Если ребенок родился мертвым наследования у него не возникает сга

Обновлено: 19.05.2024

Недавно к юристу обратились с вопросом:

Месяц назад умер наш отец. Осталось имущество: дачный домик, земля, автомобиль и денежный вклад. Почти сразу же с нами связалась некая Марина. Она сообщила, что у нашего умершего отца оказывается был еще один ребенок – внебрачный. Сейчас этой девочке 12 лет, а Марина – это её мать. Женщина сказала, что советовалась с юристами, и они подтвердили, что её дочка может вступить в наследство нашего отца по закону. Мы с мамой в шоке! Отец никогда не говорил нам о своих внебрачных детях при жизни. И тут на тебе – объявились! А может это мошенница? Подскажите, к чему нам готовиться и может ли дочь этой Марины вступить в наследство отца в качестве незаконнорожденного ребенка?

Нет времени на чтение? Задайте вопрос юристу по телефону горячей линии 8 (800) 707-46-31

Что говорит закон о внебрачных детях и наследстве?

С наследованием детьми, рожденными вне брака, на самом деле всё предельно ясно. Гражданский и Семейный кодекс не отделяют детей, рожденных в семье, от тех, кто родился вне брака. Главным критерием является родство с умершим отцом.

Если внебрачный ребенок от наследодателя, значит он имеет право на наследство в качестве претендента первой очереди ( п. 1 ст. 1142 ГК РФ ). Даже если внебрачный ребенок еще не родился, нотариальные действия по наследственному делу приостанавливаются – по заявлению матери.

Как доказывается родство с умершим отцом?

Но поскольку отца уже нет в живых, биологические материалы для ДНК-теста возьмут у ближайших родственников умершего . Например, родителей или законных детей. Если откажутся – это сыграет не в их пользу. Но в таком случае суд исследует дополнительные доказательства ( переписка, свидетельские показания, совместные фото, видео ), и на их основании принимает окончательное решение о родстве.

Если отец оставил завещание

Завещание может сильно повлиять на раздел наследства. Составитель завещания вправе как лишить внебрачных детей наследства, так и включить их в число правопреемников. В том числе единственных.

Отец нажил двоих детей вне официального брака с супругой. Встречи со второй семьей происходили в командировках. Когда сыновья были маленькими, они были рады папе. Но по мере взросления дети пересмотрели взгляды на общение с биологическим отцом – всякие контакты с их стороны прекратились. Вскоре отец тяжело заболел и составил завещание. Ввиду отсутствия общения с внебрачными сыновьями он лишил их своего наследства. В завещании значился всего один наследник – официальная супруга, с которой у завещателя не было совместных детей.

Обязательная доля внебрачному ребенку

Если незаконнорожденные дети не достигли 18 лет или являются нетрудоспособными, то им полагается обязательная доля в наследстве. Она никуда не исчезнет даже если отец не указал детей в завещании – п. 1 ст. 1149 ГК РФ .

Размер обязательной доли – 1/2 от того, что получили бы внебрачный сын или дочь при отсутствии завещания.

Например, отец вписал в завещание только законного сына, оставив ему квартиру. Но также есть ребенок, рожденный вне брака, и ему 10 лет. По закону квартира досталась бы обоим сыновьям умершего отца. А в рамках обязательной доли внебрачный ребенок претендует не на 1/2 квартиры, а на половину этой доли, то есть 1/4 долю недвижимости. А законный сын унаследует по завещанию 3/4 квартиры.

Внебрачный ребенок – недостойный наследник

Недостойные правопреемники умершего отца не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию ( ст. 1117 ГК РФ ). Для этого должны быть веские доказательства противоправного поведения. И решение суда о признании внебрачных детей недостойными наследниками.

Комментарий юриста: Если дети просто не общались с биологическим отцом – это не аргумент. Но если они посягнули на его жизнь, пытались изменить или скрыть завещание отца, равно как и присвоить себе часть наследственного имущества – это явный умысел и противоправные действия. Впрочем, их еще предстоит доказывать в суде. И не факт, что суд в итоге примет сторону истцов.

Что в итоге? Внебрачные дети могут вступить в наследство умершего отца – в качестве наследников первой очереди по закону, если не лишены такого права по завещанию и не признаны недостойными наследниками.

Законодательство Российской Федерации охраняет права и интересы зачатого, но еще не родившегося наследника при разделе наследства.

Наследники первой очереди

Прежнее законодательство допускало в качестве наследников по закону только детей наследодателя, родившихся после его смерти ( ст. 530 ГК РСФСР 1964 г.), нерожденный наследник не был упомянут вообще. По действующему закону, в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Кстати, криоконсервированные эмбрионы, полученные при жизни наследодателя, также являются наследниками первой очереди в случае их рождения.

Потенциальными наследниками могут быть как будущие дети умершего, так и другие (например, будущие дети родственников, указанные в завещании). Семейный кодекс РФ предусматривает, что если ребенок родился в течение 300 дней с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается бывший супруг матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. Если отец и мать не состояли в браке, отцовство может быть установлено в судебном порядке. В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством.

Возникновение правоспособности

Наследовать могут граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Когда ребенок рождается - он становится наследником. Рождение ребенка живым подлежит государственной регистрации органом записи актов гражданского состояния. Новорожденный ребенок становится наследником, даже если после рождения он прожил несколько минут. То есть, если ребенок умер на первой неделе жизни, он имел в период жизни правоспособность. Ребенок, родившийся мертвым, не приобретает правоспособность.

Раздел имущества до рождения ребенка

При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Разделить имущество при наличии не родившегося ребенка невозможно даже при условии, что собственники учитывают его долю. Соглашение о разделе наследства, заключенное до рождения наследника, является ничтожным. Однако если ребенок родился мертвым, то такое соглашение следует признать действительным.

Наследственные права в таких случаях охраняют исполнительные органы власти, органы опеки и попечительства, прокуроры, нотариусы, исполнители завещания или другие лица, которые прямо или косвенно осуществляют меры по охране наследственных прав.

Обязанности нотариуса

Закон возлагает на нотариуса обязанность по охране прав и интересов еще не родившегося ребенка (насцитуруса). Так как ребенок, родившийся после смерти наследодателя, включается в круг наследников, нотариус приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.

Нотариус по месту открытия наследства при приеме заявлений от наследников уведомляет их о том, что при наличии сведений о зачатом при жизни наследодателя, но еще не родившемся наследнике выдача принявшим наследство наследникам свидетельства о праве на наследство будет приостановлена.

Заявление о принятии наследства нотариус принимает от законного представителя зачатого при жизни наследодателя, но еще не родившегося ребенка только после рождения ребенка живым. Еще не родившийся ребенок является лишь потенциальным наследником, поскольку правоспособность его возникает только в момент рождения живым.

Раздел имущества после рождения ребенка.

После рождения ребенка наследники вправе разделить имущество по соглашению либо в судебном порядке. Интересы несовершеннолетнего ребенка представляют его законные представители (родители, опекуны, усыновители). При этом родители не вправе представлять интересы детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия (например, если родители как самостоятельные наследники претендуют на то имущество, наследниками которого являются и дети, в отношении которых они выступают законными представителями). Если между родителями и детьми возникли разногласия, орган опеки и попечительства обязан будет назначить представителя для защиты прав и интересов детей.

У ВАС ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? НАШИ АДВОКАТЫ ИМЕЮТ НЕОЦЕНИМЫЙ БОГАТЫЙ ОПЫТ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ СПОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ, В САМЫХ СЛОЖНЫХ И ЗАПУТАННЫХ ДЕЛАХ.

: адвокаты спб, адвокаты по наследственным делам в санкт-петербурге, наследство, зачатый ребенок

В сегодняшней статье я хочу рассмотреть интересную ситуацию. У многих возникают вопросы и конфликты с ней связанные. Собственно, имеет ли право на наследство еще не родившийся ребенок наследодателя? Предусмотрено ли такое право законодательно, ведь люди столкнувшиеся с такой проблемой в первую очередь бегут к юристу или адвокату. Сегодня я отвечу на этот вопрос. Но для начала мы разберем простой и наглядный пример из жизни!


Имеет ли право на наследство по закону уже зачатый но еще не родившийся ребенок?

К примеру умирает парень, или мужчина у которого нет ни родителей, ни законного супруга, но есть брат или сестра. У него есть некоторое имущество, к примеру машина, квартира, либо дом. При жизни данный человек имел отношения с девушкой, но вступить в законный брак они не успели, но как выяснилось после смерти, девушка оказалась беременной и теперь говорит, что их ребенок имеет полное право на получение наследства от умершего отца, то есть наследодателя.

Так ли это на самом деле, положено ли по закону наследство еще не родившемуся ребенку?

Давайте разберемся, у данного человека осталась родная сестра, значит наследников первой очереди нет, но сестра может стать наследником второй очереди и ей так же положено наследство.

Теперь обратимся к законодательству, чтобы разобраться с не родившимся ребенком.

И так, часть 1 статьи 1116 ГК РФ гласит, что к наследованию могут призываться граждане, которые находились в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Так же нам в помощь статья 1166 ГК РФ, в которой говорится о то, что при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен, только после рождения данного наследника, то есть ребенка. В данном случае на основании части 3 статьи 1163 ГК РФ, выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается на основании решения суда, если есть зачатый и еще не родившийся ребенок наследодателя.

Соответственно, вывод один, еще не родившийся ребенок имеет право на получение наследства от отца. Даже если они не состояли с материю в законном браке. Такой ребенок станет наследником первой очереди.

Если имущество которое осталось после смерти наследодателя полностью принадлежит ему, то все данное имущество сможет наследовать ребенок наследодателя после рождения, так как он наследник первой очереди. А если к примеру сестра наследодателя так же была собственником имущества, то ребенок будет иметь право наследовать только долю в имуществе которая принадлежала наследодателю.

Также наследник первой очереди может отказаться от наследства к примеру в пользу наследников второй очереди, к примеру сестры умершего, или отказаться от части наследства, что бы не обижать сестру наследодателя. Здесь все зависит от наследника первой очереди, захочет ли он делиться с наследниками второй очереди или нет. В общем эта тема уже не правового поля, а скорее морального, мы ее рассматривать не будем, это личное дело каждого.

Надеюсь я в полной мере раскрыл данный вопрос. Также рекомендую вам почитать статью о том имеет ли право бывший муж претендовать на наследство, в ней как раз рассказывается кто такое наследники первой и второй очередей.

Если у вас остались вопросы, то задайте их на сайте.

Знайте ваши права. Желаю вам удачи!


Горлова Дарья. Практикующий юрист компании 'Лидер' и автор более 70 статей в корпоративном блоге. Основные направления это взыскание алиментов, раздел имущества, лишение и защита родительских прав и прочие категории семейных споров. Общий стаж в сфере юриспруденции более 10 лет. В 2009 году закончила с красным дипломом НПА – Нижегородская правовая академия.

Считаете материал полезным? Поддержите проект. Поделитесь ссылкой на страницу в вашей любимой социальной сети, нажав на одну из кнопок ниже :)

Родителям детей-наследников – о том, что нужно для вступления в наследство и почему могут отказать; кто должен сообщить о нем и что будет, если не сообщат; как имущество будет делиться между родственниками и можно ли отказаться от наследства

Как дети вступают в наследство?

Наследство от неизвестного дядюшки-миллионера – тайная мечта многих. Но в реальности большинство получают имущество от умерших близких людей. Боль от утраты родного человека смешивается с прохождением бюрократических процедур. Особенно сложно в ситуациях, когда наследником является несовершеннолетний, хотя, на первый взгляд, никаких особенностей положения разд. V Гражданского кодекса, посвященного наследственному праву, не содержат.

Что нужно для вступления в наследство?

Для вступления в наследство заявителю необходимо представить нотариусу следующие документы:

  • заявление о вступлении в наследство;
  • свидетельство о смерти;
  • документ, подтверждающий личность;
  • документы, доказывающие право человека на наследство; к ним в зависимости от обстоятельств могут относиться: завещание, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и иные документы, подтверждающие родственные отношения.

Такой пакет бумаг представляет любой, кто претендует на наследство. Дети не исключение.

Нужен ли представитель для вступления ребенка в наследство?

От имени детей действуют их родители или опекуны. Это обусловлено тем, что ребенок ограничен в дееспособности. При этом Гражданский кодекс разделяет детей на две группы: малолетние (до 14 лет) и несовершеннолетние (от 14 до 18 лет). Они обладают разным объемом дееспособности.

Любые юридические действия за малолетних совершают их родители или опекуны. Поэтому, например, 13-летний ребенок не может сам подать заявление о вступлении в наследство.

Несовершеннолетние совершают сделки с письменного согласия законных представителей (ч. 1 ст. 26 ГК РФ). Это значит, что самостоятельно несовершеннолетний не вправе открыть наследственное дело. Заявление будет подаваться от его имени за его подписью, но с согласия родителей или опекунов. Данная позиция подтверждается судебной практикой. Например, суд указал, что несовершеннолетняя К. не могла полностью осознавать значимость установленных законом требований о необходимости своевременного принятия наследства и была неправомочна самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства, поскольку за нее эти действия в силу ст. 64 Семейного кодекса осуществляет ее законный представитель или же он дает на это согласие (п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2013 г.).

Однако из этого правила есть исключения: подростки, вступившие в брак (ст. 21 ГК РФ), и эмансипированные подростки, которые работают по трудовому договору или занимаются предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ). Они считаются полностью дееспособными и сами заключают любые сделки, в том числе вступают в наследство. При этом эмансипация возможна только с 16-летнего возраста. Что касается возраста вступления в брак, то Семейный кодекс дал регионам карт-бланш на самостоятельное установление нижних возрастных границ при наличии особых обстоятельств. Например, в Чеченской Республике и Адыгее возможно заключение брака с 14 лет. Такие подростки при вступлении в наследство должны доказать нотариусу свою дееспособность, представив свидетельство о заключении брака, решение об эмансипации.

Должен ли представитель ребенка подтверждать свой статус?

При вступлении несовершеннолетнего в наследство его законный представитель должен подтвердить свой статус (п. 5.9 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей, утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 г., протокол № 07/16). Для этого он представляет нотариусу:

  • свой паспорт;
  • свидетельство о рождении ребенка, в котором представитель указан в качестве отца или матери;
  • решение о назначении опекуном (при наличии).

Последний документ оформляется на детей, оставшихся без попечения родителей. Это могут быть как сироты, так и несовершеннолетние, которых бросили родители. Родственник, желающий заботиться о ребенке, обращается в органы опеки. Его назначают опекуном и выдают соответствующее решение.

Если представитель несовершеннолетнего не представит перечисленные документы, нотариус вправе будет отказать ребенку во вступлении в наследство на основании ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате.

Если ребенок помещен в детский дом, все обязанности, которые возлагаются на родителей и опекунов в связи со вступлением детей в наследство, должны исполняться администрацией этого учреждения. Поэтому нотариусу нужно будет представить решение о помещении ребенка в детский дом, доверенность от имени администрации детдома и т.д.

Кто сообщит о наследстве родственникам, которые о нем не знают?

Ни методические рекомендации нотариальной палаты, ни Закон о нотариате не возлагают на нотариуса обязанность по розыску наследников. Статья 61 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает, что нотариус обязан лишь известить наследников, о которых ему известно. Поэтому обычно работники нотариальных контор спрашивают у заявителей о других наследниках, и на этом их мероприятия по определению круга лиц, призываемых к наследству, ограничиваются.

Извещение тоже осуществляется формально. В кино можно увидеть, как нотариусы лично приезжают к наследникам и сообщают им о свалившемся на них богатстве. Реальность другая. Если нотариус знает место жительства или работы наследника, он отправит письмо. Оно потерялось или не дошло? Это проблемы наследника. А если сведений об адресе нет, нотариус разместит на сайте Федеральной нотариальной палаты информацию о вызове наследника. Человек никогда не слышал о таком сайте и тем более не заходит на него? Ему просто не повезло. Никаких дополнительных мер по розыску нотариус принимать не будет.

Как имущество будет делиться между наследниками?

Иногда по завещанию наследуется только часть имущества. Тогда наследнику по завещанию передается оставленное ему имущество, а остальное делится между всеми наследниками по закону. Например, у покойного были квартира, дача и автомобиль. Наследниками по закону являются жена, сын и родители. Наследодатель в завещании указал, что после его смерти квартира должна достаться ребенку, а про остальное имущество не упомянул. В этом случае наследство будет делиться так: квартира отойдет сыну, дача и автомобиль будут поделены между всеми наследниками поровну.

Если делить нечего, наследники по закону не получают ничего. Используем тот же пример, только на этот раз предположим, что дача и автомобиль были проданы при жизни наследодателя. Сын получит квартиру, а остальные наследники ничего не получат.

Могут ли родители распоряжаться наследственным имуществом ребенка?

Неудивительно, что у родителей может возникнуть идея отказаться от наследства, пока ребенок сам не может выражать свою волю.

Можно ли отказаться от наследства от имени ребенка?

Почему несовершеннолетнему могут отказать во вступлении в наследство?

Действующее законодательство не предоставляет детям значимых преференций при оформлении наследственных прав. А значит, нотариус может отказать несовершеннолетнему во вступлении в наследство по тем же причинам, что и взрослому. Обычно такое случается, если пропущены сроки принятия наследства (они установлены в ст. 1154 ГК РФ), не представлены нужные документы или они некорректно оформлены. По запросу заявителя отказ оформляется в письменном виде, где указываются причины такого решения. Если гражданин не согласен с выводами нотариуса, он вправе обратиться в суд.

Чаще в наследство вступают по закону на основании родственных связей с умершим. Вместе с тем ст. 47 Семейного кодекса устанавливает, что права детей основываются на их происхождении, удостоверенном в установленном законом порядке. Иными словами, если мать и отец ребенка не вписаны в свидетельство о рождении, с точки зрения закона родителями они не являются, а значит, никаких прав и обязанностей у них перед ребенком не возникает, в том числе и наследственных.

Более того, будет крайне затруднительно подать нотариусу заявление, ведь вместе с ним нужно предоставить свидетельство о смерти. Предположим, мать ребенка погибла. Если она и отец ребенка состояли в браке, получить этот документ может супруг. Если же они были сожителями, государственные органы свидетельство о смерти женщины не выдадут, поскольку будет считаться, что мужчина и ребенок никакого отношения к покойной не имеют (Приказ Минюста России от 28 декабря 2018 г. № 307).

Законодательство предусматривает две процедуры: установление факта материнства и подача иска об установлении материнства.

В первом случае подается заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Это возможно, если соблюдены два условия:

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, необходимо будет подать исковое заявление.

В обоих случаях заявителю придется доказывать свою позицию. Для этого могут потребоваться медицинские документы и свидетели, которые присутствовали при рождении ребенка (при наличии). По делам такого рода может быть назначена генетическая экспертиза. В случае смерти матери ДНК ребенка сравнивается с ДНК ее родственников. При необходимости может быть проведена эксгумация.

После судебного разбирательства орган ЗАГС внесет изменения в свидетельство о рождении ребенка, а затем второй родитель как законный представитель сможет получить свидетельство о смерти матери ребенка. Этот документ потребуется при вступлении в наследство не только по закону, но и по завещанию, ведь иначе невозможно будет доказать, что можно открыть наследственное дело.

Можно ли оспорить завещание?

Как и любую сделку, завещание можно оспорить. Как правило, человек, несогласный с волей наследодателя, ссылается на то, что он был недееспособен в момент оформления завещания. Однако такие дела часто оканчиваются отказом в удовлетворении иска.

Срок давности по оспариванию завещания составляет год с момента, когда заинтересованная сторона о нем узнала или должна была узнать. Для несовершеннолетнего годичный период будет отсчитываться с момента, когда он достиг 18 лет. Например, когда ребенку было 15 лет, его мать вступила в наследство, проигнорировав завещание отца. Срок давности для ребенка истечет, когда ему исполнится 19. Это обусловлено тем, что несовершеннолетний не может в полном объеме реализовать свои права, поэтому для него срок будет отсчитываться с того момента, когда он стал полностью дееспособным (Апелляционное определение Московского городского суда от 6 марта 2017 г. по делу № 33-8377/2017).

Читайте также: