Признается ли неродившийся ребенок субъектом наследственного права

Обновлено: 04.07.2024

Для полной характеристики наследственного правоотношения (как и для характеристики любого правоотношения вообще) необходимовыявить содержание данного правоотношения;определить его субъектный состав;показать, что является объектом этого правоотношения;установить основания его возникновения и прекращения. Установим содержание наследственного правоотношения.

Под содержанием наследственного правоотношения понимают совокупность субъективных прав и обязанностей субъектов наследственного правоотношения.

Рассмотрим содержание наследственного правоотношения в соответствии с наличием у каждого из субъектов данного правоотношения субъективных прав и обязанностей.

1) что касается фигуры наследодателя (а именно завещателя), то, исходя из того, что составление завещания – это сделка односторонняя, и завещатель выступает в данной сделке как управомоченное лицо, то соответственно, он наделяется определенным субъективным правом, а именно правом распорядиться судьбой своего имущества на случай своей смерти, где субъективное право – это есть юридически обеспеченная мера возможного поведения управомоченного лица в сделке, которая состоит из 3-х правомочий:

- возможность собственного поведения – т.е. возможность самостоятельного совершения субъектом фактических и юридически значимых действий. Таким образом, гражданин при жизни вправе распорядиться своим имуществом на случай смерти по своему усмотрению путем составления завещания, (т.е. завещать имущество какое хочет, кому хочет, как хочет);

- право требовать определенного поведения от других (обязанных) лиц – данное правомочие распространяется в отношении любых третьих лиц, которые не должны чинить препятствий завещателю в осуществлении его воли, а также в отношении должностных лиц, например, нотариуса, который в силу своих должностных обязанностей должен удостоверить завещание, и т.д.;

- право на защиту своего субъективного права (например, гражданин, составивший завещание вправе потребовать возмещения морального вреда за разглашение тайны завещания);

2) что касается фигуры наследника, то его субъективное право как управомоченного лица в наследственном правоотношении составляет право на принятие наследства и право на само наследство. Субъективное право наследника состоит также из 3-х правомочий:

- возможность собственного поведения – т.е. право выбора у наследника принять наследство или отказаться от него. Если наследство принимается наследником, то он вправе распоряжаться им по своему усмотрению;

- право требовать определенного поведения от других лиц. Данному праву противостоит обязанность всех третьих лиц не чинить препятствий в осуществлении этого права, а также обязанность соответствующих лиц и органов, уполномоченных на то законом, оказывать наследнику необходимое содействие в осуществлении этого права (например, нотариус по месту открытия наследства обязан принять у наследника заявление о принятии наследства);

- право на защиту своего субъективного права.

В случае, если наследник принимает наследство, обремененное долгами (обязанностями), то, став собственником имущества (приняв наследство), наследник занимает место обязанного лица в обязательстве по отношению к кредитору наследодателя, а соответственно обязан выполнить законные требования такого кредитора (но лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, а не своим личным имуществом).

Теперь определимся с субъектным составом наследственного правоотношения.

Субъекты наследственного правоотношения – это лица, обладающие правами и несущие обязанности в связи с участием в наследственном правоотношении. К ним относят:

а) наследодатель (завещатель) – это лицо, которое передает имущество.

Под термином наследодатель следует понимать лицо, после смерти которого возникает наследственное правопреемство в отношении принадлежавшего ему имущества.

Наследодателем может выступать только физическое лицо, а именно:

- иностранные граждане, проживающие на территории РФ;




- лица без гражданства, проживающие на территории РФ (апатриды).

Не могут выступать в качестве наследодателя:

- юридические лица, поскольку это особые организации, обладающие обособленным имуществом, принадлежащим им на праве собственности (за некоторыми исключениями, - унитарные предприятия и учреждения).

- публично-правовые образования, которые вправе распоряжаться имуществом только исходя из публичных интересов.

В зависимости от того, идет ли речь о наследовании по закону или по завещанию, к фигуре наследодателя (завещателя) закон предъявляет различные требования:

1) при наследовании по закону наследодателем могут быть:

- граждане, ограниченные судом в дееспособности.

Таким образом, при наследовании по закону (когда отсутствует завещание), наличие или отсутствие у наследодателя дееспособности к моменту открытия наследства не оказывает влияние на содержание наследственного правоотношения, так как основанием для открытия наследства и призвания наследников к наследованию служит такой юридический факт как смерть наследодателя, а не его волевой акт (т.е. наследство может открываться и после смерти душевнобольного, который становится наследодателем);

2) при наследовании по завещанию в роли завещателя могут выступать:

- только дееспособные граждане

Коль скоро, составление завещания является сделкой, поэтому такая сделка может быть совершена волевыми действиями лица, желающего сделать распоряжения по поводу своего имущества на случай смерти. А совершать любые сделки самостоятельно вправе только лица обладающие дееспособностью в полном объеме.

Недееспособные, ограниченные судом в дееспособности, а также частично дееспособные граждане (до 18 лет) завещательной право- и дееспособностью не обладают.

- согласно п. 2 ст. 21 ГК РФ – лица, вступившие в брак до достижения ими брачного возраста в соответствие с особым разрешением (они наделяются дееспособностью в полном объеме, а следовательно могут быть завещателями);

- эмансипированные лица (ст. 27 ГК РФ)

б) к субъектам наследственного правоотношения относят наследников, т.е. тех лиц, которые получают наследственное имущество.

Наследники – это лица, указанные в законе или в завещании в качестве правопреемников наследодателя, т.е. в качестве посмертных приобретателей его имущества.

Право на имущество наследодателя возникает у них только с момента его смерти, после совершения наследниками действий, направленных на принятие наследства. До этого момента, никакими правомочиями ни в отношении наследодателя, ни в отношении его имущества они не наделены.

В ст. 1116 ГК РФ определяется круг лиц, которые могут призываться к наследованию и соответственно при соблюдении определенных условий получить статус наследников.

Наследником по российскому законодательству может быть любое лицо:

- граждане РФ (они призываются к наследованию независимо от того, являются ли они дееспособными или недееспособными, ограниченными судом в дееспособности или обладающие частичной дееспособностью); иностранные граждане и лица без гражданства (в отношении которых применяются, как это установлено в ст. 2 ГК РФ, правила гражданского законодательства, если иное не установлено федеральным законом). Таким образом, данная категория лиц призывается к наследованию на общих основаниях с гражданами РФ.

При этом физические лица могут призываться к наследованию как по закону, так и по завещанию;

- юридические лица (иностранные юридические лица).

Для призвания юридического лица к наследованию не имеет никакого значения какой именно правоспособностью наделено это юридическое лицо: общей или специальной; является ли оно коммерческой или некоммерческой организацией;

* РФ, субъекты РФ, муниципальные образования; иностранные государства, международные организации.

При этом, юридические лица и иные названные выше социальные образования призываются к наследованию только в том случае, если они названы в качестве наследников по завещанию.

Вместе с тем, в соответствие со ст. 1151 ГК РФ, для Российской Федерации допускается возможность наследования по закону (в случае наследования выморочного имущества).

Поскольку, для определения круга наследников важен момент открытия наследства, то законодатель в п. 1 ст. 1116 ГК РФ определяет круг лиц, которые могут быть призваны к наследованию:

- к наследованию могут призываться лишь граждане (физические лица), которые находятся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Смерть или объявление гражданина умершим порождают определенные права и обязанности не только у наследников, но и в некоторых случаях и у других лиц, причастных к отношениям наследования. К их числу относят:

- исполнитель завещания (лицо, назначенное самим завещателем, которое принимает меры к исполнению воли завещателя, установленной в завещании);

- кредиторы и должники наследодателя;

- нотариус, должностные лица органов исполнительной власти, консулы.

Данные лица также могут быть участниками в наследственном правоотношении наряду с наследниками.

1.4. Субъекты наследственных правоотношений.

Говоря о субъектах наследственных правоотношений, прежде всего необходимо отметить, что они делятся на три группы: 1) субъекты-наследодатели; 2) субъекты-наследники; 3) должностные лица, содействующие наследованию.

Наследодатели. Данная группа субъектов наследственных правоотношений делится в зависимости от оснований перехода прав на наследственное имущество после смерти наследодателя. Поскольку согласно норме ст. 1111 ГК наследование осуществляется по завещанию и по закону, то можно выделить два вида субъектов: 1) наследодатели по закону; 2) наследодатели по завещанию.

Наследодателем по закону может быть правоспособное физическое лицо как обладающее, так и не обладающее гражданской дееспособностью. Согласно ст. 17 ГК гражданская правоспособность, т. е. способность иметь гражданские права и нести обязанности, признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Что же касается дееспособности гражданина, то согласно норме ст. 21 ГК– это способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность гражданина в полном объеме, как правило, возникает с наступлением его совершеннолетия, т. е. по достижении им восемнадцатилетнего возраста. Согласно норме п. 1 ст. 29 ГК гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. Однако это обстоятельство не исключает его из субъектов наследственных отношений: имущество такого гражданина переходит в порядке наследования к его родственникам соответствующей очереди, призываемой к наследованию.

К наследодателю, желающему распорядиться своим имуществом на случай смерти, предъявляются более жесткие требования: он должен обладать как правоспособностью, так и дееспособностью в полном объеме. Гражданин, не достигший возраста 18 лет, не обладающий дееспособностью на иных, предусмотренных законом основаниях (вступление в брак, эмансипация), не может оставить завещание. Это положение закреплено в п. 3 ст. 1118 ГК, которая гласит, что завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Как же соотнести данное императивное требование с правилом п. 2 ст. 29 ГК, где указывается, что от имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун и такие сделки соответственно являются действительными. Статья 29 ГК не предусматривает возможности каких-либо исключений и изъятий из этого правила. Исходя из буквального толкования данного пункта ст. 29 можно сделать вывод, что опекун от имени недееспособного может составить завещание, но данный вывод будет являться неверным. Дело в том, что личный характер завещания предполагает собственноручность его подписания завещателем, что нашло закрепление в п. 3 ст. 1125, п. 2 ст. 1126, п. 2 ст. 1127 ГК. При этом законодатель не допускает каких-либо временных промежутков между подписанием завещания завещателем и удостоверением завещания.

Требование об обязательности подписания завещателем завещания в присутствии лица, удостоверяющего это завещание, вытекает из п. 2 ст. 1127 ГК и ст. 44 Основ законодательства о нотариате. Вместе с тем законодатель предусмотрел исключение из общего правила собственноручности подписания завещателем завещания, указав, что в определенных ситуациях допускается подписание завещания вместо завещателя другим гражданином. Перечень случаев, при которых завещание может быть подписано другим лицом, определен законом (п. 3 ст. 1125 ГК) и ограничен. Завещание может быть подписано другим гражданином только тогда, когда завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может лично подписать завещание.

Выбор лица, которое будет подписывать завещание (душеприказчика), осуществляется самим завещателем. Поскольку лицо, признанное недееспособным, не способно понимать значение своих действий и руководить ими, то соответственно оно не может выбрать лицо, которое подпишет его волеизъявление за него, да и выразить само волеизъявление также не может, так как последнее будет нелегитимным. В случае нарушения правила о личном характере завещания, оно признается недействительным, и включается механизм наследования по закону.

Следует отметить, что поскольку завещание – это односторонняя сделка, так как для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК), то оно, как и любая другая сделка, может быть признано недействительным по основаниям, предусмотренным в ст. 168–172, 175–179 ГК. Судебная практика свидетельствует о том, что самым распространенным основанием для признания завещания недействительным является основание, предусмотренное в ст. 177 ГК: завещание совершено гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими.

Наследники. В отличие от ранее рассмотренной группы субъектов наследственного права круг субъектов-наследников шире, и ими могут быть: 1) физические лица; 2) юридические лица; 3) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. При этом необходимо отметить, что юридические лица, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации могут выступать наследниками только по завещанию, а физические лица и Российская Федерация – и по закону, и по завещанию.

1. Наследники – физические лица. Наследниками как по закону, так и по завещанию могут быть физические лица: граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. Как элемент гражданской правоспособности право наследовать возникает с момента рождения (ст. 18 ГК). Однако закон защищает интересы и еще не родившихся детей (насцитурусов), зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства. Они могут быть не только детьми наследодателя, но и другими родственниками (при наследовании по закону) и даже любыми другими лицами (при наследовании по завещанию). Если ребенок родился мертвым, то он не может быть призван к наследованию и его доля распределяется между остальными наследниками.

Возможность наследования не обусловливается объемом дееспособности гражданина. Наследниками могут стать несовершеннолетние, недееспособные, ограниченно дееспособные лица.

К наследованию могут быть призваны только те граждане, которые живы в день открытия наследства. Наследственного правопреемства не возникает, если лица, являющиеся наследниками друг друга, умирают в один день (коммориенты).

2. Наследники – юридические лица. Согласно норме абз. 2 ст. 1116 ГК к наследованию по завещанию могут призываться юридические лица, существующие на день открытия наследства. Юридические лица могут наследовать независимо от их организационно-правовой формы, хотя более вероятно составление завещания в пользу некоммерческой организации (музея, учебного заведения и т. п.). Единственное условие их призвания к наследованию – существование на день открытия наследства. Юридическое лицо считается прекратившим существование после внесения записи об этом в единый реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК). Если юридическое лицо, которому наследодатель завещал имущество, ликвидировано, завещание не принимается во внимание нотариусом, и имущество наследуется по закону.

Наследодатель, составив завещание, может завещать юридическому лицу как все имущество, так и его часть. Юридическое лицо, как и гражданин, вправе отказаться от наследства.

3. Наследники – публичные образования. Наследниками по завещанию могут быть и публичные образования: Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования и иностранные государства. Причем, как отмечалось ранее, в отличие от других публичных образований Российская Федерация может наследовать не только по завещанию, но и по закону. В соответствии со ст. 1151 ГК к Российской Федерации в порядке наследования переходит выморочное имущество.

В качестве наследников по завещанию могут выступать международные организации. Они обладают особым правовым статусом как субъекты международного публичного права. Различают два вида международных организаций: межправительственные и неправительственные. Представляется, что законодатель имел в виду прежде всего международные неправительственные организации, к которым относятся, в частности, Международный комитет Красного Креста, Международная амнистия, Гринпис. Эти организации носят некоммерческий характер и финансируются в основном гражданами, поэтому велика вероятность составления завещания в их пользу.

Должностные лица, содействующие наследованию. Это прежде всего нотариус, в обязанности которого входит удостоверение завещания, толкование, разъяснение прав и обязанностей наследодателя, наследников и иных лиц, присутствующих при составлении, принятии, открытии наследства, принятие мер по охране наследства и управлению им, выдача свидетельства о праве на наследство.

Субъектами наследственного права являются также лица, которые имеют право удостоверять завещания, если не имеется возможности пригласить нотариуса, – главные врачи (и их заместители) лечебных заведений, капитаны судов, начальники экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы.

Свидетели, присутствующие при составлении, подписании и удостоверении завещания, также являются субъектами наследственного права. Согласно норме п. 2 ст. 1124 ГК не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:

1) нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

3) граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

5) граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

6) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

Еще одна категория граждан, которые содействуют наследованию, – исполнители завещания – играют особую роль в наследовании. Ими могут быть не только наследник, но и другие лица при их согласии на то, чтобы быть исполнителем. В обязанности такого лица входит обеспечение перехода к наследникам причитающегося им наследственного имущества; принятие самостоятельно или через нотариуса мер по охране наследства и управлению им в интересах наследников; получение причитающихся наследодателю денежных средств и иного имущества для передачи их наследникам.

Несовершеннолетние наряду с гражданами, достигшими 18 лет, являются субъектами наследственных прав. При этом несовершеннолетний может выступать наследником и по закону, и по завещанию.

Следует заметить, что первые упоминания о наследственных правах детей содержатся в Русской Правде [4] , которая регулировала имущественные отношения касательно наследственного права, отношения между родителями (лицами, их заменяющими) и детьми.

Изучив первый писаный свод законов Киевской Руси, можно установить степень участия детей в наследовании имущества. Русская Правда уже различала наследование по закону и завещанию. Точный возраст наследников-детей в законодательстве не содержится. Нет и указаний на возможность наследования родственниками по восходящей линии (родителями после детей), а также боковых родственников (братьев, сестер). Иные, в большей степени исторические, чем правовые, источники дают основание предполагать, что первое исключалось, а второе допускалось изредка.

Правилами Русской Правды решался вопрос о праве наследования только между законнорожденными детьми. Над малолетними детьми и их имуществом устанавливалась опека.

В эпоху феодальной раздробленности наследование детьми по завещанию исключалось, дети признавались наследниками только по закону. Но при этом сын мог быть лишен наследства в случае, если он отказывался содержать своих родителей. А для защиты интересов малолетних правовые акты допускали судебное представительство.

К первой половине XIX века произошло расширение завещательной свободы. Завещать можно было кому угодно и что угодно из имущества или все имущество целиком. Однако признавались недействительными завещания, сделанные несовершеннолетними, не достигшими 21 года. Нормами Свода законов гражданских [7] в порядке наследования по закону призывались все кровные родственники. Ближайшими наследниками были нисходящие родственники (дети, внуки, правнуки).

В 20-х годах XX века наследниками по закону и по завещанию являлись прямые нисходящие родственники – дети, внуки и правнуки. Самостоятельно распорядиться своим имуществом на случай смерти могло лицо полностью дееспособное, то есть достигшее 18 лет. Гражданским кодексом РСФСР 1922 г. [8] предусматривалось право несовершеннолетних, достигших 14 лет, совершать сделки с согласия своих законных представителей (родителей или опекунов).

Нормы Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. [9] предусматривали имущественные права несовершеннолетних. Они рассматривались в контексте прав и обязанностей родителей и детей, детей и лиц, заменяющих родителей. Дееспособность в полном объеме возникала по достижении 18 лет. По советскому гражданскому праву недееспособными считались, прежде всего, лица, которые не достигли 15 лет. Несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет относились к категории частично дееспособных.

Предусмотренное Гражданским кодексом РСФСР 1964 г. завещание рассматривалось как нечто экстраординарное и составлялось очень небольшим количеством граждан, поэтому имущество в подавляющем большинстве случаев наследовалось по закону. Дети входили в первую очередь наследников, внуки наследовали по праву представления.

Следующим этапом развития гражданских прав ребенка стало принятие в 1994 году первой части ныне действующего ГК РФ.

Дети, в том числе несовершеннолетние, являются наследниками первой очереди. Они наследуют наряду с супругом и родителями наследодателя, которые также составляют первую очередь. Несовершеннолетние потенциально могут быть наследниками и других очередей. Являясь братьями или сестрами, они наравне с бабушками и дедушками наследуют во вторую очередь, если нет наследников первой очереди (ст. 1143 ГК РФ), и т.д.

В п. 3 ст. 37 ГК РФ сказано, что опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками.

Таким образом, раздел имущества детьми-наследниками будет осуществляться с соблюдением этих правил. В целях охраны законных интересов указанных наследников о составлении соглашения о разделе наследства (ст. 1165 ГК РФ) и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства.

Правовой статус ребенка как наследника сложен по структуре и многофункционален по своему назначению. В целом он является самостоятельным, однако правовой статус ребенка, вступившего в наследство, зависит от действий его законных представителей. Подтверждением такого вывода будет ситуация, когда ребенок, хотя и является наследником имущества, но юридически не вступает в наследство, поскольку его законные представители не совершают необходимых для этого действий или у ребенка нет законных представителей. Здесь возникают вопросы относительно судьбы такого имущества, а также может ли ребенок отказаться от наследства? Что касается юридической судьбы такого имущества, то, исходя из смысла норм о наследовании, можно предположить, что ребенок может принять наследство по истечении установленного срока по правилам ст. 1155 ГК РФ, в частности, по достижении им возраста совершеннолетия, или такое имущество может быть признано выморочным (ст. 1151 ГК РФ) по причине отсутствия наследников по закону и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследования или все наследники отстранены от наследования, либо все наследники отказались от наследства.

Наследник не обязан принимать наследство. Более того, возможность отказаться от наследства – право наследника, которое предоставлено ему законом.

В ст. 1157 ГК РФ предусматривается порядок отказа от наследства. Процедура такого отказа наследником, не обладающим полной дееспособностью, прописана отдельно. Так, отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ). Очевидно, что отказ от наследства влечет изменение имущественных прав ребенка, поэтому в целях обеспечения защиты его прав и интересов необходимо получить согласие органов опеки и попечительства.

Следует отметить, что в области наследственных отношений правовой статус ребенка, родители которого были лишены родительских прав, является определенным и находится под защитой государства. В названных правовых нормах проявляется взаимосвязь публичных и частных интересов при регулировании наследственных правоотношений. Вместе с тем, если говорить об интересах ребенка в наследственном правоотношении, получается, что их защита зависит от поведения его законных представителей, от того, насколько добросовестно они исполняли свои обязанности. Иначе говоря, нормы о наследовании обусловлены содержанием норм семейно-правового характера, в которых предусмотрены неблагоприятные последствия для лиц, не исполняющих свои обязанности по закону в отношении детей. В связи с этим мысль Г.Ф. Шершеневича о том, что наследственные правоотношения построены исключительно на начале кровного родства, а при наследовании по закону следует учитывать приоритет семейного начала [11] , не утратила своей актуальности. Внутренняя взаимосвязь наследственных и семейных правоотношений обусловлена и исторически сложившимися экономическими предпосылками – развитием родового на первоначальном этапе, а затем семейного характера права частной собственности.

Таким образом, нормы наследственного права в значительной степени ориентированы на семейно-правовые связи, существующие между участниками наследственных отношений. Специфика этих отношений заключается в том, что механизм их реализации обусловлен правовой природой того юридического факта, который связывает наследодателя с наследниками. При этом законодателем учитываются не только особенности таких юридических фактов, как родство, брак, состояние несовершеннолетия, но определяющее значение имеет степень доверия, уровень взаимоотношений между субъектами наследственных отношений. К числу видовых особенностей наследственных правоотношений, по нашему мнению, относится то, что в них учитываются разные виды статусов наследников, с которыми связаны такие правовые последствия, как нетрудоспособность, иждивение, несовершеннолетие и др.

Круг субъектов наследственных правоотношений может определяться как при помощи завещания, так и на основании закона. Наследник не должен обладать полной дееспособностью или достичь определенного возраста. Наследниками могут быть как физические, так и юридические лица. При этом первые не обязательно должны быть гражданами страны, гражданином которой является наследодатель. Наследниками могут быть иностранные лица (в данном случае существуют ограничения по наследованию земельных участков), лица без гражданства, а также юридические лица, российские и международные организации, иностранные государства, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования.

Необходимо отметить, что наследником может быть только то юридическое лицо, которое существует на момент открытия наследства. Правопреемник юридического лица не является наследником.

Однако закон предусматривает призвание к наследованию по завещанию и в силу закона не только граждан, уже родившихся на момент открытия наследства, но и тех, кто еще не родился. Привлечение неродившегося гражданина к наследованию возможно только в том случае, если он был зачат до смерти наследодателя. Несмотря на то, что неродившийся ребенок также принимается во внимание при определении наследства, однако субъектом наследственных правоотношений он становится только после своего рождения, с оговоркой, что он родится живым. В случае рождения ребенка мертвым, он не считается призванным к наследству. Если при открытии наследства имеется зачатый ребенок, раздел наследуемого имущества откладывается до его рождения.

В случае наследования всего имущества завещателем Российской Федерации (в данном случае речь идет о так называемом выморочном имуществе), она не вправе отказаться от его принятия, так как при отказе от принятия наследства Российской Федерацией имущество приобретает статус бесхозного имущества, при этом автоматически оно зачисляется за РФ.

Законом определена категория наследников, которые не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию – недостойные наследники, т. е. те граждане, которые своими умышленными противоправными действиями стремились увеличить им или другим наследникам долю наследства. Такое обстоятельство должно быть подтверждено судебным приговором. Данная норма применяется лишь только к тем лицам, которые совершили эти деяния с прямым или косвенным умыслом. На лиц, совершивших деяния по неосторожности, данная норма не распространяется. Недостойными наследниками могут быть призваны также и лица, имеющие право на обязательную долю, т. е. иждивенцы, несовершеннолетние, нетрудоспособные и недееспособные наследники. Не обладают правом на наследование также родители, лишенные родительских прав, если судебным решением до открытия наследства их права не восстановлены. Если наследники не исполняют обязанности по содержанию наследственного имущества, на основании судебного решения они могут быть признаны недостойными наследниками.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

§ 3 Субъекты наследственных правоотношений

§ 3 Субъекты наследственных правоотношений

§ 2 Подведомственность и подсудность дел, вытекающих из наследственных правоотношений

§ 6. Субъекты и объекты инвестиционных правоотношений

§ 6. Субъекты и объекты инвестиционных правоотношений Субъектами инвестиционных правоотношений могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также государства и международные

§ 9.2. Субъекты правоотношений

§ 9.2. Субъекты правоотношений Это участники правоотношений, имеющие субъективный права и юридические обязанности. К их числу относятся индивиды и организации.Индивиды - это граждане соответствующего государства, а также иностранные граждане и лица без гражданства

67. Участники и субъекты земельных правоотношений

67. Участники и субъекты земельных правоотношений Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, и могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах

2.4. Субъекты гражданских правоотношений

2.4. Субъекты гражданских правоотношений В процессе судопроизводства по гражданскому делу задействовано большое количество различных по своему правовому статусу и выполняемой процессуальной роли субъектов.Всех участников гражданских процессуальных отношений можно

10. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений

10. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений Субъектами гражданских процессуальных правоотношенийявляются физические и юридические лица, наделенные законом определенными процессуальными правами и обязанностями в соответствии с их положением в деле. В

Состав правоотношений. Объекты и субъекты правоотношений

Состав правоотношений. Объекты и субъекты правоотношений Составом любого правоотношения является совокупность объекта и субъекта, его субъективных прав и обязанностей.Объект правоотношения – это то явление, по поводу которого возникают права и обязанности участников

§ 4 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений

§ 4 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений Субъектов гражданских процессуальных правоотношений можно разделить на три группы:— суд, судья;— лица, участвующие в деле;— лица, содействующие осуществлению- правосудия.Суд является обязательным субъектом

4. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений

4. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений Субъектами гражданских процессуальных правоотношений являются физические и юридические лица, наделенные законом определенными процессуальными правами и обязанностями в соответствии с их положением в деле. В

3.3 Субъекты гражданских правоотношений

3.3 Субъекты гражданских правоотношений Субъектами гражданских правоотношений являются:– физические лица (граждане, иностранные граждане, лица без гражданства)– юридические лица – коллективные субъекты гражданских правоотношений (российские,

56. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

56. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В качестве субъектов информационных правоотношений института персональных данных выступают:• субъект персональных данных (субъект) – человек, к которому относятся соответствующие персональные данные;• держатель

11. Субъекты корпоративных правоотношений

11. Субъекты корпоративных правоотношений Субъекты корпоративных правоотношений – это субъекты конкретных отношений, имеющие предусмотренные корпоративными нормами права и наделенные в соответствии с этими нормами правами и обязанностями.Субъекты корпоративных

6. Понятие и содержание наследственных правоотношений

6. Понятие и содержание наследственных правоотношений Наследственные правоотношения – общественные отношения, возникающие при переходе материальных и нематериальных благ умершего лица другим лицам в порядке наследования независимо от основания наследования. Состав

7. Объекты наследственных правоотношений

7. Объекты наследственных правоотношений Объектом наследственных отношений может быть вещь, иное имущество, а также нематериальные блага, принадлежащие на праве собственности умершему лицу (наследодателю). На праве наследования может переходить любое имущество и

55. Субъекты и доказательства по делам, вытекающим из наследственных правоотношений

55. Субъекты и доказательства по делам, вытекающим из наследственных правоотношений Субъект по делам, вытекающим из наследственных правоотношений, определяется согласно виду гражданского судопроизводства, необходимого для разрешения вопроса в сфере наследственного

21. Могут ли граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, призываться к наследованию?

а) могут, если упомянуты в завещании;

в) не могут, если против этого возражают другие наследники;

г) не могут никогда.

22. Признается ли неродившийся ребенок субъектом наследственного права?

а) признается всегда;

б) не признается;

в) признается лишь по настоянию матери;

г) признается, если он упомянут в завещании.

23. Лицо, интересы которого подлежат охране еще до рождения, называется:

а) коммориентом;

в) легатарием;

г) доминусом.

24. Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию лица:

а) способствовавшие противоправными действиями, направленными против наследодателя, призванию их самих к наследованию;

б) которым наследодатель завещал имущество после совершения ими противоправных действий, направленных против него, и впоследствии не лишил их наследства;

в) являющиеся гражданами иностранного государства;

г) зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся живыми через 320 дней и более после открытия наследства.

25. Сохраняют ли право наследовать и по закону, и по завещанию лица:

а) способствовавшие противоправными действиями против наследодателя призванию близких им лиц к наследованию;

б) родившиеся живыми у женщины, состоявшей в фактическом браке с наследодателем, через 320 дней и более после открытия наследства;

в) в отношении которых наследодатель, сделав завещание до совершения ими противоправных действий против него, впоследствии не лишил их наследства;

г) способствовавшие противоправными действиями против наследодателя призванию их самих к наследованию.

26. Не имеют права наследовать по закону родители после детей:

а) признанные судом недееспособными;

б) признанные судом безвестно отсутствующими;

в) признанные судом ограниченно дееспособными;

г) в отношении которых они были лишены родительских прав.

27. Не имеют права наследовать по закону граждане:

а) иностранного государства;

б) являющиеся родителями умерших детей, но признанные судом недееспособными;

в) злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя;

г) являющиеся родителями умерших детей, но признанные судом ограниченно дееспособными.

28. Обязан ли недостойный отказополучатель возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для него работы или услуги?

а) обязан всегда;

б) не обязан;

в) обязан, если стоимость работы или услуги превышает 5 МРОТ;

г) не обязан, если отказался принять выполненную для него работу или услугу.

29. Призываются ли к наследованию потомки гражданина, отстраненного в судебном порядке от наследования по закону?

а) призываются всегда;

б) не призываются;

в) призываются лишь с согласия других наследников;

г) призываются лишь при отмене указанного судебного решения.

ЗАВЕЩАНИЕ

г. Новосибирск Новосибирской области Второе октября две тысячи тринадцатого года

Подпись лица, подписавшего завещание:

______________________________ Николаев А.Б.

Список используемых источников

В сегодняшней статье я хочу рассмотреть интересную ситуацию. У многих возникают вопросы и конфликты с ней связанные. Собственно, имеет ли право на наследство еще не родившийся ребенок наследодателя? Предусмотрено ли такое право законодательно, ведь люди столкнувшиеся с такой проблемой в первую очередь бегут к юристу или адвокату. Сегодня я отвечу на этот вопрос. Но для начала мы разберем простой и наглядный пример из жизни!

Имеет ли право на наследство по закону уже зачатый но еще не родившийся ребенок?

К примеру умирает парень, или мужчина у которого нет ни родителей, ни законного супруга, но есть брат или сестра. У него есть некоторое имущество, к примеру машина, квартира, либо дом. При жизни данный человек имел отношения с девушкой, но вступить в законный брак они не успели, но как выяснилось после смерти, девушка оказалась беременной и теперь говорит, что их ребенок имеет полное право на получение наследства от умершего отца, то есть наследодателя.

Так ли это на самом деле, положено ли по закону наследство еще не родившемуся ребенку?

Давайте разберемся, у данного человека осталась родная сестра, значит наследников первой очереди нет, но сестра может стать наследником второй очереди и ей так же положено наследство.

Теперь обратимся к законодательству, чтобы разобраться с не родившимся ребенком.

И так, часть 1 статьи 1116 ГК РФ гласит, что к наследованию могут призываться граждане, которые находились в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Так же нам в помощь статья 1166 ГК РФ, в которой говорится о то, что при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен, только после рождения данного наследника, то есть ребенка. В данном случае на основании части 3 статьи 1163 ГК РФ, выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается на основании решения суда, если есть зачатый и еще не родившийся ребенок наследодателя.

Соответственно, вывод один, еще не родившийся ребенок имеет право на получение наследства от отца. Даже если они не состояли с материю в законном браке. Такой ребенок станет наследником первой очереди.

Если имущество которое осталось после смерти наследодателя полностью принадлежит ему, то все данное имущество сможет наследовать ребенок наследодателя после рождения, так как он наследник первой очереди. А если к примеру сестра наследодателя так же была собственником имущества, то ребенок будет иметь право наследовать только долю в имуществе которая принадлежала наследодателю.

Также наследник первой очереди может отказаться от наследства к примеру в пользу наследников второй очереди, к примеру сестры умершего, или отказаться от части наследства, что бы не обижать сестру наследодателя. Здесь все зависит от наследника первой очереди, захочет ли он делиться с наследниками второй очереди или нет. В общем эта тема уже не правового поля, а скорее морального, мы ее рассматривать не будем, это личное дело каждого.

Надеюсь я в полной мере раскрыл данный вопрос. Также рекомендую вам почитать статью о том имеет ли право бывший муж претендовать на наследство , в ней как раз рассказывается кто такое наследники первой и второй очередей.

Если у вас остались вопросы, то задайте их на сайте.

Знайте ваши права. Желаю вам удачи!

В ноябре 1955 года Президиум Верховного Совета СССР отменил действовавший с 1936 года запрет на аборты. Однако до сих пор в России, как и во всем мире, идут споры между сторонниками и противниками абортов. На прошлой неделе иерархи Русской православной церкви в очередной раз призвали законодательно запретить аборты. Автор этих строк не может согласиться с необходимостью законодательного ограничения права женщины распоряжаться своим телом. А как юрист автор понимает и бессмысленность такого шага.

Правовой статус неродившегося ребенка
Неродившийся ребенок или человеческий эмбрион с точки зрения закона человеком не является. Согласно ч. 2 ст. 17 российской Конституции, права и свободы человека принадлежат ему от рождения. Следовательно, неродившийся человек не является субъектом права, никаких прав, в том числе гарантированного ст. 20 Конституции права на жизнь, у него нет. Правда, в одном случае закон делает исключение. Согласно ст. 1116 Гражданского кодекса (ГК), неродившийся ребенок имеет право на наследство: "К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства".
Во всех остальных случаях человеческий эмбрион, находящийся в теле матери, является просто частью этого тела. В ст. 105 Уголовного кодекса (УК) к числу отягчающих вину обстоятельств относится убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Согласно ст. 111 УК, прерывание беременности, как и, например, лишение потерпевшего какого либо органа, является причинением тяжкого вреда его здоровью. Таким образом, вред, причиненный плоду, считается вредом, причиненным его будущей матери.
То обстоятельство, что плод фактически приравнивается к части тела его матери, означает, что будущая мать имеет почти полную власть над нерожденным ребенком, такую же, как власть над собственным телом.

Борьба за неродившийся народ
По неофициальным данным, в 2003 году в России совершено от 3 млн до 6,5 млн легальных и нелегальных абортов. Количество неродившихся за год младенцев соответствует численности небольшого европейского государства. Подавляющее большинство женщин, по наблюдениям акушера-гинеколога Ивана Кокоткина, принимают решение об аборте, исходя не из медицинских, а из социальных условий.
Объяснять такое количество абортов одной бедностью, неспособностью потенциальных матерей обеспечить будущее своего ребенка было бы неправильно. Во многих странах, гораздо более бедных, чем Россия, число абортов меньше. В значительной степени такое количество абортов связано со слабостью нравственных устоев современной России, а также с отсутствием эффективной программы полового воспитания граждан.
В цивилизованных странах бороться за снижение числа абортов пытаются разными методами. Во-первых, аборт вызывает неодобрение и моральное осуждение большинства мировых религий. Священнослужители всячески пытаются убедить прихожан в безнравственности абортов. Однако в большинстве стран Западной Европы, США и Канаде прихожане все равно поступают так, как считают нужным.
Гораздо эффективнее социальные программы, финансируемые государством. С одной стороны, большинство развитых стран достаточно серьезное внимание уделяют половому воспитанию подростков. Запрещать им заниматься сексом бессмысленно, как бессмысленны любые законодательные запреты, которые государство не может обеспечить. Однако можно объяснить молодым людям последствия сексуальной невоздержанности и привить навыки безопасного секса. Доказано, что распространение сведений о методах контрацепции снижает количество абортов. Разумеется, сексуальные контакты до брака считаются аморальными в большинстве стран мира. К тому же христианская религиозная традиция вообще считает допустимыми сексуальные контакты супругов только для продления рода, а не как один из способов получения удовольствия, радости от семейной жизни. Но даже религиозные догматики должны признать, что контрацепция меньшее зло, чем аборты.
Другим эффективным способом борьбы за снижение числа абортов является экономическое стимулирование повышения рождаемости. Во многих развитых странах пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, и компенсация расходов по его воспитанию столь значительны, что даже одинокие матери могут не задумываться о хлебе насущном. Матерям в западных странах нет необходимости искать работу, поскольку государственные пособия обеспечивают им достойную жизнь, при которой они могут целиком посвятить себя воспитанию детей. А если женщину это не устраивает и она хочет сосредоточиться на карьере, она может поручить заботы по воспитанию няне, используя государственные пособия для оплаты ее услуг. В России, конечно, тоже существуют детские пособия, однако их размер ничтожно мал. Если женщина решится оставить работу ради воспитания детей, она становится полностью зависимой от мужа или родственников.
90% абортов в России совершается по социальным причинам. Чаще всего женщины боятся, что не смогут обеспечить своему будущему ребенку достойную жизнь. Если бы в России существовала эффективная социальная политика по стимулированию рождаемости за счет финансовой помощи семье со стороны государства, проблема абортов не стояла бы так остро.

За что борется православная церковь
На прошлой неделе участники специально созванного церковно-общественного форума "Духовно-нравственная основа демографического развития России" призвали светскую власть законодательно запретить в стране искусственное прерывание беременности. В социальной доктрине, принятой архиерейским собором Русской православной церкви, говорится, что РПЦ осуждает аборт как тяжкий грех и приравнивает его к убийству. Единственным оправданием искусственного прерывания беременности может служить лишь прямая угроза жизни матери.
Позиция иерархов Русской православной церкви, как представляется, не лишена противоречий. Нет принципиальных причин не соглашаться с теми, кто считает аборт безнравственным актом. Можно согласиться и с тем, что если мужчина, от которого женщина забеременела, понуждает ее совершить аборт, он несет ту же моральную ответственность за смерть живого существа, что и беременная. Однако неверно считать аборт столь же аморальным, как и смертный грех — убийство человека, то есть нарушением заповеди "Не убий".
Приравнивая аборт и контрацепцию к смертным грехам, Русская православная церковь тем самым лишает пастырского утешения миллионы тех, кто прибегает к этим средствам как к крайней мере, под давлением непростых жизненных обстоятельств.
И потом жесткая позиция РПЦ может быть истолкована как искажение христианского учения. В этом позиция РПЦ совпадает с ригоризмом Ватикана и католической церкви. Между тем с точки зрения таких богословов, как святой Фома Аквинский, если душа является "субстанциальной формой тела", она существует только в такой материи, которая способна ее воспринять, то есть в высокоорганизованном теле. Потому разумная душа творится Богом лишь тогда, когда согласующая материальная причина становится соответственной по сравнению с духовной формой. Вот почему святой Фома Аквинский говорил о существовании сначала чисто животной души и только затем, после сотворения ее Богом, души рациональной (человеческой), с соответствующим разрушением прежней. Того же мнения придерживались и другие отцы церкви. Из толкования святого Фомы Аквинского следует, что душа нерожденного ребенка подобна душе животного. Прерывание беременности, следовательно, является грехом, аналогичным умерщвлению животного. Однако этот грех может быть прощен, если грешник раскаялся в содеянном.
Вообразим, что светская власть пойдет на поводу власти церковной и в России аборты будут запрещены. Такое решение вовсе не приведет к демографическому взрыву, как утверждают популисты от церкви. Опыт СССР с 1936 по 1955 годы, когда в нашей стране аборты были запрещены, свидетельствует о другом. Запрет приведет к умножению числа подпольных абортариев, которые будет контролировать организованная преступность и коррумпированная милиция. Отсутствие государственного контроля за качеством работы таких абортариев приведет к увеличению заболеваемости и смертности в результате осложнений после абортов. Более состоятельные женщины, желающие сделать аборт, скорее всего будут ездить в соседние страны. Ну а матери, которые не смогли сделать аборт и родили нежеланного ребенка, будут убивать новорожденных. С точки зрения ст. 106 УК такое убийство не является тяжким преступлением, максимальная санкция за него — лишение свободы на срок до пяти лет. Поэтому запрет на аборты обрекает на мучения и, возможно, на смерть беднейших. Как могут требовать такое люди, называющие себя последователями Христа, учившего милости к падшим? "Государственная и церковная власть, состоящая из мужчин, не имеет права хозяйничать в теле женщины и принимать за нее решения,— говорит известная писательница Мария Арбатова.— Это примерно то же самое, как если бы феминистки в целях улучшения демографической ситуации обязали монахов, которым запрещено иметь семью, немедленно становиться многодетными отцами".
Таким образом, требование противников абортов запретить искусственное прерывание беременности бессмысленно с точки зрения общественного блага, а с юридической точки зрения — неосуществимо.
МАКСИМ ЧЕРНИГОВСКИЙ, юрист

V1:Тема 1. Общие положения о наследственном праве

S: При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства:

Читайте также: