Число очередей наследников в риме по преторскому праву было установлено сколько очередей

Обновлено: 02.07.2024

Статистически гораздо чаще встречается наследование по закону. Более того, есть нормы, ограничивающие наследование по завещанию.

В Риме было либо наследование по закону, либо по завещанию. Если не все наследовали по завещанию, остаток имущества наследникам не переходил.

В каких случаях применяется наследование по закону?

При отсутствии завещания.

Завещание было составлено, имело место, но является недействительным.

Завещание было составлено, оно действительно, но все наследники по завещанию или один наследник, если он единственный, отказались от принятия наследства. Тогда наступает наследование по закону.

Завещание было составлено, оно действительно, но все наследники по завещанию (или один наследник) умерли до открытия наследства. Тогда завещание утратит силу невозможностью исполнения. Если после открытия наследства – тогда все равно будет завещание по закону.

Какие основания наследования по закону:

Кровное (или когнатское) родство;

Отношения патроната между патроном и вольноотпущенником.

Круг наследников по закону определяется в законе. Количество таких лиц является достаточно большим. Поэтому законодатель разделил наследников по закону на отдельные очереди, в соответствии с которой они призываются к наследству. Этот принцип воспринят всеми современными правовыми системами.

В римском наследственном праве было три системы очередности наследования по закону. Одна – в архаическом праве, другая – в преторском праве, третья была установлена уложением Юстиниана.

Цивильное (или архаическое) наследственное право

В архаическом наследственном праве различалось 3 очереди наследников по закону:

Иные огнатские родственники. Это лица, которые не получают свободу от отцовской власти. Они находятся под властью одного лица вместе с умершим, но от власти домовладыки после смерти не уходят.

Кровные родственники, не являющиеся огнатскими. В первых двух очередях кровное родство не учитывается. В третьей очереди – кровные родственники, но не являющиеся огнатскими.

В третью очередь входил также патрон вольноотпущенника. Вольноотпущенник после патрона не наследует, а патрон после него – наследует в третьей очереди.

Преторское наследственное право

В преторском праве система наследования по закону несколько изменяется. Принципиально она базируется на архаической системе, но есть изменения косметического характера.

Главное отличие – различается уже 4 очереди наследников по закону.

Иные огнатские родственники. То есть как в архаическом праве. Но и здесь изменение – иные огратские родственники, а также патрон вольноотпущеника. Патрон поднимается во вторую очередь.

Кровные родственники, не являющиеся огнатами. Однако и здесь важное изменение – родственники ограничиваются по 6-й степени родства. Их круг впервые ограничивается. Двоюродные братья – всего лишь 3-я.

Переживший супруг. Его впервые выделили как наследника, но ему сделали только хуже. Женщина могла идти в первой очереди, но ее теперь опустили в четвертую. Просто важен момент, появляются новые основания наследования по закону – брачные отношения. Это на 99% муж, потому что жены по-прежнему были под властью мужа и наследовали в первой очереди.

Система наследования по закону Юстиниана

Новая система была введена уложением Юстиниана. Оно установило принципиально новую систему наследования по закону, которая стала образцом для современных систем.

Уложение Юстиниана выделяет 5 очередей наследников по закону:

Прямыенисходящие родственникис применением права представления. Это дети, внуки, правнуки и т.д. И сейчас – то же самое, они в первой очереди.

Прямые восходящие родственники (это родители умершего, дедушка, бабушка), а также полнородные братья и сестры (это значит, что у них общие и отец, и мать).

Неполнородные братья и сестры – как единокровные (общий отец, но разные матери), так и единоутробные (общая мать, но разные отцы).

Иные кровные родственники до 6-й степени родства. Например, двоюродные братья и сестры, дядя в отношении племянника.

Переживший супруг. Плюс – супруг не заинтересован в смерти другого супруга, ему ничего не достанется.

Нормы наследственного, права принадлежат к способам приобретения имущества, пoскольку они регламентируют переход имущества к другим лицам в связи со смертью собственника.

Римское частное право выработало важнейшие понятия института наследования и ряд его конкретных положений, воспринятых современными правовыми системами. К таким понятиям и положениям относятся:

- наследство (hereditas) — имущество, переходящее в связи со смертью собственника;

- наследодатель (defunctus — умерший);

- универсальное преемство, в соответствии с которым на наследника переходят все имущественные права и обязанности, включая долги наследодателя;

- сингулярное преемство — преемству в отдельном праве;

- основания наследования и порядок приобретения наследства;

- отношения наследников между собой и с кредиторами наследодателя и др.

Понятие наследования включает в себя категорию универ­сального преемства, ибо для возникновения права наследова­ния (у одного или нескольких лиц) недостаточно факта смерти наследодателя, но и необходимо, чтобы на наследника перехо­дили все права и обязанности умершего (но не отдельное, правоотношение). Таким образом, наследование в римском частном праве (и в современном) характеризуется как универ­сальное преемство, т. е. преемство всего комплекса имущест­венных прав и обязанностей наследодателя.

Рим знал два вида наследования:

по закону (heriditas legitima— законное наследство) и

по завещанию (secundum tabulas testamenti).

В римском праве различали:

1) универсальное наследственное правопреемство, когда наследник при вступлении в наследство приобретал единым актом все имущество наследодателя или определенную долю имущества как единое целое. При таком наследовании к наследнику переходили сразу права и обязанности, входящие в состав наследства, а также права и обязанности, о существовании которых наследники не знали. При универсальном правопреемстве наследники получали все выгоды, льготы, обременения, права и обязанности наследодателя, занимали то же правовое положение, что было у наследодателя к моменту его смерти;

2) сингулярное наследственное правопреемство, когда наследникам предоставлялись только отдельные права и обязанности (легаты или завещательные отказы). В завещательных отказах наследодатели предоставляли только единичные права, не возлагая на наследников ни прав, ни обязанностей. Лицо, в отношении которого был назначен легат, не становилось ответственным за долги наследодателя, а являлось преемником наследодателя в отдельном праве, но не в какой-либо доле наследства.

Наследником мог стать любое физическое лицо, жившее в момент смерти наследодателя. Исключение составляли потомки наследодателя, родившиеся после его смерти.

Таким образом, можно сказать, что римская система наследования прошла долгий путь развития. И в результате этого сформировалось общее понятие наследства, и укрепились общие основания для его принятия. Также, необходимо отметить, что римская система наследования имела определенные особенности, которые, возможно и сделали римскую систему универсальной и основополагающей во всем мире. Причем не только в области наследования, но и, в целом.

Порядок наследования.

Прочие наследники, не являясь членами семьи наследода­теля, не обязывались к принятию наследства. Это зависели от их собственного усмотрения, в связи с чем они именовались добровольными наследниками (heredes voluntarii). Для них открытие наследства означало возникновение прав, на принятие наследства, которое могло быть и осуществлено.

По цивильному праву наследство принималось добровольными наследниками одним из двух способов:

›торжест­венным заявлением в присутствии свидетелей или

›конклюдентными действиями (определенно свидетельствующими о соответствующем решении, например, ремонт дома, являющегося составной частью, наследственной массы). По преторскому праву принятие наследства оформлялось вводе во владение, а по Кодификации Юстиниана достаточно было подачи соответствующего письменного заявления в магист­рат.

Цивильное право не знало срока для принятия наследству, но он мог быть установлен судом по требованию кредиторе наследодателя, заинтересованных в удовлетворении их притязаний. Преторское право определило этот срок в сто дней для нисходящих и восходящих и в один год для прочих наследников.

С принятием наследства на наследника переходили не только все имущественные права, наследодателя, но и имуществен­ные обязанности, кроме неразрывно связанных с личностью, (например, личные сервитуты, штрафные иски из деликтов.

При этом наследственная масса сливалась с имуществом на­следника. По цивильному праву (в известный период и по преторскому) в случае непринятия наследства призванным к нему лицом (если наследство не принимал наследник по завещанию, открывалось наследование по закону), оно не пе­реходило к его наследникам. Универсальный характер преем­ства наследственных прав в сочетании с изложенным прави­лом в определенных ситуациях не соответствовал жизненным интересам. Следствием этой коллизии явилась юридическая конструкция — наследственная трансмиссия (transmissio delationis). Она представляет собой наследование наследствен­ных прав, т.е. если наследник умер, не успев принять наследст­во в установленный срок, это право переходило к его собствен­ным наследникам.

Наследственная масса и имущество наследника, образовав единое целое, становились объектом возможных претензий кредиторов наследника и наследодателя. В результате могла сложиться ситуация, противоречащая интересам кредиторов наследодателя: если и наследник был обременен долгами, то возникала конкуренция между кредиторами. Во избежание этого претор предоставил кредиторам наследодателя льготу, в соответствии с которой имущественные массы наследника и наследодателя сливались лишь после удовлетворения претензий кредиторов последнего и предпочтительно перед креди­торами наследника.

В другой ситуации, когда долги наследодателя превышали наследственную массу, необходимость отвечать по его долгам была невыгодна наследнику. Тогда наследник в присутствии нотариуса и свидетелей мог произвести опись наследственного имущества (инвентаризацию), что ограничивало его ответ­ственность пределами описанного.

В тех случаях, когда к наследованию призывались несколь­ко лиц, наследство делилось по долям каждого из них. Они несли ответственность по долгам наследодателя пропорцио­нально своим долям.

Наследство являлось выморочным (bonum vacans), если от него отказывались все наследники по закону и по завещанию, выморочное наследство продолжительный период рассматри­валось правом как никому не принадлежащее, собственником которого становился первый его захвативший. Лишь на рубе­же старой и новой эры был принят закон Юлия и Папия. Поппея, в соответствии с которым оно передавалось фиску с погашением обременявших его долгов.

Основным цивильным иском, защищавшим наследственные права, был petitio hereditatis (требование о наследстве).

Наследники по преторскому праву имели соответствующие интердикт, именовавшийся quorum bonorum, посредством которого осуществлялся ввод во владение наследственным имуществом. По истечении срока приобретательной давности преторский наследник приобретал положение квиритского собственника наследственного имущества, но и в период этого срока оно было достаточно стабильным.

Кодификация Юстиниана сохранила сущность изложенных способов защиты наследственных прав, но отвергла различия между квиритскими и преторскими наследниками.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Завещание – распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, которое содержит назначение наследника. Завещание – односторонняя сделка, так как в нем выражается воля только наследодателя, который может в одностороннем порядке изменить или отменить завещание. Кроме назначения наследника, в завещании могут заключаться и иные распоряжения на случай смерти: легаты и фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, назначение опекунов, распоряжения о погребении и т. д.

Условия для совершения завещания:

– способность завещателя к совершению этого акта, предполагающая наличие общей правоспособности в области имущественных отношений. Завещателями могли быть дееспособные совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью. Не могли завещать несовершеннолетние, женщины, расточители и т. д.;

– соблюдение установленной законом формы завещания;

– надлежащее назначение наследника в завещании.

Формы завещания:

– testamentum comitis calatis – совершалось в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю, а затем обращался к народу с просьбой это засвидетельствовать;

– завещание посредством весов и меди или манципации – завещатель передавал свою семью и все свое имущество доверенному лицу, который обязывался выполнить распоряжения, делавшиеся тут же завещателем. Держа в руках слиток металла, в присутствии пяти свидетелей (совершеннолетних граждан) и весовщика доверенное лицо произносило формулу. После этого он передавал слиток завещателю, а затем завещатель излагал свои распоряжения и обращался к свидетелям с просьбой засвидетельствовать. Устные распоряжения завещателя составляли nuncupatio, присоединявшуюся к завещанию. Виды завещания:

– устные – вышеперечисленные;

– письменные – воля завещателя излагалась на навощенных табличках, скрепленных подписями завещателя и семи свидетелей;

– публичные – завещание, заявленное перед судом, и завещание, передававшееся на хранение императору.

Завещание ничтожнов случае:

– отсутствия у завещателя активной завещательной правоспособности;

– несоблюдения формы завещания;

– составления нового с уничтожением старого или заявлением об этом в отношении завещаний, составленных 10 лет назад;

– отсутствия действительного назначения наследника;

– совершения под заблуждением, принуждением или обманом;

Завещание недействительно:

– вследствие отмены его завещателем, которая в древнейшее время могла быть произведена только путем составления нового завещания, а по преторскому праву – путем уничтожения tabulae testamenti (срывом с них печатей);

– если завещатель потеряет активную завещательную правоспособность по совершении завещания;

– если все назначенные наследники утратят пассивную завещательную правоспособность;

– если наследники умрут раньше завещателя;

– если наследники не примут наследства;

– если в завещании нарушаются интересы необходимых наследников.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

Наследование по закону наступает, если умерший не оставил после себя завещания или в случае утраты силы завещания.

В эпоху Законов XII Таблицсуществовали три очереди наследников:

2) ближайшие по степени родства, т. е. при отсутствии собственной семьи у умершего призываются его братья и сестры, а также мать, если она состояла с отцом покойного в браке cum manu, – т. е. лица, находящиеся во второй степени агна-тического бокового родства с покойным;

3) родичи, если не было агнатов.

Преторским эдиктом о bonorum possessioбыло установлено, что в случае неприятия наследства ближайшим наследником по закону оно должно открываться следующему за ним по порядку.

Претор в своем эдикте установил четыре очереди наследников:

1) unde liberi – все цивильные наследники, подвластные paterfamilias и эмансипированные;

2) unde legitimi – цивильные наследники и агнаты (неэмансипированные);

3) unde cognati – ближайшие когнаты по порядку степеней вплоть до 6 степени родства включительно, а из лиц 7 степени только дети, троюродные братья и сестры. В этой очереди наследуют также дети (как законные, так и незаконные) после матери и мать после детей;

4) unde vir et uxor – переживший супруг. Основной принцип юстиниановской системы – наследование когнатов без различия пола по порядку их близости к умершему и с соблюдением порядка призвания к наследованию. 2 порядка наследования по закону:обыкновенный и особый.

Обыкновенный порядок наследованияоснован на родстве и супружеской связи и определяется четырьмя очередями:

1) десценденты, т. е. нисходящие умершего – сыновья и дочери, внуки от ранее умерших сыновей и дочерей и т. д. Раздел наследства происходит поколенно: дети раньше умершего отца получают все вместе ту часть, которую получил бы их родитель, и делят ее между собой поровну;

2) ближайшие по степени асцендентов, т. е. восходящие родные покойного (отец, мать, дед, бабки и т. д.; если есть отец и дед, призывается только отец), а также полнородные родственники братьев и сестер его и детей от ранее умерших полнородных братьев и сестер. Наследники этого класса делят наследство поровну. Дети же ранее умерших братьев и сестер получают долю, которая причиталась бы их умершему родителю. Если наследуют одни восходящие, то наследство делится: одна половина идет восходящим по отцовской линии, а другая – восходящим по материнской линии;

3) неполнородные братья и сестры покойного и их дети, причем последние получают также все вместе часть, следовавшую их умершим родителям;

4) остальные боковые родственники по порядку близости степеней без всякого ограничения, лишь бы только можно было доказать родство. Ближайшая степень отстраняет дальнейшую; близкие делят между собой поровну.

Особый порядокнаследования имеет место, когда лицо имеет право на получение доли наследства независимо от того, кто является наследником в остальной части имущества (например, вдова может требовать выдачи четвертой части наследства).

Наследование по законам двенадцати таблиц. Смысл и особенности наследования по преторскому праву (bonorum possessio).

Законы XII таблиц знали два основания наследования: наследование по завещанию и наследование по закону, которое имело место, если наследодатель умирал, не оставив завещания.

Таким образом, хотя трудно сомневаться в том, что первым по времени основанием наследования было в Риме, как и везде, наследование по закону, hereditas legitima, в силу которого имущество оставалось в семье, признававшейся в глубочайшей древности единственной носительницей прав на это имущество, однако законы XII таблиц исходят уже из представления о завещании как нормальном, наиболее часто встречающемся основании наследования.

При этом характерной чертой римского наследования, которую оно сохранило навсегда, было правило: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest (D. 50. 17. 7) - наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица; если завещатель назначил наследника, например, к четверти своего имущества, то наследник имеет право и на остальную часть этого имущества, наследники по закону остаются в стороне. Вероятно, это правило возникло на почве буквального толкования положения законов XII таблиц, в силу которого наследование по закону могло иметь место при отсутствии завещания, "si intestato moritur". Затем к этому положению привыкли, и оно стало одним из основных начал римского наследственного права.

Законы XII таблиц выражают ту стадию развития римского наследственного права, когда принцип свободы завещаний, еще ведя некоторую борьбу с пережитками института семейной собственности, собственности агнатической семьи, однако уже признан отчетливо и прочно. Когнатическое же родство еще не дает права наследования по закону.

Наследование по преторскому праву. Реформы, осуществленные в области наследования претором, начались еще в республиканский период ("преторское" наследование упоминается в сочинениях Цицерона) и завершились в эпоху принципата. Они шли следующим путем. Претор создал особый интердикт - interdictum quorum bonorum для ввода во владение наследственным имуществом. Первоначально этот интердикт давался лицам, которых претор, после суммарного рассмотрения их претензий, считал вероятными наследниками по цивильному праву. Это облегчало положение цивильных наследников, которые нередко были заинтересованы в изъятии наследственного имущества из рук посторонних лиц до разрешения спора о правах на наследство по существу. Претор действовал в этих случаях iuris civilis adiuvandi gratia - в целях содействия применению, развитию цивильного права. Тем самым он служил, разумеется, интересам имущих слоев населения, ибо наследниками, хотя бы и по завещанию, чаще всего были лица, связанные с наследодателем, обладателем наследственного имущества, кровною или иною личною связью.

Однако скоро оказалось, что интересы господствующих классов в области наследования сложны и разнообразны, и, в частности, не всегда оказывалось приемлемым правило, в силу которого в тех случаях, когда ближайший наследник не принимал наследства, оно, не переходя к дальнейшему по порядку призвания к наследованию, становилось выморочным и в древнейшем праве бесхозяйным, а следовательно, могло быть присвоено любым лицом. Для устранения этой последней возможности претор стал давать в таких случаях bonorum possessio следующему по порядку родственнику, т.е. допускал в отличие от цивильного права так называемое successio graduum et ordinum (пп. 249 и 253). В этом случае претор действовал уже iuris civilis supplendi gratia - в целях восполнения цивильного права.

Наконец, с распадением старой земледельческой семьи претор признал не соответствующим новым жизненным условиям сложившееся в древнейшие времена устранение эманципированных, т.е. освобожденных от patria potestas детей, от наследования после отца, и bonorum possessio стала предоставляться эманципированным детям. В таких и однородных случаях претор действовал уже iuris civilis corrigendi gratia - в целях исправления цивильного права, утверждая таким образом когнатическую кровную связь в качестве основы наследования по закону.

На первых порах претор предоставлял bonorum possessio после исследования в каждом отдельном случае обстоятельств дела (causae cognitio) и вынесения личного решения (decretum), вследствие чего полученная таким образом bonorum possessio называлась bonorum possessio decretalis. Но когда в практике сложились некоторые правила об условиях, при которых предоставляется bonorum possessio, преторы стали вносить эти правила в эдикт, causae cognitio отпала, и для получения bonorum possessio достаточно было доказать наличие условий, с которыми эдикт связывал ее предоставление. Сложившаяся таким образом bonorum possessio edictalis была уже устойчивым институтом римского права.

Сделать bonorum possessor'a цивильным наследником претор не мог, он и называл его не наследником, a possessor'ом, обладателем наследственного имущества, но создавал для него положение, по существу однородное с положением цивильного наследника, предоставляя ему иски последнего в качестве actiones in factum: bonorum possessor и становился heredis loco (I. 3. 9. 2).

В то же время, отказывая цивильному наследнику в исках для получения наследства, претор оставлял за таким лицом одно лишь имя heres.

Так наряду с цивильной системой наследования сложилась мало-помалу преторская система, которой суждено было, по существу, парализовать действие цивильной системы.

Существенное значение, наряду с деятельностью претора, имела и практика центумвирального суда, которому были подведомственны споры о наследовании, о котором идет речь ниже.

Статистически гораздо чаще встречается наследование по закону. Более того, есть нормы, ограничивающие наследование по завещанию.

В Риме было либо наследование по закону, либо по завещанию. Если не все наследовали по завещанию, остаток имущества наследникам не переходил.

В каких случаях применяется наследование по закону?

  1. При отсутствии завещания.
  2. Завещание было составлено, имело место, но является недействительным.
  3. Завещание было составлено, оно действительно, но все наследники по завещанию или один наследник, если он единственный, отказались от принятия наследства. Тогда наступает наследование по закону.
  4. Завещание было составлено, оно действительно, но все наследники по завещанию (или один наследник) умерли до открытия наследства. Тогда завещание утратит силу невозможностью исполнения. Если после открытия наследства – тогда все равно будет завещание по закону.

Какие основания наследования по закону:

  1. Огнатское родство;
  2. Кровное (или когнатское) родство;
  3. Супружеские отношения;
  4. Отношения патроната между патроном и вольноотпущенником.

Круг наследников по закону определяется в законе. Количество таких лиц является достаточно большим. Поэтому законодатель разделил наследников по закону на отдельные очереди, в соответствии с которой они призываются к наследству. Этот принцип воспринят всеми современными правовыми системами.

В римском наследственном праве было три системы очередности наследования по закону. Одна – в архаическом праве, другая – в преторском праве, третья была установлена уложением Юстиниана.

Цивильное (или архаическое) наследственное право

В архаическом наследственном праве различалось 3 очереди наследников по закону:

В третью очередь входил также патрон вольноотпущенника. Вольноотпущенник после патрона не наследует, а патрон после него – наследует в третьей очереди.

Какие принципы (признаки) характерны для системы наследования по закону в архаическом праве:

  1. Приоритет огнатского родства над кровным. То есть вначале в первых двух очередях огнаты, только потом – кровные.
  2. В рамках кровного родства не учитываются линии степени. То есть круг кровных родственников, призываемых к наследованию, не ограничен.
  3. Переживший супруг не выделяется в качестве самостоятельного субъекта наследования. То есть он может призываться либо как огнатский родственник, либо как кровный. Специально супружеские отношения в данный исторический период основанием наследования не являются. Но жена будет наследовать, скорее всего, в первой очереди, потому что она была подвластной, женой с властью мужа. А если умер подвластный муж, жена идет во второй очереди. Супружеские отношения – не основания для призвания к наследованию.
  4. Действует принцип однократности призвания к наследованию. Этот принцип означает, что если одна очередь наследников по закону отказывается от принятия наследования, следующая очередь к наследованию не призывается, а имущество приобретает статус бесхозяйного объекта потенциальной оккупации для 3-х лиц.
  5. Но все равно три очереди – потому что вторая призывается, если первая физически отсутствует, третья – если нет первой или второй. Пример сразу третьей: умерла эмансипированная незамужняя женщина – у нее есть только кровные родственники.

Преторское наследственное право

В преторском праве система наследования по закону несколько изменяется. Принципиально она базируется на архаической системе, но есть изменения косметического характера.

Главное отличие – различается уже 4 очереди наследников по закону.

Принципы, характерные для этой системы:

  1. По-прежнему огнатское родство имеет приоритет над кровным.
  2. Ограничивается круг кровных родственников – наследников по закону – шестой степенью родства. Но линии родства по-прежнему не имеет значения – прямой или боковой, значения не имеет.
  3. Супружеские отношения становятся новым основанием призвания к наследованию по закону. Супруг появляется в качестве нового субъекта наследования по закону.
  4. Применяется принцип многократности призвания к наследованию. Это означает, что если одна очередь отказалась от принятия наследства, право переходит к следующей, и так до конца.

Система наследования по закону по уложению Юстиниана

Новая система была введена уложением Юстиниана. Оно установило принципиально новую систему наследования по закону, которая стала образцом для современных систем.

Уложение Юстиниана выделяет 5 очередей наследников по закону:

  1. Прямые нисходящие родственники с применением права представления. Это дети, внуки, правнуки и т.д. И сейчас – то же самое, они в первой очереди.
  2. Прямые восходящие родственники (это родители умершего, дедушка, бабушка), а также полнородные братья и сестры (это значит, что у них общие и отец, и мать).
  3. Неполнородные братья и сестры – как единокровные (общий отец, но разные матери), так и единоутробные (общая мать, но разные отцы).
  4. Иные кровные родственники до 6-й степени родства. Например, двоюродные братья и сестры, дядя в отношении племянника.
  5. Переживший супруг. Плюс – супруг не заинтересован в смерти другого супруга, ему ничего не достанется.

Принципы, характерные для этой системы:

Сын1 (1/3) Сын2 (1/3) Сын3 (1/3)

Внук 1 (1/9), внук 2 (1/9), внук 3 (1/9)

Для наследования по праву представления характерны следующие признаки:

  1. Он применяется только при наследовании по закону. Если имеет место наследование по завещанию, эти правила не применяются.
  2. Наследование по праву представления применяются в случае, если наследник по закону первой очереди умирает до открытия наследства. То есть Сын 1 умирает раньше отца. Если он умрет после отца, там будет другое право.
  3. На место умершего призываются его собственные дети (внуки наследодателя) или его собственные внуки (правнуки наследодателя). Место умершего наследника занимают его собственные дети – то есть внуки наследодателя. Если у умершего дети уже умерли – призываются его внуки – то есть уже правнуки наследодателя.
  4. Вывод: круг лиц, которые наследуют по праву представления, ограничен: это внуки и правнуки наследодателя (дети и внуки умершего наследника). Внук наследует только тогда, если отец умер раньше дедушки. Если отец не умер, внук не наследует у дедушки вообще. Другие вообще не наследуют.
  5. Лица, которые наследуют в порядке наследования по праву представления, наследуют по принципу поколенного, а не поголовного равенства. Это означает, что их доли равны в пределах доли, причитавшейся наследнику. Если у отца было 1/3, а сыновей 3, им достается 1/9.

Это правило было изобретено, чтобы были защищены права неумерших детей. Защищаются права наследников, которые призываются на общих основаниях. Иначе в данном примере Сын 2 и Сын 3 наследовали бы по 1/5. То есть в равной доле с каждым из детей умершего.


Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.


Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Читайте также: