Подназначенный наследник как называется

Обновлено: 02.07.2024

Каждый дееспособный человек может завещать личное имущество тем, кому хочет. В этом случае имущество достанется людям, которые отмечены в завещательном документе, и это не всегда наследники по закону. При выражении последней воли можно указать очередность наследования, чтобы последняя воля человека оказалась выполнена независимо от внешних факторов. В этом тексте рассмотрим очередь завещания в наследовании, очередность наследников по завещанию, в том числе с примерами.

Очередность завещания при наследовании

Законом установлена очередность наследования. Всего предусмотрено 8 очередей, от ближайших родственников до весьма удаленной родни. Но завещание имеет гораздо большую силу, следовательно, наследники по завещанию призываются раньше, чем наследники по закону. Следовательно, люди, которые упоминаются в завещании, являются первоочередными наследниками.

И только при отсутствии наследников по завещанию (или в отсутствие самого завещания) к наследству допускаются люди, которые должны наследовать по закону и при этом относятся к одной и той же очереди наследования.

Наследники и подназначенные наследники

  • скончается раньше наследодателя;
  • умрет вместе с завещателем;
  • не успеет принять наследство в связи со своей гибелью;
  • откажется от наследства;
  • будет лишен права наследовать, в том числе, в связи со своей недостойностью.

Лица, которые подназначены в завещании, в некотором роде – наследники второй очереди. Завещание, при этом, может включать распоряжения относительно каждого из наследников, или подразумевать их замену.

Это значит, что в наследовании по завещанию образуется 2 и более очередей.

  1. Основные наследники, которые получают наследство завещателя в связи с открытием наследства.
  2. II очередь – подназначенные наследники на случай выбытия основных наследников.
  3. III и последующая очередь, которая проистекает из непринятия (независимо от причины) наследства.

Если при наследовании по закону очередность строго соблюдается, то при наследовании по завещанию очередность чуть-чуть видоизменена.

Как призываются очереди

При наследовании по закону определено, что одновременно могут быть призваны только лишь наследники, относящиеся к одной очереди. Например, не смогут одновременно наследовать наследники I и II или любых других очередей.

Но в случае завещания наследники первой очереди по завещанию призываются к наследованию одновременно с подназначенными при условии, если выбыл один из основных наследников. Рассмотрим на примере.

Подназначение применяется не всегда. В частности, поднаследник не наследует, если:

  • прямой наследник вступил в свои права – оснований для призыва поднаследника уже нет, и более завещание не касается подназначенного наследника;
  • подназначенный наследник умер – используется наследственная трансмиссия, то есть переход права наследовать от умершего наследника к его правопреемникам;
  • причина выбытия основного наследника не указана в завещании в качестве основания для перехода права наследовать вместо него подназначенному наследнику.

К юристу за помощью обратилась Светлана У. Женщина сообщила, что у нее умерла бабушка. В завещании бабушка указала, что если основной наследник (отец Светланы) умирает, наследовать должна внучка – Светлана. Но отец на момент смерти бабушки был жив, но просто не захотел принимать наследство, чтобы право собственности на квартиру перешло сразу к Светлане.
Адвокат, изучив завещание, указал, что подназначенный наследник не сможет заявить о своих правах, поскольку в качестве основания для его призвания к наследованию указана лишь смерть основного наследника. Поэтому в случае отказа отца от наследства, оно будет разделено между всеми остальными наследниками. Если отец действительно хочет, чтобы Светлане досталась квартира, ему придется принять наследство, а затем передать его в собственность дочери, например, с помощью дарения.

Юристы и нотариусы настоятельно рекомендуют предусмотреть все причины, по которым может быть призван к наследованию подназначенный наследник. Однако список оснований для отстранения от наследства не должен противоречить законодательству РФ, в том числе в соблюдении личных прав наследника.

Например, многие мужья готовы завещать все имущество своим женам при условии, если пережившая завещателя супруга не выйдет замуж. Но такое требование в принципе ограничивает право, гарантированное в ст. 12 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ратифицирована Россией в 1998 году). Следовательно, подобное условие невыполнимо и законный брак вдовы завещателя не может являться поводом к отстранению ее от наследства и призванию поднаследника к выступлению в наследство.

В связи с частым обновлением законодательства и юридической уникальностью каждой ситуации,
мы рекомендуем получить бесплатную телефонную консультацию юриста. Свой вопрос Вы
можете задать по номеру горячей линии 8 (800) 555-40-36 или написать его в форме ниже.

Субституция (лат. substitutio - подназначение). Это институт не является новым, и хорошо знаком отечественному наследственному праву. Более того, можно утверждать, что институт подназначения наследника (субституция) является традиционным для отечественного гражданского законодательства.

Подназначение наследников, является основным из известных современному наследственному праву видов особых распоряжений завещателя результатом развития норм права римскими юристами. Изначально, институт подназначения наследников сложился в римском частном праве. Римское право, по общему правилу, признавало субституцией назначение в завещании дополнительного (запасного) наследника на случай, если основной наследник по какой-либо причине (например, вследствие смерти, нежелания принять наследство и др.) не станет наследником в соответствии с римским правом. Как отмечает А.М. Палшкова, "когда наступало указанное в завещании условие, в права наследования вступал дополнительный наследник. Происходило прямое непосредственное преемство запасным наследником во всем объеме пассива и актива наследства"*(57). В позднюю эпоху в Риме различали две разновидности наследственной субституции: обычное подназначение (substitutio vulgaris) и подназначение малолетнему (substitutio pupillaris)*(58). Суть обычной субституции заключалась в том, что помимо основного назначался второй наследник на случай, если первый назначенный наследник (institutus) не хотел или не мог принять наследство. Подназначенный наследник назывался заместителем (substitutes). Субституция для малолетнего имела место, когда завещатель назначал наследником несовершеннолетнего и подназначал ему другого наследника на тот случай, если наследник умрет, не достигнув совершеннолетия*(59). Рассматривая сущность завещательного подназначения, следует обратить внимание на особенности его правового регулирования, которые установлены в практике некоторых иностранных государств. Так, в области наследственного права Гражданский кодекс Нижней Канады сохранил такой институт, как доверительная субституция (substitution fideicomissaire - фр.; fiduciary substitution - англ.).

ГКНК выделяет два вида субституций: обычную субституцию и доверительную субституцию (ст. 925). Обычная субституция имеет место, когда одаряемый или наследник не принимают имущество, и ко вступлению в право на это имущество, согласно распоряжению правообладателя, призывается третье лицо (абзац 2 ст. 925)*(60). Страны ближнего зарубежья восприняли опыт субституции с учетом существовавших наследственных традиций. В соответствии с литовским наследственным законом завещатель вправе назначить другого наследника на случай, если первоначальный наследник, назначенный завещанием, умрет перед открытием наследства или откажется от наследства, причем число подназначений законом не ограничено (ст. 5.21 ГК ЛР). Часть имущества наследодателя, не включенная в завещание, наследуется в равных долях его наследниками по закону, в том числе теми, которые указаны в завещании и наследуют какое-либо имущество, если иное прямо не следует из завещания (ст. 5.22 ГК ЛР)*(61). Эстонский наследственный правопорядок не ограничивает число подназначений, а очередность призвания субститутов к наследованию определения завещателем. Второй и следующие субституты не утрачивают права наследования, если предшествовавший им субститут умрет раньше наследника или субститута, по очередности находившегося впереди них (п. 2 ст. 41 Закона). При этом, Эстонский наследственный закон разделяет "субституцию" и "поднаследование". Смысл поднаследования заключается в том, что завещатель вправе определить в завещании, что при наступлении определенной даты или отлагательного условия все наследство или часть его переходит от наследника к последующему наследнику (поднаследнику). Поднаследником также считается физическое лицо, зачатое и родившееся после открытия наследства, или юридическое лицо, созданное после открытия наследства, если иное не следует из завещания (п. 4 ст. 43). Следует отметить, что поднаследник считается также субститутом, если иное не следует из завещания, а если из завещания не явствует, назначено ли лицо субститутом или поднаследником, оно считается субститутом (ст.

42 Закона)*(62). Особой разновидностью субституции является фидеикомиссарная субституция, при которой завещатель не просто называет лицо, долженствующее в силу определенных обстоятельств заменить первоначального наследника, но указывает, что данное лицо будет ему наследовать. Иными словами, суть данного вида субституции состоит в том, что завещатель назначает наследнику наследника*(63). Отечественное законодательство использовало рецепцию римского права об обычном подназначении (substitutio vulgaris), т.е. так называемой "обычной" субституции, которая дошла до наших дней, последовательно видоизменяясь на различных этапах развития наследственного законодательства. Следует отметить, что термин "субституция" не всегда применялся к наследственным правоотношениям. Классики российской цивилистики предлагали различный подход в определении субституции, вплоть до обозначения этим термином обычного дарения. И.С. Перетерский к слову "субституция" в скобках давал пояснение "подназначение наследника". На наш взгляд требуется размежевания устоявшихся категорий. Поскольку субституция может иметь место и в силу дарения, то правильнее было бы говорить, как полагает А.Н. Остроух, о подназначении получателя вещного права*(64). Касаясь содержательной части дефиниции подназначения наследника, в свое время, М.В. Гордон указывал, что "не будет подназначением определение дальнейшей судьбы наследства, которое поступило к основному наследнику"*(65). Суть подназначения наследника (субституции), в современном законодательстве не изменилась и состоит в том, что кроме основного или основных наследников назначается также запасной или запасные наследники. При обычном развитии событий в наследство вступает основной наследник (основные наследники), если же основной наследник по каким-либо причинам не может или не хочет принять наследство, то в наследственные права вступают подназначенные наследники. Надо отметить, что Римское право не допускало "смешения", какой-либо комбинации, двух оснований наследования.

В качестве особенности, римское наследование использовало правило: "наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица (nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest)"*(66). Завещанию в римском праве придавали особое значение. Завещание в любом случае должно было включать назначение наследника, без которого завещание как сделка могло быть признанно ничтожным. Само завещание представляло собой, в первую очередь, акт назначения наследника*(67). Такой принцип фактически возводил завещание в законодательный акт о распоряжении наследством, поскольку лишал остальных наследников (по закону) вообще какой-либо части из наследственного имущества. На практике, это означало признание за наследником, получившим определенную часть имущества по завещанию, права на оставшуюся часть имущества, вне зависимости от наличия других наследников по закону. Собственно, наследование по закону имело место лишь только в случаях отсутствия завещания, или признания его недействительным. Советское наследственное право (ГК РСФСР 1964 г.), как самый близкий, к современному законодательству этап нормативного регулирования, не выводило субституцию из круга определенных наследодателем наследников, допуская подназначение только по завещанию. Современное наследственное право позволяет подназначить наследника, как по завещанию, так и по закону. Последнее правило является принципиальным, поскольку завещатель фактически подменяет волю законодателя о распределении очередности призвания к наследованию. Данный факт говорит о беспрецедентности воли наследодателя, которая в полной мере реализуется в возможности перехода наследственного имущества к конкретному наследнику по закону. Закрепление в законодательстве такой нормы фактически делает распоряжение наследственным безграничным. Неслучайно, опираясь отсутствие ограничений в круге поднаследников, в литературе поддерживается точка зрения о том, что в качестве подназначаемого наследника могут выступать любые субъекты гражданского права. Во многом такое предоставление о содержании норм наследственного закона сложилось благодаря ранее действовавшему наследственному правопорядку, который исходил из достаточно широкого представления о субъектах наследственного подназначения. Систематическое толкование норм ст. 534 и ст.

536 ГК РСФСР позволяло сделать вывод о том, что подназначенным наследником может быть не только гражданин, но и юридическое лицо (организация), а также публично-правовое образование (государство). С таким расширением "границ" подназначения мы не можем согласиться, поскольку подназначение в качестве наследника, например, публично-правового образования, вызывает большие сомнения. Как известно, в тех случаях, когда наследует государство, речь идет о выморочном имуществе, что презюмирует отсутствие возможных наследников. Устраняя от наследования, например, своих родственников, завещатель, тем самым, вступает в противоречие с целью, которую изначально преследовал законодатель: увеличить круг возможных наследников, и уменьшить выморочность наследственной массы. Кроме того, другим аргументом в пользу нашей позиции, укажем на запрет завещать имущество в пользу государства, который вытекает из положений ст. 1151 ГК РФ (имущество считается выморочным, если отсутствуют наследники по закону, или по завещанию). По сравнению с ранее действовавшим законодательством сфера действия подназначения наследников стала шире, с чем вряд ли можно спорить. Современное наследственное право в большей степени отвечает принципу свободы завещания, свидетельством чему является расширенный перечень случаев, в которых может происходить подназначение наследника. Согласно ст. 1121 ГК РФ завещатель может назначить в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону: умрет до открытия наследства; умрет одновременно с завещателем; умрет после открытия наследства, не успев его принять; не примет наследство по другим причинам; откажется от принятия наследства; не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный наследник. Говоря о расширении рамок свободы усмотрения завещателя, следует напомнить, что нормы аналогичного порядка ГК РСФСР 1964 г.

предусматривали подназначение (субституцию) только в случае, если назначенный в завещании наследник умрет до открытия наследства или не примет его (ст. 536 ГК РСФСР). Надо сказать, что правило о подназначении имеет принципиальный характер, и представляет собой в некотором роде право следования. Содержание завещания в части указания перечня оснований перехода наследства к поднаследнику должно определяться исчерпывающим образом. В противном случае, нельзя вести речь о возможности применения правила о подназначении. Если основной наследник не примет наследство по причинам, не указанным в завещании, то подназначенный наследник не будет призываться к наследованию. Любые иные обстоятельства (т.е. не связанные, например, с возможной смертью наследника до открытия наследства либо с тем, что он не примет наследство или откажется от него) не дают завещателю права прибегать к такому подназначению*(68). Как полагает Л.Ю. Грудцына при наступлении перечисленных в п. 2 ст. 1121 ГК РФ событий наследование будет осуществляться по следующим правилам: переход права на принятие наследства (ст. 1156 ГК РФ); приращение наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ); наследование по закону (ст. 1141-1151 ГК РФ)*(69). Можно с определенной долей уверенности предположить, что закрепление в законе исчерпывающего перечня таких обстоятельств устраняет неопределенность, которая существовала по этому вопросу в ранее действующем законодательстве о наследовании. Последовательный анализ положений о подназначении позволяет в некотором смысле восполнить "логику" законодателя. Наследование подназначенным наследником может иметь место и в тех случаях, когда основной наследник не примет наследство по каким-либо другим причинам или откажется от него. Перечень этих причин, как представляется, не может быть определен однозначно на современном этапе. При всей очевидности рационального установления конкретного (закрытого) перечня случаев подназначения, практическая сторона вопроса может быть далека от совершенства. В литературе отмечается, что количество подназначений законом не ограничивается, поэтому завещатель может указать неограниченное количество лиц, выступающих в качестве подназначенных наследников к запасному (подназначенному) наследнику. Как полагает А.В. Сутягин, завещатель может указать в завещании целую "пирамиду" наследников. Например: основной - супруг, если он не принял - сын, если и он не принял - дочь и т.д*(70). Мы можем сделать следующий вывод: наследодатель может подназначить любое количество наследников, таким образом фактически лишив определенных наследников наследства*(71). Исключение из обозначенного выше вывода может иметь место, если наследник отказывается от принятия наследства по одному из оснований, он может сделать это в чью-то пользу (если, конечно, завещано было не все имущество). Свобода подназначений может рассматриваться достаточно широко. Упоминавшееся уже право завещателя выстроить целый "шлейф" поднаследников, даже из числа тех, которые наследуют по закону, не исключает этой возможности в отношении иных лиц, соприкасающихся с наследственной массой наследодателя. В качестве таковых можно назвать отказополучателей, подназначение которых, как представляется не выходит за пределы смысла наследственно-правовых норм об их правовом положении, достаточно сходном со статусом наследника*(72). Соответственно отсутствие каких - либо законодательных ограничений по количеству подназначений в полной мере позволяет распространить этот вывод на число подназначенных отказополучателей, которое может быть любым. Наследственная субституция (подназначение наследника) не допускает отказ от наследства в пользу других наследников. Такое требование вполне оправдано с точки зрения реализации последней воли наследодателя, которая была бы искажена, допусти законодатель отступление в праве о подназначении. Вполне логично и то, что волю в распоряжении наследственными правами, в случае установления субституции, должен диктовать наследодатель, а не наследник. В данной ситуации, реализуя свою волю по отношению к наследству, наследник может совершить отказ от наследства, не указывая, в пользу кого оказывается. Следовательно, при наличии подназначенного наследника наследник может отказаться от наследства только без указания адресата отказа, что повлечет за собой переход имущества к подназначенному наследнику. Нельзя, в этой связи, назвать безупречным вывод Е.В. Вавилина и Е.В. Гурьевой об обязательном отказе наследника в пользу подназначенного даже с учетом наличия у наследника сведений об указании в завещании о подназначении*(73). С практической точки зрения, важным моментом является гарантии права наследования для подназначенного наследника в случаях отпадения основного наследника. С этой позиции, следует рассматривать правомерной возможность наследовать запасному наследнику и тогда, когда основной наследник окажется недостойным (ст. 1117 ГК РФ). Представляется, что такое правило, ни в коей мере не будет умалять права других наследников, либо искажать волю наследодателя. Как мы полагаем, в рассматриваемой ситуации, наследственные права подназначенного не могут ставиться в зависимость от морально-этических принципов и оценки достойности поведения основного наследника. Фактически, подназначенный выступает самостоятельным наследником, однако реализовать свое право он может лишь при наступлении конкретного юридического факта. В известном смысле, подназначенного можно считать "условным наследником", наследственные права которого находятся как бы "под условием". В этой связи, следует отметить, что римская наследственная традиция с древнейших времен подназначение наследника (substitutio) рассматривала как составление завещания с так называемым отлагательным условием. Другим аргументом в пользу приведенных рассуждений является также и другой смысл подназначения, который законодатель видит в том, чтобы не допустить переход имущества к наследственным правопреемникам наследника, не принявшего наследство. И если недостойность наследника оставить "за рамками" правил о подназначении, то фактически наследственное имущество может переходить, например, в результате смерти недостойного наследника к его ближайшим родственникам.

Тема наследства небезынтересна, пожалуй, каждому. На борьбе наследников завязано множество детективных сюжетов, ни одна семейная драма не обходится без угроз вычеркнуть из завещания. Да и в жизни, к сожалению, подчас приходится решать этот печальный вопрос.

Однако зачастую назначение и подназначение наследника в завещании – это тема, незнакомая рядовым гражданам, и люди вне юридических кругов имеют о ней смутное представление. А поскольку в жизни столкновения с такими вопросами не избежать, стоит разобраться в некоторых тонкостях вопроса.

Назначение и подназначение наследников

Порядок распределения наследства регулирует 62 глава Гражданского кодекса РФ. Назначению и подназначению наследников посвящена 1121 статья ГК РФ.

Назначение и подназначение наследника в завещании: что это такое и кто должен быть поднаследником

Здесь объясняется, что можно:

  • внести в завещание одного или несколько человек;
  • не ограничиваться при этом законными претендентами;
  • распределить между ними имущество по своему усмотрению;
  • завещать не все имущество, а только часть.

Проще говоря, завещание почти полностью остается на усмотрении составителя. Базовое условие для получения наследства – чтобы наследник был жив во время открытия завещания. Отметим, что под эту категорию подпадают и те, кто родился сразу после смерти наследодателя, к открытию наследства. Но получить долю в завещании могут не только люди: оставить свое имущество можно организациям (вспомним истории о миллионерах, завещавших свое состояние благотворительным фондам) и даже государствам или их субъектам.

Впрочем, завещание не всегда играет роль единственного условия наследования. Есть и такое понятие, как обязательная доля в наследстве. Ее могут получить нетрудоспособные и несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители и супруги, а также те, кто находился на иждивении у наследодателя. Любой из этих людей, не будучи указанным в завещании, имеет право как минимум на 50% той доли, которая досталась бы ему по закону.

Примечание: поскольку наследование постоянно приводит к неоднозначным вопросам или прецедентам, в спорных ситуациях условия его разделения пересматриваются судом. Например, если наследник по закону претендует на дом, в котором живет наследник по завещанию, выбор часто делается в пользу последнего.

Когда и зачем нужно подназначение

Составляя завещание, наследодатель старается учесть все варианты развития событий – ведь изменить написанное или разрешить возникшие вопросы он уже не сможет. Защитить от спорных ситуаций в определенной мере поможет назначение поднаследника – человека, который унаследует долю, если ее не получит наследник.

В каких ситуациях нужен поднаследник? Изначально законодательство предусматривало только два варианта: смерть наследника до открытия наследства и отказ от доли. В современном законодательстве этот список расширили, добавив к нему невозможность получить наследство, потеря права на него или отстранение от наследства. Такое тоже возможно: например, если родители лишены родительских прав на наследодателя или если наследник пытался совершить преступление против того, чье имущество наследует.

Примечание: наследодатель вправе назначить поднаследника как на все эти случаи, так и на некоторые из них, если отдельно уточнит, к каким из них относится условие, а к каким – нет.

Таким образом, поднаследник – это второй по приоритету получатель наследства. Назначается он по уже упомянутым правилам: живой на момент открытия наследства человек, юридическое лицо, государство или его часть.

Его подназначение – способ обезопасить своих близких: им скорее всего не придется решать проблему умершего наследника в суде или терять долю вообще. Если по завещанию наследство передать некому, оно будет разделено по закону или отойдет государству.

Наследники и поднаследники: подводные камни

Важно учитывать, что поднаследник не имеет права на завещанное, если наследник – тот, кто выше него по приоритету – на момент открытия наследства жив и принял долю.

Если же наследник, например, успел принять завещанное, но не дожил до завершения разбирательств по наследству, то его долю получают не поднаследники, а те, кому он сам завещал это имущество – или, соответственно, те, кто наследует ему по закону.

Назначение и подназначение наследника в завещании: что это такое и кто должен быть поднаследником

С другой стороны, подназначение влияет на права наследника вот в каком смысле: тот не имеет права отказаться от наследства в пользу, например, своих детей или того, кого сочтет нужным. Отказ от своей доли для такого наследника автоматически означает его передачу поднаследнику.

Кроме того, иногда возникает вопрос: можно ли, например, завещать имущество сыну с условием, что тот завещает его внуку? Закон дает на это отрицательный ответ: такой документ составлен с дефектом содержания и, следовательно, удостоверить его нельзя.

Заключение

Назначение и подназначение наследников – не самый известный, но законный способ урегулировать разделение имущества после смерти. Если при составлении завещания нет уверенности, что наследник доживет или захочет вступить в свои права, можно на тех же условиях назначить того, кто будет следовать за ним по приоритету.

Разрешив при составлении завещания спорные моменты, наследодатель поможет близким разобраться с делами наследства спокойно и без лишних коллизий.

Российское законодательство предусматривает широкий спектр возможностей, которыми может воспользоваться собственник при составлении завещания. Речь идет не только о праве указать любую собственность, в том числе и ту, которой еще нет, но и определить любого правопреемника, который вправе оформить после смерти собственника все, что ему принадлежало, и даже обозначить запасного наследника. О порядке назначения и подназначения наследников читайте далее.

Даем определения

Порядок определения правопреемника в волеизъявлении описан в ст. 1121 ГК РФ. В норме наследодателю предоставлена возможность выбирать любого правопреемника. Этот выбор не ограничивается лишь кругом законных наследников: принять его вещи может и иной человек или организация.

Полный их перечень определен в ст. 1116 ГК РФ. Наследниками могут быть:

  • живые люди на момент открытия наследства;
  • зачатые при жизни волеизъявителя и родившиеся позже живыми;
  • фирмы, существующие на день смерти завещателя;
  • РФ, ее субъекты и муниципалитеты;
  • иностранные государства;
  • международные организации.

Назначение и подназначение наследника в завещании и кто должен быть поднаследником

С 1 сентября 2017 года правопреемником может быть и наследственный фонд. Это нововведение закреплено в ГК РФ Федеральным законом № 259 от 29.07.2017.

Так как принятие имущества, переходящего по наследству, — это право наследника, а не обязанность, он волен от него отказаться. Согласно ст. 1117 его могут признать недостойным возможности претендовать на вещи умершего или он может просто не дожить, а юридическое лицо может прекратить свое существование. Именно на эти случаи предусмотрен институт подназначения.

При написании волеизъявления нужно прописать причины вступления в права наследования дополнительного правопреемника. Можно обозначить все указанные в законе ситуации или только несколько.

Но нужно понимать, что призвание дополнительного правопреемника возможно лишь при наступлении обстоятельств, указанных в документе, иначе эта доля будет переходить в законном порядке к другим наследникам.

Справка. Подназначение предполагает определение самим завещателем запасного наследника, который получит право претендовать на его вещи в случае, если основной правопреемник утратит способность сделать это или откажется.

Институт подназначения наследников — это не новшество. Такой механизм существовал еще в частном римском праве и именовался наследственной субституцией. В те далекие времена у этого института даже было несколько видов. Существовал обычный механизм — в том виде, в котором он дошел до наших дней, то есть когда предусматривался дополнительный наследник.

Законодательное регулирование

Назначение и подназначение наследника в завещании и кто должен быть поднаследником

Перечень поднаследников, как и основных наследников, не ограничен.

Все те, кто перечислен в пункте выше, могут быть указаны в качестве как основных правопреемников, так и запасных.

Однако для них есть некоторые ограничения.

Распространенной ошибкой при написании завещания людьми, состоящими в браке, является указание всего имущества, без выделения доли второго супруга.

При этом в ст. 1150 ГК РФ законодатель четко определил свою позицию по данному вопросу. Все имущество признается совместно нажитым, то есть приобретенным в период официальной регистрации брачных отношений.

Исключения составляют личные вещи (это не касается предметов роскоши), которые принадлежат только тому, кто ими пользовался. Не включается в общую собственность то, что получено в наследство или в дар одним из супругов.

Но если во время совместного ведения хозяйства на улучшение или реконструкцию таких объектов были потрачены значительные средства, они тоже могут быть признаны совместно нажитым имуществом в судебном порядке.

Вся собственность сначала делится пополам, конечно, если нет брачного договора, закрепляющего разделение собственности в иных долях, и лишь часть умершего супруга подлежит разделению между наследниками.

Не менее распространенной ошибкой является ситуация, когда в завещании забывают указать близких, которые имеют право на обязательную долю. По правилам, определенным в ст. 1149 ГК РФ, такую долю должны выделить из незавещанной части, а если ее недостаточно, добавить имущество из волеизъявления. Правом на обязательную долю обладают близкие нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего.

Больше ничем размер и доля наследников и поднаследников не ограничиваются. Законодатель не ограничил и количество дополнительных правопреемников.

Волеизъявитель может указать в завещании целую пирамиду дополнительных наследников: подназначить одного или нескольких на случай, если не примет основной, и предусмотреть еще дополнительных на случай, если подназначенные не смогут вступить в права, и так до бесконечности.

Основания для вступления в наследство для дополнительных правопреемников те же, что и для основных:

При этом смерть должна наступить до дня открытия наследства, день в день или после, если правопреемник не успел принять имущество.

Но нельзя прописать поднаследника на случай смерти основного наследника, когда он уже оформил его. С момента получения документа или фактического принятия — это его собственность, после его смерти право на нее переходит уже к его наследникам.

Внимание! По правилам ст. 1117 ГК РФ, если правопреемник был признан недостойным еще при жизни наследодателя, но это обстоятельство не повлияло на его решение оставить ему имущество, такой родственник будет вправе оформить его на себя.

Назначение и подназначение наследника в завещании и кто должен быть поднаследником

Отказ

Статья 1157 ГК РФ предусматривает право наследников отказаться от собственности умершего. Отказ бывает направленным, то есть когда отказывающийся определяет лицо, в пользу которого он передает вещи, и безусловным — без определения лица. Если в завещании прописан поднаследник, сделать можно только безусловный отказ.

Тогда все имущество, которое должен был получить основной правопреемник, перейдет к нему. Напомним, что отказаться от части нельзя.

Если человек принимает одну часть имущества, считается, что он принимает все. Но если наследование происходит по нескольким основаниям, то можно оформить собственность, получаемую по одному основанию, и отказаться от другого. Например, оформить право на вещи, которые наследник получает по завещанию, и отказаться от того, что переходит по закону.

Не принимать собственность умершего можно фактически, то есть не осуществлять никаких действий по его оформлению или написать заявление у нотариуса на отказ. Сделать это необходимо в период, определенный ст. 1154 ГК РФ, то есть в течение 6 месяцев.

Вернуть вещи, от которых правопреемник отказался, нельзя. А вот отказаться от имущества после его принятия, даже после пропуска полугодового срока можно, но в судебном порядке.

Пример

Разберем ситуацию. Родственник умершего определен как основной наследник на квартиру согласно завещанию, а по закону он имеет право получить дачу.

Если он отказывается от квартиры и по завещанию в ней прописан дополнительный правопреемник, то сделать это можно только безусловно — она перейдет к поднаследнику. А если он отказывается от дачи, то сделать это можно в адрес любого наследника по закону или по завещанию, даже того, который и не призывался к оформлению вещей.

Достоинства и недостатки

Назначение и подназначение наследника в завещании и кто должен быть поднаследником

В любых правовых отношениях есть свои достоинства и недостатки.

Казалось бы, при назначении и подназначении наследника в завещании одни сплошные преимущества.

Наследодатель может определить запасного человека, если основной не сможет вступить в права наследования.

Он может определить доли, размеры или конкретное имущество за конкретным человеком.

Нет необходимости использовать сложные схемы определения иных правопреемников, если кто-то не может оформить имущество.

Но волеизъявление собственника имущества часто оспаривается после его смерти, существует множество законных схем признания документа недействительным.

В завещании нельзя определить второго собственника на случай, если основной правопреемник успел оформить имущество и скончался. Часто не получается передать право собственности из-за неполного перечня оснований, по которым начинает работать субституция.

Однако у этого института все же больше плюсов. При внимательной подготовке завещания основания для оспаривания чаще всего судом признаются невескими.

Заключение

ГК РФ предусматривает широкий спектр возможностей для завещателя, в том числе определить запасного наследника на случай, если основной не сможет вступить в права. Круг запасных правопреемников совпадает с основными наследниками. Если в завещании обозначен поднаследник, то возможно оформить только безусловный отказ.

Читайте также: