Может ли наследство уже принятое наследником быть отобрано у него по закону

Обновлено: 25.06.2024

Принятие наследства является односторонней сделкой, для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли одной стороны — наследника. В тех случаях, когда волеизъявление не соответствует внутренней воле субъекта, принятие наследства может быть признано недействительным как сделка, совершенная под влиянием заблуждения, обмана, угрозы, насилия и т.п.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При этом не допускается принятие наследства под условием или с оговорками ( ст. 1152 ГК).

Действия наследника, направленные на принятие наследства, могут быть юридическими или фактическими.

В первом случае в соответствии с п. 1 ст. 1153 ГК принятие наследства осуществляется подачей нотариусу соответствующего заявления наследника.

Фактическое принятие наследства — совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (вступил во владение наследственным имуществом, оплатил долги наследодателя и т.д. — п. 2 ст. 1153 ГК).

Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2011. С. 105 (автор комментария — Б.М. Гонгало).

Следует иметь в виду, что хотя предусмотренная законом государственная регистрация прав на объекты и не порождает право собственности при наследовании, тем не менее именно с государственной регистрацией собственник недвижимого имущества получает возможность распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим ( ч. 1 ст. 1154 ГК).

В соответствии с п. 2 ст. 1155 ГК наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство.

3. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано — к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). При этом право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях ( ст. 1156 ГК).

В тех случаях, когда наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока, установленного для принятия наследства, и при жизни не подал заявление в суд о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, наследование в порядке наследственной трансмиссии не возникает. Наследственной трансмиссии нет и в том случае, если имеется завещание наследодателя, в котором он подназначил другого наследника на случай, если наследник умрет до открытия наследства, не успев его принять.

Закон устанавливает трехмесячный срок для приобретения наследства в порядке наследственной трансмиссии. При этом если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.

4. Пункт 1 ст. 1158 ГК предусматривает возможность отказа от наследства в пользу других наследников.

У наследника по завещанию и по закону есть право принять наследство или отказаться от него. Как и принятие, отказ (отречение) является односторонней сделкой, соответственно, прекращаются права на наследство у отказавшихся от него и возникают права на наследство у других лиц. Право отказа от наследства регулируется четырьмя статьями ГК — 1157 — 1160 . Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.

Исключением является выморочное имущество. Кодекс запрещает отказ от такого наследства.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными ( п. 2 ст. 1157 ГК). Совершая отказ от наследства, лицо не может впоследствии претендовать на наследство.

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу заявления наследника об отказе от наследства ( п. 1 ст. 1159 ГК).

На основании ст. 1160 ГК отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускаются. В случае когда отказополучатель является одновременно наследником, его право не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

В соответствии со ст. 1161 ГК, если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным ст. 1117 ГК, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.

Из этого следует, что приращение наследственных долей возможно: во-первых, при отсутствии у наследника права наследовать, включая отстранение наследника от наследства; во-вторых, при отказе от наследства без указания наследника, в пользу которого совершается отказ; в-третьих, при непринятии наследником наследства; в-четвертых, при наследственной трансмиссии.

6. Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом. Это — важный, но не всегда окончательный шаг (факт) по принятию наследства. При выдаче нотариус проверяет, надлежащий наследник (наследники) или нет, указывает имущество, переходящее в порядке наследования. К сожалению, не всегда есть возможность в свидетельстве указать все имущество, которое принадлежало наследодателю. Что касается долгов, то в подавляющем большинстве случаев в свидетельстве нет и слова о них, и не только потому, что их нет. Кроме того, получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, поэтому отсутствие такого свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве, возвращения такого искового заявления или оставления его без движения.

Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. Возможна выдача дополнительного свидетельства о праве на наследство при выявлении после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано. Ограничений на количество дополнительных свидетельств закон не содержит.

По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. При этом свидетельство может быть выдано и ранее указанного срока, если имеются достоверные данные о том, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется ( ст. 1163 ГК).

7. Общая долевая собственность наследников возникает при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества. Право общей собственности возникает со дня открытия наследства. При наследовании по закону доли наследников признаются равными.

При наследовании по завещанию в завещании может быть указано имущество, переходящее конкретным лицам, но могут быть указаны доли наследуемого имущества, которое переходит лицам, при этом размер доли определяется завещателем. В последнем случае общая долевая собственность возникает на основании завещания. Отступлением от данного правила является наличие лиц, обладающих обязательной долей наследства.

К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения гл. 16 ГК об общей долевой собственности с учетом правил, изложенных в части третьей Кодекса . Однако при разделе наследственного имущества такие правила применяются только в течение трех лет со дня открытия наследства.

Данный срок определен в законе как пресекательный. Это означает, что конечные границы существования самого права жестко ограничены. Пропуск указанного срока влечет за собой утрату самого права: раздел наследственного имущества становится невозможен; наследники утрачивают предоставленные им преимущественные права наследования отдельных видов имущества.

8. На основании п. 1 ст. 1165 ГК наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. К соглашению о разделе наследства применяются правила о форме сделок и форме договоров.

В отношении раздела наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, п. 2 ст. 1165 ГК установлены особые правила. Соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимость, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, могут быть заключены наследниками только после выдачи им свидетельства о праве на наследство.

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, — на основании соглашения о разделе наследства.

При этом несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками по заключенному ими соглашению, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства ( п. 3 ст. 1165 ГК).

В зависимости от решения наследников, выраженного в договоре, несоразмерность имущества, выделяемого в натуре наследнику, причитающейся ему доле может быть компенсирована выплатой соответствующей денежной суммы либо иным способом или же вообще не компенсирована.

При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника ( ст. 1166 ГК). Соглашения о разделе наследства, совершенные до рождения такого наследника, являются ничтожными сделками. Потенциальными наследниками в данном случае могут быть как будущие дети умершего, так и другие, например будущие дети родственников, указанные в завещании.

После рождения ребенка раздел имущества может быть осуществлен наследниками по соглашению либо в судебном порядке. Интересы несовершеннолетнего ребенка представляет его законный представитель (родители, опекуны, усыновители). При этом согласно п. 2 ст. 64 СК родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия (например, если родители как самостоятельные наследники претендуют на то имущество, наследниками которого являются и их дети, в отношении которых они выступают законными представителями).

Особое внимание в нормах о разделе наследственного имущества уделено наследникам, не обладающим дееспособностью в полном объеме. Согласно п. 1 ст. 1167 ГК при наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правил о распоряжении имуществом подопечного ( ст. 37 ГК); без предварительного разрешения органа опеки и попечительства опекун не вправе заключать, а попечитель — давать согласие на заключение соглашения о разделе наследства.

В законе установлено преимущественное право отдельных наследников на имущество, входящее в состав наследственной массы при его разделе.

В ст. 1168 ГК названы три группы наследников, обладающих преимущественным правом на отдельные виды неделимых вещей при разделе наследственного имущества, в состав которого входят эти вещи.

Во-первых, наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись обладателями общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.

Во-вторых, наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее обладателями права общей собственности на нее.

В-третьих, если в состав наследства входит жилое помещение, раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.

Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства имеют наследники, проживавшие на день открытия наследства совместно с наследодателем.

Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник на основании ст. ст. 1168 или 1169 ГК, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплаты соответствующей денежной суммы.

Оформление наследства - это ответственный процесс, но зачастую наследники не могут взять себя в руки чтобы его просто начать. После смерти родного человека им иногда очень сложно не только примириться с фактом своей потери, но и осознать необходимость оформления наследственного имущества. Законом для того, чтобы начать процесс оформления наследства предоставлен срок 6 месяцев после смерти умершего. Именно в этот срок наследники первой очереди (дети, супруг, родители покойного) должны заявить о своих правах на наследство. Однако иногда в силу различных причин наследники не успевают уложиться в отведённый законом срок. Поэтому законом введён специальный институт, позволяющие наследникам все-таки унаследовать оставшиеся после умершего имущество и за пределами этого срока. Это так называемое фактическое принятие наследства. Именно об этом правовом институте, правилах его использования, о ситуациях в которых может возникнуть необходимость его использования и пойдёт речь в настоящей статье.

НЕМНОГО ТЕОРИИ.

Прежде чем приниматься за разбор рассматриваемого правового института, считаю нужно напомнить немного теории, касающейся правил принятия и оформления наследства.

1. Наследство открывается со смертью гражданина.

2. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. Немного уточню. Момент смерти подразумевает не только день смерти но и время.

3. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

4. Наследование осуществляется как правило либо по завещанию либо по закону. Наследник также может принять наследство одновременно по нескольким или только по одному основанию.

5. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

6. Наследниками по закону являются кровные родственники умершего разделенные на очереди наследования (первой очереди, второй очереди и т.д.)

7. Наследниками по завещанию могут быть любые лица (граждане, юридические лица, некоммерческие организации, органы государственной власти и местного самоуправления и т.д. и т.п.).

Таковы основные правила принятия наследства установленные законом.

Для демонстрации правил и условий фактического принятия наследства я остановлюсь на самой простейшей ситуации, когда данный юридический институт находит свое применение.

Кто из этих наследников может претендовать на наследство как наследник фактически принявший наследство?

В данном примере, фактически принявшими наследство могут быть признаны:

Почему именно они фактически приняли наследство, я и постараюсь объяснить ниже, а также разберу максимально подробно применение понятия "фактическое принятие наследства" и последствия этого.

ЧТО ТАКОЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА?

Этому понятию посвящен пункт 2 ст. 1153 Гражданского Кодекса Российской Федерации. В частности там указано следующее.

"Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства".

Как видно из приведенной нормы закона наследник который своими действиями показал, что он использует имущество наследодателя, заботится о нем, действует в интересах его сохранения или преумножения считается по закону наследником принявшим наследство.

КАК НАСЛЕДНИК МОЖЕТ ДОКАЗАТЬ ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА?

Наследник для того, чтобы доказать нотариусу, что наследство им фактически принято должен представить нотариусу документы это подтверждающие.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Нотариус может принимать во внимание только факты документально подтвержденные. Основывать свои выводы на других доказательствах - например, допросах свидетелей, аудио, или видеозаписях и т.д. он не имеет права.

Действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, должны заключаться в управлении, распоряжении и пользовании наследственным имуществом, поддержании его в надлежащем состоянии. Кроме того эти действия должны свидетельствовать о том, что наследник относился к наследственному имуществу как к своему собственному.

В качестве действий свидетельствующих о фактическом принятии наследства например могут выступать:

- вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания);

- обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя;

- осуществление оплаты коммунальных услуг, налоговых и страховых платежей;

Для подтверждения фактического принятия наследства по вышеуказанным основаниям наследником могут быть представлены нотариусу, в частности, справка о регистрации совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога (страховых платежей), о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом подтвержденные документально.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Бездействие наследника не может являться фактом принятия наследства.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для установления фактического принятия наследства нотариус может принимать только факты установленные документами, прямо подтверждающими совершение наследником действий по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом.

Если наследник не может представить документов подтверждающих фактическое принятие наследства, но у него есть косвенные доказательства подтверждающие этот факт (например, показания свидетелей, аудио или видео записи, переписка в социальных сетях, документы на имущество умершего и т.д. и т.п.) он может обратиться в суд. Суд при наличии достаточных доказательств может установить факт принятия наследства. При наличии спора требование о фактическом принятии наследства рассматривается в порядке искового производства.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Действия свидетельствующие о фактическом принятии наследства, могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами.

ВНИМАНИЕ! Действия свидетельствующие о фактическом принятии наследства, должны быть совершены в течение срока для принятия наследства.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

ВНИМАНИЕ! Получение компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства!

ЗАМЕНЯЕТ ЛИ ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА ОБРАЩЕНИЕ К НОТАРИУСУ?

Практика показывает, что фактическое принятие наследства очень часто неверно трактуется самими наследниками, в обществе удивительно живуч миф о том, что если наследники фактически приняли наследство, то к нотариусу обращаться не нужно.

Однако это не так! Фактическое принятие наследства является только частным случаем позволяющим за пределами установленного законом срока подать нотариусу заявление о принятии наследства. При этом обстоятельства на которые ссылается наследник обязательно должны быть установлены документально. В остальных случаях фактическое принятие наследства может быть установлено только судом. При этом нужно понимать, что фактическое принятие наследства не делает наследника собственником. Для этого он должен обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство. Соответственно и распоряжаться наследственным имуществом наследник фактически принявший наследство не имеет права.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Наследник фактически принявший наследство собственником имущества не является, но при этом он может за пределами срока для принятия наследства заявить свои права на наследственное имущество.

К сожалению своевременно заявить свои права на наследство наследники успевают не всегда, зачастую необоснованно рассчитывая на то, что они являются наследниками фактически принявшими наследство. Это оправдывается далеко не всегда.

ПОЭТОМУ СОБЛЮДАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ СРОК ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА КРАЙНЕ ВАЖНО!

"ПОДВОДНЫЕ КАМНИ"

Меня часто спрашивают какие "подводные камни" есть в той или иной ситуации. Фактическое принятие наследства относится к одной из наиболее проблемных тем. Постараюсь отразить наиболее часто встречающиеся вопросы и ситуации:

В этом случае наследники будут обязаны платить по кредитам. Объясню почему на примере.Возьмем тот же случай который указан вначале статьи:

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы избежать негативных последствий наследники должны вовремя обратиться к нотариусу с заявлением либо о принятии наследства либо с заявление об отказе от наследства.

ПОМНИТЕ! Вариант "тихо отсидеться и ничего не делать, так как мне ничего не нужно" иногда чреват массой проблем и разных неприятностей.

2. Может ли наследник фактически принявший наследство распорядиться к наследственным имуществом?

Иногда приходится сталкиваться с ситуацией когда пытаются продать имущество которое которое оформлено на имя умершего. Поясню на примере. В квартире живет семья: муж, жена. После смерти мужа к матери прописывается сын, а затем и внук. Сначала умирает муж, потом его жена и наконец их сын. После смерти никого из них наследство
не оформляли. В результате внук после смерти всех родственников захотел продать квартиру где они все совместно проживали. Однако сделать он это не может, так как юридическим собственником квартиры он не является. Для этого ему сначала необходимо обратиться к нотариусу и оформлять свои права в установленном законом порядке.

3. Может ли наследник принявший наследство в установленный срок, возражать против призвания к наследованию наследника фактически принявшего наследство?

Фактическое принятие наследства устанавливается нотариусом на основании бесспорных фактов подтвержденных соответствующими документами (например, справкой о регистрации совместно с наследодателем, квитанциями об уплате налогов, документами о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги и т.п.). Если хотя бы один из наследников, вовремя принявший наследство, не согласен с указанными фактами, то он может в судебном порядке их оспорить. И в этом случае последнее слово остается за судом.

Если наследник полагает, что он наследство принял фактически, но не может предъявить необходимых документов, то он может подтвердить это только в судебном порядке. В ходе судебного процесса наследники, вовремя принявшие наследство, могут возражать против установления факта принятия наследства.

4. Могут ли наследники вовремя принявшие наследство, не сообщать о наследнике, фактически принявшем наследство, и оформить все на себя?

Я неоднократно обращала внимание на тот факт, что по закону наследник при обращении к нотариусу может не указывать о наличии других претендентов. Никакой ответственности за это нет! Поэтому если наследник обратившийся к нотариусу не сообщил о наследнике фактически принявшем наследство, то нотариус о нем и не будет знать.

ПОМНИТЕ! У нотариуса нет возможности проверить информацию о наследниках! Все сведения собираются нотариусом только со слов тех из них которые вовремя обращаются к нотариусу или из документов представленных самими наследниками!

Наследник вовремя принявший наследство получит свидетельство о праве на наследство на все имущество и может им на законных основаниях распорядиться. В этом случае наследник фактически принявший наследство, может доказать свои права только в судебном порядке.

ПОМНИТЕ! Фактическое принятие наследства не является обязательной 100% процедурой. В каждом конкретном случае оно требует бесспорных доказательств, а зачастую длительных и дорогостоящих судебных процессов.

ПОДВОДЯ ИТОГ.

В заключении сказанному хочется отметить, что фактическое принятие наследства является процедурой, применяемой в исключительных случаях. Обстоятельства для его применения требуются доказывания исходя из каждого конкретного случая отдельно.

Поэтому обращение к нотариусу в установленный срок является крайне важным обстоятельством для подтверждения своих наследственных прав. Его нарушение может полечь для наследников массу финансовых потерь, жизненных сложностей и втянет его в длительные судебные разбирательства. Потому полагаю, что умышленное нарушение срока для принятия наследства является признаком безответственного и легкомысленного отношения к своим интересам. При этом хочу отметить что указанные обстоятельства могут быть использованы против наследников в спорах о наследственном имуществе.

ПОМНИТЕ! Нотариус действует в рамках закона и его действия регламентированы множеством приказов, инструкций и рекомендаций, поэтому, иногда вопросы вашего личного удобства или ваша точка зрения, входят в противоречие с возможностями нотариуса и требованиями закона.

Будьте внимательны и осмотрительны при принятии решений, этим вы избавите себя от множества конфликтных и неприятных ситуаций.

В СЕМ ХОРОШЕГО ВРЕМЕНИ СУТОК!

Можно ли принять наследство, если СРОК для этого ПРОПУЩЕН, можно почитать - ТУТ!

Нет для нормального юриста ничего хуже ситуации, когда его собственное представление о праве жесточайшим образом расходится с правоприменительной практикой, да причем таким образом, когда право призвано защищать права граждан, а практика - интересы хозяев жизни. Я ещё могу скрепя сердце принять сомнительную позицию судебной системы по вопросу момента возникновения права собственности на жильё, приобретённое с использованием средств материнского капитала. Там Верховный Суд поправил слабо написанный закон своим весьма натянутым толкованием. Но сделал это суд в интересах несовершеннолетних детей и прочих слабых участников оборота, защищая их от последствий сомнительных сделок. Да, на мой взгляд, никаких оснований считать, что право собственности возникает в момент использования средств "маткапитала", нет, но хотя бы социальность цели радует.

Как следствие, в России распространяется практика, что за банкротов наследство принимают (а равно отказываются от него) финансовые управляющие (на стадии реализации имущества), а на стадии реструктуризации долгов наследник действует с их предварительного письменного согласия.

В моей практике как нотариуса уже была попытка заключения брачного договора женой с финансовым управляющим мужа. Курьёз? Отнюдь. Ведь по существу принятие наследства и отказ от него – немногим менее сакральный институт, чем заключение брачного договора. И наследственное право – даже более императивная подотрасль гражданского права, чем договорные отношения супругов.

Что говорит нам пункт 5 статьи 213.11 Закона о банкротстве (процитирую лишь то, что можно как-то отнести к наследованию)?

"5. В ходе реструктуризации долгов гражданина он может совершать только с выраженного в письменной форме предварительного согласия финансового управляющего сделки или несколько взаимосвязанных сделок:

по приобретению, отчуждению или в связи с возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более чем пятьдесят тысяч рублей, недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале и транспортных средств;"

Аналогичная выборка из пункта 5 статьи 213.25 Закона о банкротстве:

"5. С даты признания гражданина банкротом:

все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично;

сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия финансового управляющего), не подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы;"

Сразу обратим внимание, что если принятие наследства ещё можно считать сделкой по приобретению наследства, то отказ от него однозначно нельзя считать отчуждением имущества. Чтобы что-то отчуждать, надо что-то вначале иметь. Помните "Трое из Простоквашино"? Там это хорошо на пальцах объясняется. Жаль, не всем это так же очевидно, как коту Матроскину. Можно ли считать отказ от наследства отчуждением "имущественного права на принятие наследства"? Тоже НЕТ, поскольку это право по своему существу неотчуждаемо. Кредиторам его передать НИКАК НЕВОЗМОЖНО.

Безадресный отказ ведёт просто к прекращению права на принятие наследства. Но и отказ от наследства в пользу другого наследника не является уступкой права. Это строго формализованный институт наследственного права - в пользу кого именно можно отказаться, и не всегда вообще можно отказаться в пользу кого-то (например, при имеющемся подназначении наследника, при наследовании обязательной доли - нельзя). И нельзя отказаться в пользу кредиторов (разве что они тоже являются по невероятному совпадению - наследниками покойного).

Можно ли поверить, что Верховный Суд РФ, а до него нижестоящие арбитражные суды спутали вполне отчуждаемое право на наследственное имущество с неотчуждаемым правом на принятие наследства? Это было бы как-то уж совсем печально. Скорее дело совсем в другом. В очередной "целесообразности", уже как-то привычно подменяющей законность.

Могут задать вопрос: как обойтись без согласия финансового управляющего на принятие наследства? Известно ведь, что несмотря на формально защищающий наследника от долгов наследодателя механизм российского наследственного права, зачастую реальность куда печальнее: принятое наследство стремительно и катастрофически обесценивается, но долги приходится гасить исходя из его цены в момент смерти владельца. Действительно, здесь защитить интересы кредиторов было бы уместно. Вот только НЕ через запрет самостоятельного принятия наследства наследником. А сделать это следует через жёсткое разделение долгов наследодателя и наследственного имущества, с одной стороны, и личных долгов наследника и его конкурсной массы, с другой. Сначала гасим долги наследодателя за счёт наследственного имущества, а долги наследника - за счёт его ненаследственного имущества. И только потом, если наследственное имущество ещё осталось, и долги наследника тоже, за счёт этого оставшегося имущества гасим эти оставшиеся долги. Всё это надо просто прописать в законе, но и до принятия такого закона вполне можно восполнить пробел судебным толкованием.

А от насильственного "принятия" наследства остался всего один шаг до принудительного труда!

В принятии наследства имеется личностный компонент. Вам не хочется иметь ничего общего с выгнавшим вас отцом - и даже принять после него наследство вы не желаете. И наоборот, вы делом чести считаете принять наследство после отца, пусть даже с долгами. Суд всё наследование сводит к сугубо прагматическим элементам - как на счётах: у кредитора добавится денег? значит, делаем так, как будет хорошо для кредитора. К сожалению, это дорога, которая ведёт в тупик, а не к Праву с большой буквы. Даже если имеются формальные признаки фактического принятия наследства, жёсткий запрет отказываться от него явно сомнителен.

Поневоле вспоминается К. Маркс с его высказываниями о том, что в буржуазном обществе всё - сделка, включая брак. Давайте оценим в рублях, выгоден ли кредиторам развод, - и запретим разводиться без согласия финансового управляющего. Запретим банкроту увольняться с работы, ведь кредиторам это невыгодно. А там, глядишь, вернём каторжные работы и долговое рабство - "незаслуженно забытые общественные институты".

Это уже не первый случай в нашей новейшей истории, когда поддержку государства получает откровенно прокредиторская правовая позиция. Очень хочется верить, что это определение лишь случайная флуктуация в праве. Или что практика судов со временем изменится. Но пока приходится жить в условиях, когда закон говорит одно, а своим же коллегам приходится разъяснять совершенно другое, со словами "но суд считает иначе".

Смерть наследника вносит значительные коррективы в процедуру оформления наследства покойного. Читайте в статье, как делится имущество, если наследник умер до наследодателя, после него, если он успел подать заявление о принятии наследства и особенности наследования обязательными наследниками.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 (800) 302-57-35 Бесплатный звонок для всей России.

В статье расскажем:

Что будет, если наследник умер?

После смерти собственника, его имущество передается новым владельцам. Объекты собственности не могут быть бесхозными, поэтому они будут переданы другим владельцам в любом случае. Смерть наследника не останавливает процедуру наследования.

Возможны следующие ситуации при оформлении наследства, если наследник погиб:

  • после собственника, но не приняв наследство;
  • раньше наследодателя;
  • после подачи заявления нотариусу о принятии наследства.

А также необходимо уделить внимание ситуации, когда умер гражданин, который имел право на обязательную долю, но завещатель не упомянул его в завещании.

Если наследник умирает раньше наследодателя

Если наследник умирает раньше наследодателя, то возможны следующие варианты:

  1. Наследование по праву представления. Такая возможность есть только при наследовании по закону, если к наследованию призываются дети, братья и сестры, тети или дяди. В случае их смерти право на наследство переходит к внукам, племянникам, двоюродным братьям и сестрам соответственно.
  2. Поднаследник. Собственник имеет право назначить в завещании поднаследника на случай гибели основного наследника.
  3. Изменение или отмена завещания. Если наследник, указанный в завещании погиб, то завещатель может отменить или изменить волеизъявление. В случае отмены, имущество перейдет к правопреемникам по закону. В случае изменения, новому кандидату на имущество.

В случае, если наследование происходит по завещанию, правопреемник, указанный в документе, погиб до наследодателя, а поднаследник не был указан, то права на имущество переходят к наследникам по закону.

Если наследник подал заявление на наследство и умер

В соответствии со ст. 1152 ГК РФ, если наследник принимает наследство, то он становится его владельцем с момента гибели покойного. Поэтому имущество покойного входит в состав наследства погибшего наследника и наследуется в общем порядке.

Причем не имеет значения, как правопреемник принял наследство: через нотариуса или фактически. При фактическом принятии наследства его правопреемникам придется доказать этот факт нотариусу:

  • предоставить документы о ремонте, использовании, хранении имущества;
  • предъявить сведения об оплате долгов.

Если у покойного наследника были долги, то его правопреемники отвечают по его долгам и за счет имущество покойного наследодателя.

Пример. После гибели Максима в наследство вступили его сыновья, Игорь и Юрий. Мужчины подали заявление нотариусу на вступление в наследство. Но через месяц Юрий погиб. Его доля в наследстве Максима и его собственное имущество перешло его наследникам по закону, так как он не составил завещание.

Если умер обязательный наследник

Отдельно нужно рассмотреть ситуацию, когда умер гражданин, имеющий право на обязательную долю.

Под обязательной долей понимается часть имущества покойного, на которую могут претендовать нетрудоспособные дети, родители, супруг и иждивенцы, даже если они не были указаны в завещании.

  1. Наследодатель указал обязательного наследника в завещании. В случае гибели наследника, его доля перейдет к его правопреемникам.
  2. Наследодатель не указал обязательного наследника в завещании. Если обязательный наследник не успел заявить нотариусу о своих правах и умер, то его правопреемники не смогут претендовать на эту долю.

Если наследник не вступил в наследство и умер

Ситуация, когда наследник умирает после наследодателя, не успев подать нотариусу заявление о принятии наследства или не совершив действий, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства, называется наследственной трансмиссией (ст. 1156 ГК РФ).

Наследственная трансмиссия – это переход права на принятие наследства. То есть, если наследник сам не принял имущество покойного, то это право передается его наследникам по закону. Если же покойный наследник оформил завещание на все имущество, где бы оно не находилось и в чем бы не выражалось, то права переходят к наследникам по завещанию.

Однако, право на имущество наследодателя не входит в состав наследства умершего наследника. Поэтому правопреемники наследника не обязаны погасить его долги за счет имущества наследодателя.

Пример. У Виктора было 2 сына, Кирилл и Иван. Через месяц после смерти Виктора умер Иван. У Ивана было 2 кредита и не было имущества для их погашения. Дети Ивана принял имущество дедушки Виктора, а вступать в наследство на имущество Ивана не стали. По закону они не обязаны платить по долгам Ивана имуществом Виктора.

Читайте также: