Нужно ли в завещании указывать степень родства

Обновлено: 25.06.2024

Правильно составленное завещание поможет сэкономить время и деньги наследникам и даст гарантию, что они получат положенное им имущество.

Завещание, как гарантия получения наследства?

Человек, который хочет, чтобы его имущество после его смерти досталось конкретному человеку или людям, идет к нотариусу и составляет завещание (или составляет наследственный договор, но об этом в следующий раз). Нотариус заверяет документ и вносит его в единый реестр. И это является гарантией исполнения последней воли. То есть, если даже завещание потеряется и наследники не будет знать о его существовании, при открытии наследного дела нотариус, который его открыл, увидит в реестре завещание и его содержание. И от этого содержания во многом будет зависеть, как быстро наследники смогут вступить в наследство и получить все, что им завещали в полном объеме. Главное, чтобы в документе были указаны 3 важные пункта.

Если у вас есть вопросы по льготам и оформлению инвалидности и доплатам в 1200 рублей к пенсии за стаж при перерасчете пенсии - для Вас бесплатная консультация по номеру телефона горячей линии со специалистами по социальным вопросам - 8 800 350 09 51 . Позвоните и решите свой вопрос. Это быстро и бесплатно!

1. Полные данные наследников

Нотариус заверит завещание, в котором наследодатель укажет фамилию имя и отчество наследника или наследников. Дополнительных требований к данным наследников Гражданский кодекс РФ и другие законы не предъявляют. Но есть одно важное обстоятельство, которое требует от завещателя указания более полных данных — в обязанности нотариуса, который будет вести наследное дело, розыск наследников не входит. Это значит, что если в завещании будут указаны:

  • дата рождения наследника;
  • адрес его проживания и номер телефона,

он гарантировано получит положенное ему имущество. И ошибки в определении наследника не произойдет. Ведь существуют полные тезки, и указание одних ФИО чревато тем, что может случится передача имущества не тому человеку по случайности или злому умыслу. Ведь по завещание степень и даже наличие родства не имеет значения, а факт знакомства и связи наследника с наследодателем нотариусы не проверяют и не устанавливают.

2. Сведения об имуществе

3. Данные дополнительных наследников

Иногда случается так, что до момента обращения за наследством с наследником, указанном в завещании, случается несчастье — он умирает. Многие думают, что в этом случае наследниками становятся уже наследники умершего. Но это не совсем так. Такой сценарий возможен, если человек успел заявить о своих правах на наследство. Но, если на момент смерти наследника наследное дело не было открыто, то завещание просто становится недействительным. И в наследство вступят наследники умершего по закону (если они есть). Поэтому важно предусмотреть в завещании такую ситуацию и указать человека или людей, которые унаследуют имущество, если с основным наследником что-то случится. Это позволяет статья 1121 ГК РФ.

Обращаясь за составлением завещания помните, что нотариус предложит вам только общую стандартную формулировку. Но, если вам важно, чтобы имущество перешло именно тем людям, которым вы хотите его оставить, и в полном объеме, не поленитесь изменить и уточнить эти стандартны формулировки. Тогда ваши наследники будут вам благодарны гораздо сильнее и смогут уделить время не решению проблем с наследством, а сохранению доброй памяти о вас.

Пенсионный фонд напоминает, что в ноябре пенсионеры могут получить перерасчет пенсии и получить доплату в 1200 рублей. Если у вас есть вопросы по льготам и пособиям и доплатам в 1200 рублей к пенсии за стаж при перерасчете пенсии - для Вас бесплатная консультация по номеру телефона горячей линии со специалистами по социальным вопросам - 8 800 350 09 51 . Позвоните и решите свой вопрос. Это быстро и бесплатно!

Поделитесь в комментариях, что вы думаете о данных изменениях и предложениях?

1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).

Комментарий к ст. 1141 ГК РФ

1. Гарантируя право наследования (ч. 4 ст. 35 Конституции), законодатель стремится обеспечить реализацию таких социально значимых задач, как преемственность в правах среди близких наследодателю лиц, защита интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов его семьи, прав кредиторов, а также предотвращение бесхозяйности имущества. Поэтому право наследования включает не только правомочие распоряжения имуществом на случай смерти, но и юридически обеспеченную возможность наследников на получение наследственной массы, а свобода наследования не является абсолютной и может быть ограничена законодателем в обоснованных и соразмерных пределах (см.: абз. 3 п. 4 Постановления КС от 16 января 1996 г. N 1-П // СЗ РФ. 1996. N 4. Ст. 408).

С учетом этого гражданско-правовое регулирование оснований наследования построено на приоритете наследования по завещанию (ст. 1111 ГК), которое связано с явно выраженным и надлежаще оформленным волеизъявлением наследодателя (см.: абз. 4, 5 п. 2 Определения КС от 30 сентября 2004 г. N 316-О // СЗ РФ. 2004. N 46 (ч. II). Ст. 4570). Наследование по закону, напротив, основывается на так называемой подразумеваемой воле, когда считается, что если бы наследодатель непосредственно и осознанно сделал волеизъявление, он равным образом распределил бы свое имущество между членами своей семьи (родителями, супругом, детьми) либо при отсутствии последних оставил бы его другим близким родственникам и (или) свойственникам (см. также: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям первой, второй, третьей (постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2004 (автор коммент. к ст. 1111 - А.А. Рубанов)).

Поэтому призвание к наследованию по закону возможно, только если наследодатель не выразил свою волю относительно судьбы имущества (завещание отсутствует (ст. 1111 ГК), или отменено без составления нового завещания (ст. 1130 ГК), или в нем определена судьба лишь части имущества (ст. 1120 ГК), или содержание завещания исчерпывается указанием на лишение отдельных наследников права на наследство (абз. 1 п. 1 ст. 1119 ГК)), либо выразил ее ненадлежащим образом (завещание признано недействительным полностью или в части (ст. 1131 ГК)) и (или) возникли предусмотренные законом обстоятельства, которые принимаются во внимание вне зависимости от воли наследодателя (в частности, несоблюдение правил об обязательной доле (абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК), отказ от наследства (непринятие наследства) наследниками по завещанию в силу разных причин (ст. ст. 1157, 1158 ГК), отсутствие подназначенных наследников (п. 2 ст. 1121 ГК), лишение права наследовать либо отстранение от наследования недостойных наследников (ст. 1117 ГК) и т.п.).

2. Указанные особенности нашли отражение в коммент. ст., которая, по сути, закрепляет принципы наследования по закону. Существуют некоторые разночтения в определении названий и количества принципов, однако различия вряд ли можно считать существенными (см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 145 (автор коммент. - П.В. Крашенинников); Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям первой, второй, третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова (автор коммент. - Ю.С. Харитонова); Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. М., 2006. С. 93 - 94 (автор коммент. - М.Л. Шелютто)).

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, включая наследующих по праву представления, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1141). Иными словами, наследники последующих очередей устраняются от наследования, если имеется хотя бы одно лицо, отнесенное к предыдущей очереди, и если это лицо не лишено по каким-либо причинам права наследования и намерено его реализовать. Так называемая скользящая очередь из нетрудоспособных иждивенцев (ст. 1148 ГК) является своеобразным исключением из правила о приоритетности предшествующих очередей. Поэтому наследники скользящей очереди, признающиеся наследниками восьмой очереди только при условии отсутствия наследников предшествующих очередей, наследуют наряду и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

4. Существо второго - семейного (кровно-родственного) - принципа раскрывается в возможности отнесения к числу наследников по закону лишь тех лиц, которые связаны с наследодателем семейными узами (супруг, усыновители и усыновленные, отчим (мачеха) и пасынки (падчерицы) (свойственники), нетрудоспособные иждивенцы), и (или) кровным родством (ближайшие родственники). Для целей наследственного права различают прямую восходящую (предки наследодателя) и нисходящую (потомки наследодателя) линии родства, а также боковую (не происходящие друг от друга родственники, которые имеют общего предка) линию, которая также может быть восходящей и нисходящей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих наследника от наследодателя, не считая рождения последнего (абз. 2 п. 1 ст. 1145 ГК). В случае с боковыми линиями степень родства определяется суммированием числа рождений, отделяющих наследодателя от общего предка, с числом рождений, отделяющих этого предка от родственника. Например, родители для наследодателя являются родственниками по прямой восходящей линии первой степени родства, внуки - родственниками по прямой нисходящей линии второй степени родства, братья и сестры - родственниками по боковой линии второй степени родства, дяди и тети - родственниками по боковой восходящей линии третьей степени родства, племянники и племянницы - родственниками по боковой нисходящей линии третьей степени родства и т.д. (см. также: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. С. 107 - 108 (автор коммент. - М.Л. Шелютто)).

5. Приведенное выше разделение семейных и кровно-родственных отношений носит достаточно условный характер, учитывая отсутствие в законодательстве определения семьи для целей наследственного права. Тем не менее оно позволяет обратить внимание на то, что к числу наследников по закону отнесены как лица, связанные с наследодателем ввиду факта своего рождения, так и те, кто состоит в отношениях с наследодателем в силу социально значимых юридических фактов (например, регистрации брака, усыновления, фактического воспитания, нахождения на иждивении). Принципиальным является то, что перечень возможных наследников по закону сформулирован в ст. ст. 1142 - 1148 ГК исчерпывающим образом. Соответственно, наличие семейных и кровно-родственных отношений для целей призвания к наследованию по закону имеет значение лишь тогда, когда лица являются указанными в законе членами семьи, родственниками и свойственниками.

6. Лица, претендующие на принятие наследства, обязаны доказать наличие соответствующих семейных и кровно-родственных отношений с наследодателем. Гражданский кодекс не устанавливает какого-либо перечня возможных доказательств. На практике в качестве доказательств принимаются документы, выданные в удостоверение актов гражданского состояния органами ЗАГС (в частности, свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, об усыновлении, установлении отцовства, о перемене имени) и (или) компетентными органами иностранных государств (при наличии легализации таких документов) (п. 3 ст. 6, п. 1 ст. 8, ст. 13 Закона об АГС); метрические свидетельства (удостоверяют сведения о браке, рождении и т.п., внесенные в метрические книги до 1917 г.); вступившие в законную силу решения суда об установлении факта семейных или родственных отношений в случае невозможности иного документального подтверждения актов гражданского состояния (при отсутствии спора такие факты устанавливаются в особом производстве, в противном случае - в исковом); а также, если они в совокупности с другими документами подтверждают соответствующие отношения наследников с наследодателем (принцип комплексности оценки), справки о родственных или иных отношениях, выданные организациями по месту работы или жительства; записи в паспортах о детях, о супруге; справки органов социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца и т.п. (см. также п. 31 Приказа Минюста РФ от 15 марта 2000 г. "Об утверждении методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации" // Бюллетень Минюста. 2000. N 4).

Вместе с тем предъявления подобных доказательств не требуется при наличии удостоверенного нотариусом заявления о согласии всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства, на включение в число наследников лиц, которые лишены возможности подтвердить наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону (абз. 2 ст. 72 Основ законодательства о нотариате).

7. В соответствии с п. 2 коммент. ст. содержание третьего принципа равенства наследственных долей заключается в том, что наследники в рамках одной очереди наследуют в равных долях. Такое положение призвано обеспечить юридическое равенство всех участников наследственного правоотношения. Наследственной долей является не конкретное имущество, а выраженная в арифметической форме (дробью или в процентах) доля в праве на всю наследственную массу. Например, в случае призвания к наследованию обоих родителей наследодателя, супруга и ребенка доля каждого наследника будет составлять 1/4 (25%) в праве на все имущество наследодателя.

В качестве исключения в п. 2 коммент. ст. указано, что правило о равенстве наследственных долей не распространяется на наследников по праву представления. Однако такое изъятие достаточно условно и вызвано особенностями указанного института (см. коммент. к ст. 1146 ГК). С точки зрения прав непосредственных наследников той или иной очереди, призванной к наследованию, равенство долей сохраняется, поскольку между собой наследники по праву представления делят, причем тоже поровну, лишь ту долю, которая причиталась бы их родственнику, умершему до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

Вместе с тем общее правило о равенстве наследственных долей может быть изменено в установленном порядке по воле самих наследников, призванных к наследованию. Если речь не идет об обязательной доле, наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (см. коммент. к п. п. 1, 2 ст. 1158 ГК). Такое законодательное решение оправдано, поскольку основано на учете гражданско-правовой природы права наследования.

Судебная практика по статье 1141 ГК РФ

В силу положений пунктов 1, 2 статьи 1141 Гражданского кодекса Российской Федерации наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 названного Кодекса. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).

В силу пункта 1 статьи 1141 Гражданского кодекса Российской Федерации наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 указанного кодекса. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданка М.А. Кровелес просит признать не соответствующим статьям 19 (часть 1) и 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации примененный в деле с ее участием пункт 1 статьи 1141 ГК Российской Федерации, согласно которому наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 данного Кодекса; наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. На сегодняшний день ГК РФ устанавливает восемь очередей наследников. Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию при отсутствии наследников предшествующих очередей, либо в случае, если никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

В соответствии со ст. 1146 ГК РФ по праву представления наследуют внуки наследодателя и их потомки, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), двоюродные братья и сестры наследодателя в случае, если наследник по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, перешедшая по праву представления к его соответствующим потомкам, делится между ними поровну. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также признанного недостойным наследником.

На основании ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. К наследованию призываются также дети, родившиеся после смерти наследодателя. Ребенок, в отношении которого его родители или один из них были лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства.

Что касается усыновленных детей и усыновителей, то ГК РФ в ст. 1147 приравнивает их в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению. Соответственно, они входят в число наследников первой очереди. Усыновленные дети не наследуют по закону после своих родственников по происхождению, то есть биологических родителей, а биологические родители не наследуют по закону после усыновленных детей. Вместе с тем Семейный кодекс Российской Федерации в п. 3 ст. 137 предусматривает возможность сохранения личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей при усыновлении ребенка одним лицом по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. В этом случае усыновленный ребенок наследует по закону после смерти родственников по происхождению, которые, в свою очередь, наследуют в случае смерти усыновленного ребенка.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Согласно ст. 1143 ГК РФ во вторую очередь к наследованию призываются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

В ст. 1144 ГК РФ наследниками третьей очереди выступают полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

При отсутствии наследников первой, второй и третьей очереди ст. 1145 ГК РФ наделяет правом наследования по закону родственников наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Так, в качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди — родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди — родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). При отсутствии наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди
по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

При недостаточности документов, подтверждающих родственные отношения и их степень, вопросы об установлении соответствующих юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.) разрешаются в судебном порядке.


Следует отметить, что законодатель предусматривает особый режим наследования по закону для нетрудоспособных лиц, находящихся на иждивении наследодателя (ст. 1148 ГК РФ). Так, если гражданин, нетрудоспособный ко дню открытия наследства, относится к числу наследников по закону, но не входит в круг наследников призываемой очереди, то он наследует по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди при условии, что не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении. При этом не имеет значения, проживал ли такой гражданин совместно с наследодателем или нет. Факт совместного проживания выступает основанием для наследования только в том случае, если нетрудоспособный гражданин не является наследником по закону, но при этом находился на иждивении наследодателя и проживал совместно с ним не менее года до его смерти. При наличии других наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, а при отсутствии других наследников по закону — самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

В качестве гарантии прав отдельных категорий родственников наследодателя закон устанавливает правило об обязательной доле в наследстве при наличии завещания. Так, в соответствии со ст. 1149 ГК РФ правом на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания, обладают несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Указанные лица наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

Кроме того, особые гарантии предусмотрены при наследовании пережившего наследодателя супруга: согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии с правилами о совместной собственности супругов, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ. Иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или наследственным договором.

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество, составляющее наследственную массу, признается выморочным и переходит в собственность городского или сельского поселения, муниципального района, городского округа, города федерального значения, субъекта Российской Федерации, Российской Федерации.

умерший гражданин, имущество которого переходит другим лицам в порядке наследования. лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности). лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. совершеннолетнее лицо, взявшее ребенка, подлежащего усыновлению, на воспитание в семью на основаниях и в порядке, предусмотренных Семейным кодексом РФ. юридические и физические лица, заключающие или заключившие между собой договор. Стороной договора может быть государство (Российская Федерация, ее субъекты), которые выступают на равных началах с иными участниками гражданско-правовых отношений. несовершеннолетние либо совершеннолетние лица, достигшие возраста 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно), лица, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, а также иные категории граждан, предусмотренные законодательством.

Один из возможных вариантов разделить наследство — составить завещание у нотариуса. Считается, что в этом случае наследодатель избавляет своих близких от проблем с разделом наследства в будущем.

Однако в последнее время не попавшие в наследство родственники все чаще пытаются признать завещание недействительным. При этом используются различные нормы закона, позволяющие это сделать. И тогда наследникам по завещанию приходится доказывать в суде, что наследство действительно принадлежит им.

Один из вариантов, когда наследник может лишиться наследства — формальный подход к составлению завещания. А именно — неполные данные о наследнике, которые не дают возможности однозначно его идентифицировать.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону 8 (800) 350-29-87 . Это быстро и бесплатно !

📚 Существуют ли какие-то нормы по указанию данных наследника в завещании со стороны закона

Закон предоставляет человеку право свободного составления завещания. При этом свое имущество можно завещать любым лицам (статья 1119 Гражданского Кодекса).

Законодательство не содержит особых требований к тому, как эти лица должны быть определены в завещании. Чаще всего нотариус записывает фамилию, имя и отчество будущего наследника со слов завещателя.

Однако не исключены ситуации, когда на наследство могут претендовать несколько человек с одинаковыми фамилиями, именами и отчествами. Поэтому в завещании крайне желательно определить также и другие признаки, по которым можно идентифицировать наследника.

Но повторимся — это не является обязательным с точки зрения закона. Хотя идентифицировать наследника при вступлении в наследство нотариус будет именно по паспорту, в котором указаны ФИО и дата рождения.

Также закон обязывает нотариусов извещать наследников об открытии наследства только, если им известно, где наследник живет или работает (статья 61 Основ законодательства о нотариате). Поэтому в завещание крайне желательно включить такую информацию. Если этой информации нет, то нотариус не обязан производить розыск наследников.

📝 Что может случиться при формальном подходе к составлению документа

Чаще всего дополнительными идентифицирующими признаками наследников могут быть дата и место их рождения, а также паспортные данные. Однако паспорт может быть заменен, поэтому такие данные могут быть неактуальными. Иногда можно в качестве идентификации использовать место жительства (регистрации) наследников. А иногда — место работы. Но и место жительства и место работы также может поменяться.

Надежным способом идентификации для родственников может быть прямое указание на родственные связи наследодателя и наследника. Поскольку с течением времени родственные связи не изменяются (кроме каких-то исключительных случаев).

Например, в завещании могут быть указаны в качестве наследников сын/дочь, муж/жена, отец/мать, бабушка/дедушка, внук/внучка, братья/сестры, племянники и т. д. Родственные связи в этом случае можно доказать свидетельствами из органов ЗАГС.

Емельяненко Наталья Леонидовна

Для не родственников такой способ не подойдет. Однако не изменяющимся на протяжении всей жизни у человека может быть страховой пенсионный номер (СНИЛС), а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Эту информацию и можно использовать для не родственников. Но так как это — персональные данные, то получить их завещателю бывает сложно.

Что будет, если в завещании указаны только ФИО наследника?

👉 Во-первых, нотариус не сможет однозначно идентифицировать наследника. Ведь в России может быть много полных тезок. Если в наследство вступит другой человек, то оспаривать это придется через суд.

⚖️ Судебная практика

Для понимания проблемы рассмотрим пример, когда два полных тезки обратились к нотариусу за получением наследства. При этом один был близким другом, а другой — дальним родственником наследодателя. Поскольку фамилии, имена и отчества у обоих мужчин сходились, то спор по вступлению в наследство был рассмотрен судом (дело №2-894/2013 от 31.07.2013 г. Октябрьского районного суда г. Владимир).

Суть дела состояла в следующем: один из жителей г. Владимира обратился к нотариусу для оформления завещания. При этом в завещании в качестве наследника был указан близкий друг, который не являлся завещателю родственником. Предметом завещания была квартира.

После смерти данного гражданина в установленный шестимесячный срок к нотариусу обратился будущий наследник. Нотариусу он предоставил подлинник оформленного ранее завещания. Кроме того, к наследованию была призвана также и мать умершего, имеющая право на обязательную долю в наследстве. Таким образом, друг вступил в наследство по завещанию, а мать — по закону.

В процессе рассмотрения всех обстоятельств выяснилось, что умерший находился в дружеских отношениях с наследником, и между ними были очень хорошие отношения. В то время, как с матерью отношения у умершего были плохие. Наследодатель завещал свою квартиру другу.

При этом подлинник завещания он передал другу на хранение. А о факте оформления завещания на друга сообщил общим знакомым и друзьям. Также и сам наследник после смерти завещателя сообщил его родственникам об имеющемся у него подлиннике завещания.

Через год о смерти наследодателя стало известно дальнему родственнику, который имел точно такие же ФИО, как и у вступившего в наследство мужчины. Решив воспользоваться данным обстоятельством, тезка подал иск в суд о восстановлении срока для принятия наследства, а также о признании его наследником.

В обосновании своего требования он сообщил, что проживает далеко, и что общался с покойным в последние годы нерегулярно. И случайно узнал о его смерти от общих знакомых. А после этого обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Где и узнал, что с заявлением о принятии наследства по завещанию уже обратился его полный тезка, проживающий во Владимире. А также мать умершего.

Удивительно, но в этой ситуации мать умершего встала на сторону дальнего родственника. И поддержала его исковые требования.

Поскольку в завещании были указаны только ФИО наследника, без каких-либо уточнений, вступившему в наследство другу пришлось доказывать, что именно он, а не кто-то другой, является записанным в завещании наследником.

👉 Во-первых, у друга на руках был оригинал завещания.

👉 Во-вторых, ему пришлось пригласить свидетелей, которые подтверждали факт дружеских отношений и факт оформления завещания именно на него. Свидетели также утверждали, что умерший никогда не говорил о своем дальнем родственнике. Завещатель был общительным и открытым человеком, поэтому о данном обстоятельстве он рассказал бы не только им, но и своему другу.

Также были представлены фотографии, подтверждающие личное знакомство завещателя и наследника. А кроме этого, еще были исследованы материалы судебного дела, инициированные матерью о признании завещания недействительным. В них также отсутствовали какие-либо упоминания о наличии дальнего родственника, который якобы является наследником по завещанию. Более того, данные сведения мать покойного суду в установленном законом порядке не сообщила.

Исследуя обстоятельства данного дела, суд не усмотрел оснований для восстановления срока вступления в наследства для дальнего родственника. При этом суд указал, что при проявлении достаточной заботы и внимания к завещателю родственник должен был узнать о смерти последнего, и соответственно, об открытии наследства.

А значит, не был лишен возможности получить информацию о его смерти. Отдаленность проживания в этом случае не является уважительной причиной пропуска срока принятия наследства. Так как родственные отношения предполагаемого наследника с наследодателем подразумевают не только возможность предъявить требования о наследстве, но и проявление внимания наследника к судьбе наследодателя.

Также не было установлено никаких других объективных обстоятельств, препятствующих родственнику получить информацию о состоянии здоровья покойного, общаться с ним, своевременно узнать о его смерти и открытии наследства.

По совокупности всего суд пришел к выводу, что родственник не представил достаточных доказательств того, что именно он является наследником по завещанию. Поэтому наследником по завещанию был признан друг покойного.

Подводя итог этого разбирательства можно сделать следующий вывод:

Чтобы избежать подобного, в завещании необходимо указывать дополнительные сведения о наследнике, по которым его можно идентифицировать. Это в обязательном порядке, как минимум, дата и место рождения.

Также могут быть паспортные данные, ИНН, место жительства, место работы и т. д. Это поможет нотариусу четко идентифицировать и легко разыскать наследника. Именно отсутствие более четких указаний на наследника в данном деле и привело к последующим судебным разбирательствам.

Читайте также: