ребенок эко имеет ли право на наследство

Обновлено: 16.06.2024

В статье рассматриваются специальные положения Гражданского кодекса Российской Федерации, направленные на охрану прав несовершеннолетних наследников; анализируется практика их применения и выявляются проблемы толкования отдельных норм.

Ключевые слова: несовершеннолетние, наследование, обязательная доля в наследстве, органы опеки и попечительства.

Protection of rights of juvenile heirs

The article deals with the special provisions of the Civil Code of the Russian Federation aimed at safeguarding the rights of the minor heirs; the practice of their application and identifies the problems of interpretation of certain provisions.

Key words: minors, inheritance, compulsory portion in inheritance, bodies of trusteeship and guardianship.

Несовершеннолетние граждане могут быть наследниками, т.е. лицами, к которым непосредственно переходит имущество конкретного гражданина в порядке наследственного правопреемства. Неполная дееспособность несовершеннолетних или отсутствие дееспособности (у лиц, не достигших возраста шести лет) не оказывают влияния на право несовершеннолетнего быть наследником. Необходимые юридические действия по принятию наследства совершают его законные представители.

С одной стороны, на несовершеннолетних распространяются общие нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), предусмотренные для любых наследников. Например, при наследовании по закону несовершеннолетние потенциально могут быть наследниками различных очередей. В данном случае имеет значение не возраст ребенка, а факт его происхождения от родителей. Так, дети наследодателя (вне зависимости от возраста) являются наследниками первой очереди наряду с супругом и родителями наследодателя ( п. 1 ст. 1142 ГК РФ). Несовершеннолетние могут быть наследниками второй очереди, наследуя в качестве братьев и сестер наследодателя, если нет наследников первой очереди ( п. 1 ст. 1143 ГК РФ). Двоюродные внуки и внучки могут наследовать в пятую очередь (наряду с двоюродными дедушками и бабушками) ( абз. 3 п. 2 ст. 1145 ГК РФ). Двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы наследуют в шестую очередь (наряду с двоюродными дядями и тетями) ( абз. 4 п. 2 ст. 1145 ГК РФ). Несовершеннолетние, даже не связанные кровным родством с наследодателем, могут наследовать в седьмую очередь в качестве пасынков и падчериц наследодателя ( п. 3 ст. 1145 ГК РФ). Несовершеннолетние, как и другие лица, вправе наследовать по завещанию.

С другой стороны, применительно к несовершеннолетним закон устанавливает особые положения, направленные на охрану их прав. Именно эти положения и будут предметом анализа в настоящей статье.

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. При этом если прежнее законодательство допускало в качестве наследников по закону только детей наследодателя, родившихся после его смерти ( ст. 530 ГК РСФСР 1964 г.), то по действующему ГК РФ наследовать по закону могут не только дети, но и другие родственники, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Дополнительной гарантией охраны прав будущего наследника является также положение ст. 1166 ГК РФ, устанавливающее, что при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника.

См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. N 7.

Если несовершеннолетние входят в число наследников со второй по седьмую очередь включительно, то для призвания их в порядке скользящей очереди наследования достаточно факта нахождения их на иждивении наследодателя не менее года ( п. 1 ст. 1148 ГК РФ). Если несовершеннолетние не входят в круг наследников с первой по седьмую очередь, то помимо условия об иждивении требуется, чтобы они не менее года до смерти наследодателя проживали совместно с ним ( п. 2 ст. 1148 ГК РФ). Например, если после смерти наследодателя остались супруга, дочь (наследники первой очереди) и несовершеннолетний пасынок (не усыновленный наследодателем ребенок супруги), находившийся на иждивении, то при отсутствии завещания к наследованию по закону будут призываться все трое и в равных долях, при этом совместное проживание пасынка с наследодателем не менее года до открытия наследства не является обязательным, так как пасынок является наследником седьмой очереди.

См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.: Юристъ, 2002. С. 183 — 184.

Блинков О.Е. Российский наследственный закон : новое толкование от Верховного Суда Российской Федерации // Наследственное право. 2012. N 3. С. 3 — 4.

Несовершеннолетние дети наследодателя, а также несовершеннолетние иждивенцы, призываемые к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, вне зависимости от содержания завещания, вправе рассчитывать на обязательную долю в наследстве. Она составляет не менее половины доли, причитающейся им при наследовании по закону ( ст. 1149 ГК РФ). Предположим, завещатель все наследство завещал N, другу семьи. После смерти наследодателя остались: несовершеннолетний сын, несовершеннолетняя дочь и супруга наследодателя (трудоспособная). Несовершеннолетние дети имеют право на половину законной доли, т.е. в нашем примере на 1/6 и 1/6 соответственно.

Представляется, что на обязательную долю вправе претендовать несовершеннолетние дети наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы, которые приобрели полную дееспособность в результате вступления в брак или эмансипации.

Другим положением ГК РФ, направленным на охрану прав и интересов несовершеннолетних наследников, является п. 4 ст. 1157 ГК РФ, в котором устанавливается, что отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Если ребенок является малолетним, то от его имени сделку отказа от наследства совершает родитель, усыновитель или опекун (на основании ст. 28 ГК РФ), и на совершение подобной сделки требуется получить разрешение органа опеки и попечительства. Если ребенок возраста от 14 до 18 лет, то в соответствии со ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний вправе отказаться от наследства с письменного согласия родителя, усыновителя или попечителя, на которое получено разрешение органа опеки и попечительства.

Раздел наследства при наличии среди наследников несовершеннолетних граждан также производится с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Это следует из абз. 1 ст. 1167 ГК РФ, в котором устанавливается, что раздел наследства в данном случае осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК РФ. Таким образом, действие ст. 37 ГК РФ распространяется не только на несовершеннолетних, над которыми установлена опека или попечительство (например, при отсутствии родителей), но и на несовершеннолетних, у которых есть родители. Универсальность применения ст. 37 ГК РФ основана также на абз. 2 п. 1 ст. 28 ГК РФ, в котором установлено, что к сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила, предусмотренные п. п. 2 и 3 ст. 37 ГК РФ. Здесь можно увидеть аналогию с п. 4 ст. 1157 ГК РФ о необходимом участии органов опеки и попечительства в случае отказа несовершеннолетнего от наследства.

Гражданский кодекс в абз. 2 ст. 1167 также закрепляет, что в целях охраны законных интересов несовершеннолетних наследников о составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства.

В юридической литературе и в практике возникает множество вопросов в части толкования положений ст. 1167 ГК РФ.

См.: Белов В.А., Бушаенкова С.А. Раздел наследства // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2005. N 3. С. 52.

Во-вторых, возможен ли раздел наследства в ситуации, когда в числе наследников не только несовершеннолетние, но и их родители? Раздел наследства является сделкой: согласно абз. 2 п. 1 ст. 1165 ГК РФ к соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров. Между тем в соответствии с п. 3 ст. 37 ГК РФ не может быть совершена сделка между несовершеннолетним, с одной стороны, и опекуном, попечителем или их супругом и близкими родственниками, с другой стороны. Исключение составляют только безвозмездные сделки в пользу несовершеннолетних.

См.: Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. решением Правления ФНП от 27 — 28 февраля 2007 г., протокол N 02/07) // Нотариальный вестник. 2007. N 8.

Указанные выше проблемные моменты, которые возникают при применении норм ст. 1167 ГК РФ, свидетельствуют о необходимости внесения в данную статью уточнений с целью исключения неоднозначного толкования ее положений и обеспечения их более высокой практической эффективности.

Анализ специальных положений ГК РФ, направленных на охрану интересов несовершеннолетних наследников, свидетельствует о допустимости в ряде случаев их неоднозначного толкования. Требуется уточнение этих положений в целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних как наиболее уязвимой категории наследников.

1. Белов В.А., Бушаенкова С.А. Раздел наследства // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2005. N 3. С. 46 — 57.

2. Блинков О.Е. Российский наследственный закон : новое толкование от Верховного Суда Российской Федерации // Наследственное право. 2012. N 3. С. 3 — 4.

3. Брючко Т.А. Охрана законных интересов несовершеннолетних наследников при разделе наследства // Нотариус. 2010. N 2. С. 7 — 11.

4. Гонгало Б.М., Зайцева Т.Н., Крашенинников П.В. и др. Гражданский кодекс Российской Федерации. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. 264 с.

6. Бардина М.П., Булаевский Б.А., Вилкова Н.Г. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. 3-е изд., испр. и доп. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2010. 672 с.

7. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.: Юристъ, 2002. 538 с.

9. Богуславский М.М., Гонгало Б.М., Зайцева Т.И. и др. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. 311 с.

10. Гражданское право и современность : Сб. статей, посвященный памяти М.И. Брагинского / С.С. Алексеев, Ф.О. Богатырев, Б.А. Булаевский и др.; под ред. В.Н. Литовкина, К.Б. Ярошенко; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М.: Статут, 2013. 766 с.

Всего комментариев: 2

А как быть, если один из наследников пропустил срок, спустя 2 года хочет подать в суд. На этот момент в доме доли уже распределены. Одна доля у несовершеннолетних детей. Может ли суд отказать опоздавшему наследнику, потому что нарушаются права несовершеннолетних детей (их доля уменьшиться)?

Согласно ч.1 ст.1155 ГК РФ, по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (пункт 3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.
Поэтому в данном случае по решению суда доли остальных наследников будут уменьшены. Тот факт, что будут уменьшены права несовершеннолетних детей, не является основанием для отказа в заявлении.

ГК РФ содержит норму, охраняющую интересы потенциального нотариуса. В частности, статья 1166 ГК РФ говорит о запрещении раздела имущества при наличии зачатого при жизни наследодателя наследника, родившегося после открытия наследства.

Возникает ряд вопросов, относительно данной нормы, в том числе, что делать, если эмбрион заморожен, будет ли в таком случае идти речь о разделе наследства после его рождения или он вообще не относится к лицам, которые могут призываться к наследованию? Для начала необходимо выяснить следующее: что означает термин зачатие; в каких случаях эмбрион признается потенциальным нотариусом; являются ли вообще наследниками криоэмбрионы; будет ли рассматриваться имплантированный после смерти наследодателя эмбрион в качестве наследника; что делать в том случае, если он был зачат в день смерти наследодателя; каким образом зачатие соотносится с акушерским сроком беременности?

ГК РФ не дает определения понятию зачатие. В различных источниках

под зачатием понимается начало беременности , оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом , физиологический процесс, обусловленный актом оплодотворения, с момента которого начинается развитие нового организма в теле матери, и как следствие наступает беременность , развитие эмбриона до

имплантации и процессы имплантации в полость матки .

Зачатие состоит из нескольких стадий: оплодотворение яйцеклетки и формирование зиготы, деление клеток (дробление зиготы), имплантация

эмбриона в матку . В свою очередь оплодотворение определяется как слияние мужской половой клетки (сперматозоида) с женской (яйцеклеткой), [171] [172] [173] [174] [175] приводящее к образованию зиготы, которая дает начало новому организму [176] [177] [178] [179] [180] [181] .

Учеными установлено, что в маленькой клетке, которая образовалась благодаря такому слиянию, содержится огромное количество информации, в дальнейшем она будет только развиваться и проявляться (пол, группа крови, цвет глаз, цвет волос) .

С момента оплодотворения начинается первый период внутриутробного развития человека, так называемый бластогенез. На данной стадии происходит дробление зиготы . Клеток становится больше, размер их уменьшается с каждым последующим делением, при этом общий размер эмбриона не увеличивается. Клетки (так называемые бластомеры) удерживаются вместе благодаря блестящей оболочке, при ее повреждении эмбрион распадается на самостоятельные группы клеток или индивидуальные клетки, что в свою очередь может привести к формированию двух и более независимых эмбрионов, идентичных генетически (из таких эмбрионов родятся однояйцевые близнецы). На четвертый день бластомеры приобретают дифференциацию, образуют уже два клеточных слоя, зародыш меняет свою структуру, теперь его

процессе развития зародыша . Происходит хэтчинг (оболочка бластоцисты разрывается), эмбрион своей внутренней поверхностью цепляется к слизистой оболочки матки при помощи специальных рецепторов. Когда эмбрион полностью погружается в матку, наступает беременность, а значит можно говорить о том, что зачатие свершилось.

Законодательное регулирование данной сферы неоднозначно. В науке уже обращалось внимание на различие в понимании одних и тех же терминов, связанных с применением ВРТ при реализации репродуктивных прав, в нормативных правовых актах Минздрава РФ, Семейном кодексе РФ,

Приказ Минздрава России от 30.08.2012 № 107н «О порядке

Для проведения ВРТ необходимо письменное согласие пациентов [187] [188] [189] [190] , при этом их предупреждают о вероятности ненаступления беременности [191] .

Следует отметить, что судебная практика придерживается позиции, согласно которой наступление беременности, в том числе внематочной, то есть подлежащей прерыванию, является выполнением услуги с надлежащим качеством, таким образом пациенты не могут рассчитывать на компенсацию в случае недостижения желаемого результата - рождения ребенка [192] .

Пациенты имеют право на получение полной информации о любой процедуре искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, в том числе о возможных последствиях, с точки зрения медицинских и правовых аспектов, о данных обследования донора, в том числе, внешних данных,

При этом, делегаты конференции выразили свое опасение по отношению к здоровым парам, затягивающим с рождением ребенка, в надежде, что в дальнейшем можно будет воспользоваться экстракорпоральным оплодотворением.

Однако, возраст женщины не является единственным и абсолютным критерием [198] [199] . Следует также упомянуть о возможных осложнениях при ЭКО, к которым относятся:

- синдром гиперстимуляции яичников;

- обострение хронических воспалительных заболеваний;

- прерывание беременности вследствие нарушения свертываемости крови.

Международный комитет по мониторингу ВРТ (ICMART) информирует о постоянно растущем спросе на вспомогательные репродуктивные технологии в европейских странах. При этом данные показывают, что ВРТ совершенствуются с каждым годом, исходя из количества подсаженных эмбрионов к числу родившихся детей. Благодаря развитию ВРТ можно говорить о снижении количества многоплодных беременностей, вследствие уменьшения случаев подсадки нескольких эмбрионов [200] [201] .

В настоящее время все большую значимость набирает криоконсервация, означающая низкотемпературное хранение живых биологических объектов с возможностью восстановления их биологических функций после размораживания . Эмбрионы не являются исключением, они подвергаются заморозке, а подсадка (имплантация) производится позже [202] . Согласно данным исследований, проведенных до декабря 2011 года, при использовании данного метода вероятность успешной беременности возрастает до 30%, кроме того, он является более щадящим к организму женщины, в частности позволяет избежать синдрома гиперстимуляции яичников . Выходит, что криоэмбрионы не являются редкостью, а значит все еще остается актуальным вопрос о разделе наследства при их наличии.

Это приводит к выводу - замороженный эмбрион, не имплантированный в полость матки ко дню открытия наследства, не является зачатым, а значит, не может быть признан потенциальным нотариусом. Несмотря на то, что эмбрион возможно уже вскоре будет имплантирован, его все равно нельзя по действующему законодательству признать наследником.

Важное значение имеет имплантация именно в полость матки, иначе может наступить внематочная беременность, при которой оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в фаллопиевую трубу, последняя в свою очередь может разорваться с ростом эмбриона, такую беременность необходимо будет прервать [203] [204] . В данной ситуации говорить о зачатии не приходится, следовательно, при внематочной беременности не возникнет лица, зачатого при жизни наследодателя.

Интересен вопрос, что делать с ребенком, зачатым в день смерти наследодателя, т.е. когда завершение имплантации пришлось на день открытия наследства, признавать ли его наследником? С одной стороны, речь идет именно о дне смерти, значит можно сказать, что зачат при жизни он не был, так как последним днем жизни наследодателя будет признаваться календарный день перед днем смерти, данный вывод сделан постольку, поскольку в рамках одного и того же дня часы и минуты значения не имеют [205] , как и в случае с гражданами, умершими в один и тот же день (commorientes), которые, в соответствии с нормами ГК РФ, не наследуют друг после друга и считаются умершими одновременно [206] [207] .

Однако, вполне реальны ситуации, когда важен именно час открытия наследства . Например, ситуация при которой наследодатель, узнав о зачатом, например внуке, составил в 10:00 в его пользу завещание, а в 23:30 умер. Значит, воля наследодателя исполняться не будет, несмотря на то, что ребенок был зачат в одно время, а человек умер в другое, основным здесь является день, ведь именно о дне смерти говорит статья 1114 ГК РФ.

Здесь также представляется необходимым привести следующий пример: мужчина и женщина заключили брак в 11:00, а в 17:00 того же дня один из супругов скончался. Согласно СК РФ права и обязанности супругов возникли в день государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния, а ГК РФ говорит о дне смерти наследодателя. Будет ли в таком случае супруг наследовать после супруги (или наоборот)? Скорее всего, речь пойдет не о дне смерти или заключения брака, а о последовательности юридических фактов, то есть о возникновении конкретного жизненного обстоятельства, которое повлекло за собой юридические последствия. Юридические факты являются предпосылками возникновения, изменения и прекращения правоотношений, не всякое событие признается юридическим фактом. Однако, в ситуации с нотариусом, зачатие является основой для включения его в круг наследников, составленное и оформленное завещание и смерть наследодателя, также бесспорно относятся к юридическим фактам. Отсюда следует, что важна именно их последовательность.

Интересно то обстоятельство, что разные часовые пояса играют свою роль . Время необходимо исчислять применительно к двум конкретным часовым поясам [208] [209] . Например, внук был зачат в Москве в 18:00 первого июля, а наследодатель скончался во Владивостоке в 03:00 второго июля, когда в Москве было еще первое число. Представляется необходимым в таком случае признать зачатого ребенка наследником.

Г оворя о зачатии ребенка с помощью средств ВРТ, а также криоконсервации, стоит особо выделить случаи, когда воля наследодателя была непосредственно направлена на зачатие им ребенка, однако в силу обстоятельств, этого не произошло при его жизни (например, вследствие нежизнеспособности сперматозоидов, несовместимости партнеров, приема антибиотиков, стресса, иных причин). В данной ситуации, когда воля наследодателя четко выражена, имеется возможность ее исполнить, при наличии лиц, желающих выступить законным представителем этого ребенка (например, мать, бабушка, иные лица) бесспорно, следует ее осуществить. Противники данной позиции могут настаивать на возникновении таких проблем как принятие наследства иными наследниками, а именно неопределенность сроков, наличие или отсутствие статуса наследника у замороженного эмбриона, соотношение прямого указания в законе на условие о непременном зачатии при жизни наследодателя с фактическим зачатием после его смерти.

Представляется возможным решить ситуацию следующим образом. По поводу неопределенности сроков и затрагивания интересов иных наследников, представляется, что сроком для зачатия после смерти наследодателя следует например, считать шесть месяцев со дня открытия наследства. Данный срок выбран не случайно, он основан на сроке, установленном для принятия наследства. Таким образом, в течение шести месяцев со дня открытия наследства у наследников, в том числе потенциального наследника (его представителей), будут равные возможности заявить о себе.

Что касается статуса наследника, следует отметить, что и нотариус приобретает статус наследника только после его рождения живым, а потенциальный нотариус находится в состоянии неопределенности, поскольку неизвестно родится ли он живым, при этом данная ситуация не мешает ГК РФ выделять нормы, направленные на охрану интересов такого лица. Более того, возвращаясь к предложенному сроку зачатия, проблема неопределенности правового статуса криоэмбриона с точки зрения наследственного права, стоит только в данные шесть месяцев, а в случае зачатия до истечения этого срока даже меньшее время.

Относительно прямого указания в законе на зачатие при жизни наследодателя, стоит напомнить, что с течением времени жизнь меняется, совершенствуются возможности медицины, развитие науки, техники, различных технологий, играют свою роль, следовательно необходимо менять и законодательство под стать современной жизни.

Подытоживая вышесказанное, представляется, что признать ребенка, зачатого в течение определенного срока, например, шести месяцев со дня открытия наследства нотариусом представляется не только возможным, но и необходимым. Кроме того, следует внести изменения в действующее законодательство, а именно часть 1 пункта 1 статьи 1116 ГК РФ изложить в следующей редакции:

Отсюда возникает вопрос, будет ли ребенок (в данном случае, несмотря на то является он ребенком наследодателя или нет, а также независимо от желания последнего на такое зачатие) считаться зачатым при жизни наследодателя, когда зачатие произошло лишь спустя неделю после его смерти, а срок беременности согласно подсчетам акушера-гинеколога начал течь при жизни наследодателя? ГК РФ говорит о зачатии, а не о конкретном сроке беременности, но наличие зачатого лица подтверждается справками медицинских учреждений и скорее всего такое лицо будет входить в круг наследников, поскольку началом беременности будет признана дата, когда наследодатель был еще жив.

Представляется возможным, признать за ребенком, независимо от того является он ребенком наследодателя или нет, фактически зачатым после смерти наследодателя право обладать статусом нотариуса в случае, если началом беременности будет признана дата, приходящаяся на момент жизни наследодателя, то есть за основу будет принята дата, исчисляемая по акушерским правилам подсчета срока беременности, а не истинного срока.

Итак, норма ГК РФ, касающаяся раздела имущества при наличии потенциального нотариуса, будет применяться только в случае

существования зачатого наследника, независимо от того является зачатие естественным или искусственным. В любом случае, оно считается осуществленным после завершения процесса имплантации эмбриона в полость матки, до этого момента эмбрион, в том числе криоэмбрион, наследником не является, несмотря на его фактическое существование. При этом имплантация должна завершиться при жизни наследодателя, иначе, например, в случае имплантации криоэмбриона вскоре после смерти наследодателя, зачатый ребенок по действующему законодательству также не будет признан лицом, имеющим право наследовать. Однако, в вышеприведенном примере с определением срока беременности по акушерским правилам, можно прийти к заключению о возможности наступления зачатия после смерти наследодателя, поскольку, в отличие от применения искусственных способов, в случае естественного зачатия бывает сложно установить точную дату и широко применяется акушерский срок. Кроме того, учитывая волю наследодателя на рождение ребенка, целесообразным представляется использование его генетического материала в целях зачатия его ребенка в течение определенного срока (например, в течение шести месяцев) со дня открытия наследства, поскольку в данном случае права иных наследников не будут ущемлены в будущем.

Можно ли получить наследство от биологического отца, если нет никаких юридических подтверждений его отцовства? От него у меня есть только отчество и пара детских воспоминаний.

Могу ли я претендовать на эту квартиру?

Дмитрий, ответ на ваш вопрос зависит от даты вашего рождения. Если вы родились 1 марта 1996 года или позднее, можете получить наследство от биологического отца, несмотря на то, что он вас не содержал.

Чтобы доказать, что умерший был вашим отцом, надо взять образцы биологического материала у его близких родственников. Если родственников не осталось, доказать биологическое родство будет трудно.

Когда можно принять наследство от биологического отца

До 1996 года в России действовал советский кодекс о браке и семье. По нему биологическое происхождение ребенка значения не имело. Отцом считался мужчина, который участвовал в его воспитании или содержании. Если мужчина знал, что он отец, но не содержал и не воспитывал ребенка, то юридически отцом не считался.

По действующему семейному кодексу, чтобы установить отцовство, достаточно доказать, что мужчина действительно ваш биологический отец.

В 2006 году Конституционный суд разъяснил, что если ребенок родился до 1 марта 1996 года, то отцовство устанавливается по нормам советского кодекса. То есть если биологический отец не заботился о ребенке, то юридически признать его отцом нельзя.

Тем, кто родился 1 марта 1996 года и позднее, достаточно доказать факт биологического происхождения от отца. Такой человек может также доказать, что отец признавал его в качестве своего ребенка, например в каком-то письме.

Если вы родились до 1 марта 1996 года, я рекомендую вам еще раз все проверить. Возможно, отец все-таки содержал вас. Вы же пишете, что у вас сохранилось несколько детских воспоминаний об отце. Значит, он признавал вас своим сыном. Может быть, остались медицинские справки, совместные фотографии или документы о перечислении денег.

Если таких доказательств нет и вы родились до 1 марта 1996 года, вас откажутся признавать наследником.

Дважды в неделю в вашей почте: как составить брачный договор, поделить имущество и не потерять деньги при разводе

Куда обращаться за наследством

Если вы родились 1 марта 1996 года или позднее, то можете наследовать от биологического отца, даже если он не знал о вашем существовании.

Обычно для вступления в наследство обращаются к нотариусу. Но нотариусы действуют на основании документов, а в вашем свидетельстве о рождении отец не указан. Кроме того, со дня его смерти прошло несколько лет, а к нотариусу надо обращаться в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Поэтому вы можете получить наследство только через суд.

Иск необходимо подавать в районный суд по месту нахождения квартиры. В нем можно прописать сразу несколько требований, например:

  1. установить отцовство;
  2. восстановить срок для принятия наследства;
  3. признать вас принявшим наследство;
  4. признать вас собственником квартиры и другого имущества, которое осталось после отца.

Судебных дел, когда отцовство устанавливают посмертно, чтобы принять наследство, много.

К примеру, одна мать обратилась в суд, чтобы защитить наследственные права своего несовершеннолетнего сына. По ее словам, в 1999 году у нее родился ребенок, которого отец отказался признавать своим сыном. В 2014 году отец умер, а дедушка ребенка скрыл от нотариуса, что у него есть внук. Потом дедушка получил в наследство квартиру, практически сразу у него умерла жена, через несколько недель он снова женился и подарил квартиру своей новой супруге. Мать ребенка утверждала, что дедушка подарил квартиру, чтобы лишить наследства ее сына.

В суде дедушка отрицал все обвинения и не признал ребенка своим внуком. Но результаты генетической экспертизы подтвердили биологическое родство дедушки с внуком. Следовательно, умерший действительно был отцом. В 2017 году суд признал ребенка наследником части квартиры.

Если кажется, что это фантастическая история, то вот еще более необычное дело.

В Свердловской области женщина долго искала своего отца. Она узнала, где он жил, и выяснила, что его квартира около трех лет остается бесхозной. Вместе с полицией дочь попала в квартиру и обнаружила мумифицированный труп.

Полиция провела проверку и изъяла фрагменты костной ткани трупа. Генетическая экспертиза подтвердила отцовство умершего и позволила дочери получить наследство. Суд признал дочь надлежащей наследницей квартиры и нескольких банковских вкладов.

Суд поинтересуется, почему вы предъявили иск только через несколько лет после смерти отца. Поэтому в иске должны быть указаны причины пропуска срока для принятия наследства. Например, можно заявить, что вы только сейчас узнали о смерти отца, и объяснить почему.

При этом в суд можно обратиться только в течение полугода после того, как отпали причины для пропуска срока. То есть вы можете пойти в суд в течение 6 месяцев после того, как узнали о смерти отца.

В любом случае дело будет сложным. Чтобы учесть все процессуальные особенности, имеет смысл обратиться к опытному юристу.

К кому предъявлять иск

Иск всегда подается к какому-то человеку, организации или органу. В вашем случае требования надо предъявлять к наследнику отца. Для этого надо выяснить, кто принял наследство.

Для начала надо узнать, обращался ли кто-то за наследством. На сайте Федеральной нотариальной палаты можно проверить, открыто ли наследственное дело после смерти любого человека. Там же есть информация, у какого нотариуса оно находится, с телефонами и адресами.

Если наследственное дело открывалось, значит, наследники обращались к нотариусу. Сведения о наследниках конфиденциальны. Поэтому на сайте нотариальной палаты нет информации, кто конкретно принял наследство. Но на портале госуслуг можно узнать, кто собственник оставшейся после отца квартиры. Возможно, собственник квартиры и есть наследник.

Даже если выяснить наследника вам не удастся, можно предъявить иск к сожительнице отца. Если отец не регистрировал с ней брак, то по закону сожительница не могла претендовать на наследство. Но перед смертью отец мог составить завещание на ее имя. В любом случае суд запросит у нотариуса наследственное дело, и, разобравшись в нем, вы сможете поменять ответчика.

Если наследственное дело не открывалось, значит, за наследством никто не обращался. В таком случае имущество наследодателя переходит государству или поселению. Такое имущество называется выморочным. К примеру, квартира, которую никто не унаследовал, становится собственностью города. Поэтому если за наследованием квартиры никто не обращался, то иск надо предъявлять к местной администрации.

Например, одна россиянка не смогла вовремя принять наследство из-за того, что жила в Ливии со своим супругом и детьми. Родственники супруга не позволяли ей покидать дом. В 2016 году ей удалось втайне от супруга пересечь границу Ливии, попасть в посольство России в Тунисе и наконец-то вернуться на родину.

В России она узнала, что еще в 2015 году ее отец утонул во время зимней рыбалки. Наследница предъявила иск к департаменту городского имущества Москвы о восстановлении срока принятия наследства. Департамент возражал: несмотря на то, что наследница находилась за границей, она должна была интересоваться состоянием отца. Но суд встал на сторону наследницы и восстановил срок на принятие наследства.

Как доказать в суде биологическое родство

Чтобы подтвердить, что умерший был вашим отцом, надо просить суд провести молекулярно-генетическую экспертизу. Она стоит около 30 тысяч рублей, но цены могут отличаться в зависимости от региона. Оплачивать ее придется вам.

Молекулярно-генетическая экспертиза подтверждает биологическое происхождение. Для нее нужны кровь, волосы, ногти, слюна или другие биологические образцы ребенка и потенциального отца. Смерть биологического отца не препятствует экспертизе: эксперт может взять биологические образцы у другого ребенка, брата, сестры или родителей умершего.

Родственники отца могут не дать свои образцы для анализа, тем более если речь идет о наследстве. Но если родственники тоже претендуют на наследство, их отказ предоставить биологический материал может убедить суд удовлетворить ваш иск.

Если у отца не осталось близких родственников, скорее всего, у вас не получится провести экспертизу и получить наследство. Иногда биологические образцы умершего сохраняются в лечебных или экспертных организациях, но это исключительные случаи.

В любом случае постарайтесь представить суду какие-то минимальные доказательства родства. Например, можно попросить маму подтвердить в суде, что умерший был вашим отцом. Хотя вряд ли суд сочтет это достаточным для установления отцовства.

В Т⁠—⁠Ж было много статей о наследовании. Посмотрите — они могут вам пригодиться:

Если у вас есть вопрос о личных финансах, дорогих покупках или семейном бюджете, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

В сегодняшней статье я хочу рассмотреть интересную ситуацию. У многих возникают вопросы и конфликты с ней связанные. Собственно, имеет ли право на наследство еще не родившийся ребенок наследодателя? Предусмотрено ли такое право законодательно, ведь люди столкнувшиеся с такой проблемой в первую очередь бегут к юристу или адвокату. Сегодня я отвечу на этот вопрос. Но для начала мы разберем простой и наглядный пример из жизни!


Имеет ли право на наследство по закону уже зачатый но еще не родившийся ребенок?

К примеру умирает парень, или мужчина у которого нет ни родителей, ни законного супруга, но есть брат или сестра. У него есть некоторое имущество, к примеру машина, квартира, либо дом. При жизни данный человек имел отношения с девушкой, но вступить в законный брак они не успели, но как выяснилось после смерти, девушка оказалась беременной и теперь говорит, что их ребенок имеет полное право на получение наследства от умершего отца, то есть наследодателя.

Так ли это на самом деле, положено ли по закону наследство еще не родившемуся ребенку?

Давайте разберемся, у данного человека осталась родная сестра, значит наследников первой очереди нет, но сестра может стать наследником второй очереди и ей так же положено наследство.

Теперь обратимся к законодательству, чтобы разобраться с не родившимся ребенком.

И так, часть 1 статьи 1116 ГК РФ гласит, что к наследованию могут призываться граждане, которые находились в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Так же нам в помощь статья 1166 ГК РФ, в которой говорится о то, что при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен, только после рождения данного наследника, то есть ребенка. В данном случае на основании части 3 статьи 1163 ГК РФ, выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается на основании решения суда, если есть зачатый и еще не родившийся ребенок наследодателя.

Соответственно, вывод один, еще не родившийся ребенок имеет право на получение наследства от отца. Даже если они не состояли с материю в законном браке. Такой ребенок станет наследником первой очереди.

Если имущество которое осталось после смерти наследодателя полностью принадлежит ему, то все данное имущество сможет наследовать ребенок наследодателя после рождения, так как он наследник первой очереди. А если к примеру сестра наследодателя так же была собственником имущества, то ребенок будет иметь право наследовать только долю в имуществе которая принадлежала наследодателю.

Также наследник первой очереди может отказаться от наследства к примеру в пользу наследников второй очереди, к примеру сестры умершего, или отказаться от части наследства, что бы не обижать сестру наследодателя. Здесь все зависит от наследника первой очереди, захочет ли он делиться с наследниками второй очереди или нет. В общем эта тема уже не правового поля, а скорее морального, мы ее рассматривать не будем, это личное дело каждого.

Надеюсь я в полной мере раскрыл данный вопрос. Также рекомендую вам почитать статью о том имеет ли право бывший муж претендовать на наследство, в ней как раз рассказывается кто такое наследники первой и второй очередей.

Если у вас остались вопросы, то задайте их на сайте.

Знайте ваши права. Желаю вам удачи!


Горлова Дарья. Практикующий юрист компании 'Лидер' и автор более 70 статей в корпоративном блоге. Основные направления это взыскание алиментов, раздел имущества, лишение и защита родительских прав и прочие категории семейных споров. Общий стаж в сфере юриспруденции более 10 лет. В 2009 году закончила с красным дипломом НПА – Нижегородская правовая академия.

Считаете материал полезным? Поддержите проект. Поделитесь ссылкой на страницу в вашей любимой социальной сети, нажав на одну из кнопок ниже :)

Читайте также: