Чем преемник отличается от наследника

Обновлено: 04.07.2024

Наследник – это человек, который должен унаследовать активы после смерти родственника. Наследники назначаются в момент смерти, поэтому нельзя сказать, что у живых людей есть наследники – это является распространенным заблуждением. Наследники определяются, когда кто-то умирает без завещания.

Когда часть имущества переходит к наследнику после смерти родственника, это имущество называется наследством. Унаследованное имущество и активы могут находиться в доверительном управлении, например, наличные деньги, акции, облигации и пенсионные счета. Или это также могут быть физические или личные вещи, такие как недвижимость, автомобили, ювелирные изделия, произведения искусства и мебель.

Узнайте, что такое наследник, когда человек умирает без завещания, и чем он отличается от бенефициара.

Что такое наследник: определение и примеры

Наследник – это лицо, которое имеет право унаследовать имущество в случае смерти родственника. Обычно наследники являются кровными родственниками умершего, которые наследуют его имущество после смерти. Супруги, дети и внуки могут подпадать под категорию наследников.

Если традиционных наследников не существует, то активы потенциально могут быть переданы так называемым дополнительным наследникам умершего, например родителям, братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, или ближайшим родственникам, таким как племянницы и племянники.

Прямые родственники, например дети, иногда упоминаются в официальных документах как прямые наследники.

Пример наследников можно увидеть в преемственности британского королевского генеалогического древа. Линия наследования от королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского, переходит к сыну Чарльзу, принцу Уэльскому, а затем Уильяму, герцогу Кембриджскому, который является сыном Чарльза и Дианы, покойной принцессы Уэльской. Хотя в этом случае наследование престола регулируется парламентским статутом, а также наследование, это все же жизнеспособный пример для понимания того, как можно быть наследником.

Как работает назначение наследника

Когда человек умирает, уведомляются все потенциальные наследники, хотя это не обязательно означает, что они имеют право на активы. Если у умершего было завещание, то исполнитель завещания отвечает за распределение этих активов. После того, как все потенциальные наследники определены и уведомлены, суд по наследственным делам решает, кто получит указанные активы.

Когда кто-то умирает без завещания, за определение наследников наследства обычно отвечает суд по наследственным делам. Точные правила распределения активов и урегулирования наследства, часто называемые наследованием по закону, различаются в зависимости от страны.

В некоторых странах для установления наследников требуется, чтобы суд по наследственным делам провел поиск родственников или разместил объявление в местной газете. Если обнаруживается, что у умершего нет наследников, имущество и активы передаются государству, в котором они получили завещание.

В тех случаях, когда наследство не находится в ведении суда по наследственным делам и собственность передается из поколения в поколение, родственники иногда делят собственность, называемую собственностью наследников. Считается, что собственность наследников имеет нечеткий титул, то есть ее нельзя продать, заложить или даже отремонтировать до тех пор, пока не будет четкого титула или пока к собственности не будет привязано единоличное лицо.

Наследство облагается налогом во многих странах, и ставки варьируются в зависимости от отношения наследника к умершему.

Когда кто-то умирает, оставаясь без завещания, наследники могут подать заявление о выдаче наследства или распределить активы между законными лицами. Например, потенциальные наследники могут иметь приоритет в зависимости от их отношения к умершему, в следующем порядке: супруг (а) или домашний партнер, взрослые дети, опекун несовершеннолетнего, родители умершего, братья и сестры, бабушки и дедушки, тети и дяди, и, наконец, пасынки.

Наследник и бенефициар: в чем разница?

Хотя наследники являются кровными родственниками умершего, которые могут наследовать или не наследовать имущество по закону, бенефициары указываются в качестве получателей наследства в таком документе, как завещание или траст, после смерти владельца имущества. Бенефициарами могут быть физические лица или даже организации, например благотворительные организации.

Все наследники не обязательно являются бенефициарами, как это видно в случае намеренного исключения взрослого ребенка из завещания, хотя все потенциальные наследники обычно идентифицируются и уведомляются, когда родственник умирает.

Человек может назначить близкого друга своим бенефициаром в своем завещании или трасте, хотя этот человек не будет считаться наследником, поскольку нет прямого кровного родства.

Как уже упоминалось, суд по наследственным делам определяет, кто может наследовать активы и имущество на законных основаниях. Во многих странах приоритет отдается исключению супружеским правам, а это означает, что оставшийся в живых супруг, не указанный в завещании, может унаследовать до определенного процента имущества.

Виды наследников

Наследниками являются любые физические лица, имеющие право в соответствии с законом о наследовании по закону на имущество и активы наследодателя. Помимо оставшегося в живых супруга, есть много других лиц, которые могут быть окончательным наследником состояния. Ниже вы найдете наиболее часто используемые термины для описания вида наследника.

  • Прямой наследник (наследник первой очереди). Лицо, являющееся прямым родственником умершего, например дети, внуки, родители, бабушки и дедушки.
  • Косвенный наследник (наследник второй очереди). Лицо, не имеющее прямого родства, но связанное по боковой линии. Это могут быть братья и сестры, племянники, племянницы и т. д.
  • Наследник по принуждению. Лицо моложе 24 лет, постоянно не способное заботиться о себе из-за физического или умственного расстройства.

Несовершеннолетние дети также могут быть наследниками, включая приемных детей, хотя суд обычно назначает опекуна для управления их активами до достижения ими возраста совершеннолетия. Важно отметить, что большинство судов по наследственным делам определяют детей-наследников только как биологических или приемных детей. Например, приемные дети и пасынки не имеют законного права на наследство.

Ключевые выводы

  • Наследник – это лицо, имеющее право на получение активов и имущества в случае смерти родственника.
  • Наследники отличаются от бенефициаров, которые являются физическими или юридическими лицами, указанными в наследстве, чтобы получить имущество в случае смерти человека.
  • Суд по наследственным делам определяет, кто может наследовать активы и имущество на законных основаниях.
  • Если наследство не находится в ведении суда по наследственным делам, наследники могут делить собственность (известную как собственность наследников), что означает, что собственность не имеет четкого права собственности на продажу.

Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.

Прежде всего, начнем с некоторых базовых юридических терминов:

Наследование – переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства , т.е. в неизменном виде как единого целого. Это означает, что наследуется не только имущество, но и обязательства наследодателя.

Соответственно, наследство – это принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

День открытия наследства – это день смерти гражданина либо объявление судом гражданина умершим.

А кто же может быть наследниками? Наследниками могут быть гражданин, юридическое лицо, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Т.е. юридическое лицо не может быть наследодателем, но может быть наследником.

Но что же это за наследник такой, не знающий о смерти наследодателя? Наверное, он – недостойный наследник?

Нет. Люди, которые не проживали вместе с наследодателем, плохо относились к наследодателю, оскорбляли его или не общались с ним - не являются недостойными наследниками . Гражданский кодекс описывает недостойных наследников следующим образом:

Во-первых, это граждане, пытавшиеся умышленными противоправными действиями завладеть не причитающейся им долей в наследстве, или действовали таким образом, чтобы не причитающейся долей в наследстве завладели другие лица. Такие люди не наследуют ни по завещанию, ни по закону.

Во-вторых, это родители, в случае если производится наследование имущества умерших детей, родители которых были лишены родительских прав и не были восстановлены в правах ко дню открытия наследства.

Но родители, лишенные родительских прав, не вступают в наследство только если наследование производится по закону! Если же в завещании наследодатель – сын или дочь лишенных родительских прав родителей все же укажет их как наследников, то они будут наследовать в соответствии с завещанием.

Разумеется, только совершеннолетние сын или дочь могут совершить завещание.

Вообще, может ли в России признаваться завещание, совершенное несовершеннолетним гражданином или недееспособным гражданином?

В общем случае, если гражданин недееспособный (в том числе – несовершеннолетний), то от его имени сделки может совершать законный представитель такого гражданина. Но только не в случае совершения завещания! Завещание совершается только полностью дееспособным гражданином и только лично! Совершение завещания через представителя – не допускается (статья 1118 Гражданского Кодекса РФ).

В-третьих, это лицо, злостно уклонявшееся от законных обязанностей по содержанию наследодателя. Такое лицо может быть отстранено от наследования по закону судом по обращению заинтересованного лица.

А что же тогда такое отказ от принятия наследства ? Это право, которым обладает любой наследник. В течение срока, установленного для принятия наследства, наследник может отказаться от принятия наследства. В нашей практике такое наиболее часто встречаются в двух случаях:

- Наследодатель не успел оформить свою волю в виде завещания, но наследники ее понимают и исключительно руководствуясь своими моральными принципами, без каких-либо юридически обязывающих обстоятельств, отказываются от своей части наследства в пользу другого наследника. Например, супруг или супруга наследодателя часто отказывается от своей доли в пользу общих с наследодателем детей.

- Наследодатель оставляет вместе с имуществом еще и долги. Тогда отказывающимися от наследства наследниками движет, прежде всего, мотив не стать должниками кредиторов наследодателя.

Очень важно понимать, что отказ от части наследства – не допускается. Т.е. нельзя принять имущество, но отказаться от долгов. Так же, нельзя отказаться от двух комнат, если наследнику причитается вся квартира целиком.

Ну и перед переходом к основаниям призвания к наследству еще один специальный термин: обязательная доля и кто на нее может претендовать.

Обязательная доля – это доля в наследстве, приходящаяся на наследников, имеющих право на эту самую обязательную долю вне зависимости от того, по какому основанию происходит призвание к наследству.

Право на обязательную долю в наследстве не может быть уменьшено волей наследодателя либо такой наследник не может быть лишен этого права вообще.

Круг наследников, имеющих право на обязательную долю:

Порядок наследования наследниками, имеющими право на обязательную долю:

Наследники, имеющие право на обязательную долю, наследуют вне зависимости от завещания и очередности . По наследству им переходит ½ от доли, причитавшейся бы этому наследнику при наследовании по закону или если бы они относились к соответствующей очереди.

Например: у наследодателя есть жена, ребенок и престарелый брат отца (дядя), проживавший совместно с этой семьей и находившийся на их иждивении. Вне зависимости от того, оставил ли наследодатель завещание или не оставил, дядя – иждивенец будет иметь право на обязательную долю.

Если завещания нет, то жена и ребенок относятся к первой очереди, а дядя – только к третьей. И если бы он не был иждивенцем – то ничего не получил бы. Но поскольку он иждивенец и имеет право на обязательную долю, то он получит ½ от той доли, как если бы он входил в круг наследников первой очереди – а в этом случае наследство делилось бы на три части. Т.е. дядя – иждивенец получит ½ от 1/3, т.е. 1/6 долю в имуществе наследодателя.

Но даже если в завещании этот наследодатель указал, что все наследство – жене и ребенку его дядя, если он не откажется от вступления в наследство, будет иметь право на долю в размере ½ от той доли, которая полагалась бы ему при наследовании по закону как будто он был в той же очереди, что и жена с ребенком. Т.е. и при наличии завещания дядя – иждивенец получит 1/6 в наследстве.

Основания завещания – наследование по завещанию, наследственному договору или по закону

В случае отсутствия завещания или наследственного договора, наследование происходит по закону.

Наследование по закону не зависит от воли наследодателя. Наследодатель никаким образом не участвует в формировании условий и порядка наследования.

Если же завещание или наследственный договор были составлены, то и наследование происходит в соответствии с ними.

Завещание - распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, т.е. именно этот гражданин определяет, кому, что (в каких долях) достанется после его смерти.

Наследственный договор – это довольно молодая конструкция в российском праве, положения о наследственном договоре вступили в силу с 1 июня 2019 года.

Наследственный договор и завещание с одной стороны очень сходны между собой. Но с другой – у них есть существенное отличие. Завещание – это выражение воли в одностороннем порядке, наследник по завещанию вообще может и не знать, что он – наследник. А вот договор – это двусторонняя сделка, и наследник по договору знает, что он будет вступать в наследство. И раз наследственный договор – это сделка, то наследодатель имеет право требовать от наследника по договору (конечно, если это указано в договоре) выполнение каких-либо действий, в том числе прижизненного содержания наследодателя. В отличие от завещания, которым на наследников могут быть возложены какие-либо обязанности (отсылаем к «завещательному отказу) только после смерти наследодателя.

Презюмируется приоритет основания наследования по завещанию или наследственному договору перед наследованием по закону. Это значит, что если какие-то заинтересованные лица - одна группа наследников - настаивают на наследовании по закону, но при этом есть завещание и оно не признано не имеющим силы, то наследование будет проводится по завещанию. Но вот что имеет больший приоритет – завещание или договор? Пока неясно, а правоприменительная практика на сегодняшний день отсутствует.

Так как в самом Гражданском Кодексе установлено, что к наследственному договору применяются правила Гражданского Кодекса о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора, то далее в данной статье мы не будем отдельно выделять завещание и договор.

Как же будут отличаются субъекты наследования (т.е. наследники) и порядок наследования в зависимости от основания наследования – по закону или по завещанию?

Наследование по закону

Круг возможных наследников:

  • Физические лица до пятой степени родства – т.е. родственники.
  • А также: Российская Федерация, Субъекты РФ, муниципальные образования – в случае отсутствия наследников – физических лиц. При отсутствии наследников – физических лиц (или отказе наследников – физических лиц от принятия наследства) Российская Федерация, Субъекты РФ, муниципальные образования наследуют так называемое вымороченное имущество.

Порядок призвания наследников к наследованию по закону:

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Всего выделяется восемь очередей наследования. Формально, в Гражданском Кодексе описаны семь очередей (от детей и родителей до падчериц, пасынков, отчима и мачехи), но неформально выделяют восьмую очередь – иждивенцы наследодателя .

Наследование по завещанию:

Круг возможных наследников:

Физические лица (вне зависимости от степени родства или даже при отсутствии такового), по решению наследодателя, которое он принял при составлении завещания. А также, при наследовании по завещанию, в круг наследников могут быть включены юридические лица. При наследовании по закону юридические лица не могут быть наследниками.

Порядок призвания наследников к наследству при наследовании по завещанию:

Наследники призываются к наследству в порядке, указанном в завещании.

Это, в том числе, означает, что Наследодатель может подназначить наследников: указать тех лиц, кому причитается наследство в случае, если наследник, указанный в завещании, умирает до вступления в наследство.

Что нельзя передать по наследству?

Не наследуются права и обязанности , неразрывно связанные с личностью наследодателя.

И первые из них – это алиментные обязательства. Т.е. если мужчина платил алименты на детей и ко дню его смерти дети не достигли совершеннолетия, то наследникам обязанность по содержанию этих детей, т.е. обязанность по выплате им алиментов, не переходит. Иными словами, со смертью алиментоплательщика алиментные обязательства прекращаются.

Не наследуются должности в юридических лицах, должности в органах управления юридическими лицами, в том числе, например, в совете директоров.

Не наследуются права , делегированные (переданные) по доверенности.

Мало того, со смертью доверителя все доверенности, выданные таким доверителем – вне зависимости от срока, на который они выданы – прекращаются.

Кстати, это очень важно знать именно банковским работникам потому, что бывали случаи, когда лицо, на которое держатель вклада выдал доверенность, после смерти держателя вклада пыталось на основании доверенности на распоряжение средствами по вкладу произвести с деньгами какую-либо манипуляцию. Иногда – в интересах кого-то из наследников, иногда – исключительно в своих интересах. Разумеется, такие манипуляции – незаконны.

Но, к сожалению, точного и однозначного механизма проверки, жив ли человек, выдавший доверенность, сегодня не существует.

А также по наследству нельзя передать:

  • Выплаты в счет компенсации вреда, причиненного здоровью (если к моменту смерти не все выплаты были произведены);
  • Обещание дарения, если было сделано, но не исполнено к моменту смерти тому, кому обещали;
  • Договор аренды, если он был обусловлен личностью Арендатора;
  • Обязанности доверительного управляющего, если Наследодатель был этим управляющим.

Помимо этого, наследование не производится и в ряде иных случаев, описанных в Гражданском Кодексе и иных законах.

Завещание: что можно и что нельзя установить завещанием

Совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону, а также в пользу юридических лиц или государства (субъектов государства).

Лишить права наследования любых наследников, не указывая причин в завещании.

Завещать любое имущество, в том числе и то, которое на момент составления завещания у наследодателя еще отсутствует, но может быть приобретено в будущем (т.е. после совершения завещания, но до смерти наследодателя).

Установить завещательный отказ.

Возложить на одного или нескольких наследников исполнение действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели

Нельзя совершить завещание в чью-то пользу с указанием того, что наследник должен в ответ совершить какие-то действия в пользу наследодателя.

Например, нельзя составить завещание с такой формулировкой:

Устанавливать условия с ограничениями прав наследников в последующем распоряжении этим имуществом (кроме завещательного отказа).

Т.е. наследодатель, например, не может указать в завещании, что он запрещает наследникам продать полученный по наследству дом или долю в компании.

Указывать условия, ограничивающие личные права и свободы наследников. Здесь речь идет о том, что нельзя, например, заставить кого-то из наследников жениться или выйти замуж, или наоборот – не женится или не выходить замуж под угрозой лишения наследства или уменьшения доли в наследстве.

Но можно сделать небольшую хитрость, если наследодатель заинтересован в том, чтобы его наследник женился и завел детей.

Разумеется, эта хитрость будет работать только в том случае, если такой старший сын женится, и у него родятся дети до смерти наследодателя.

Совместное завещание супругов

Прежде, чем рассказать о совместном завещании супругов – тоже довольно молодом институте российского наследственного права; как и институт наследственного договора, положения о совместном завещании супругов ступили в силу с 1 июня 2019 года, обратим внимание на так называемую долю пережившего супруга.

Вот что она означает:

Если супруги приобрели имущество во время брака и при этом не заключали брачный договор, то такое имущество является их совместной собственностью в равных долях. Т.е. каждому из супругов принадлежит ½ от этого имущества.

Лучше всего проиллюстрировать простым примером:

Супруги заключили брак в 2005 году. В 2008 году купили дом, при этом зарегистрировали его на мужа, на что жена дала письменное нотариально заверенное согласие. В 2010 – м году у них родился ребенок.

Вопрос: в каких долях будет наследоваться этот дом женой и ребенком в случае смерти супруга (при отсутствии у супруга иных родственников)?

А к наследственной массе будет относиться только вторая половина – вторые 50% дома. При отсутствии иных наследников, кроме жены и ребенка, эти 50% дома делятся между ними поровну, в итоге жена в совокупности получает 75% дома, а ребенок – только 25%.

Ну а теперь о совместном завещании супругов:

В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно:

  • завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам;
  • любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе;
  • определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц;
  • лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;
  • включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена Гражданским Кодексом.

Наследование и налогообложение

В заключение нашей статьи (но – отнюдь не темы: очень, очень многие нюансы мы просто физически не можем вместить в рамки одной, даже такой большой статьи), хотелось бы рассказать о наследовании и налогообложении.

Можно много рассуждать на тему о Налоге на наследство, полезен он или вреден, нужен или не нужен, но факт такой:

В России налога на наследство для физических лиц сегодня нет.

Если быть совсем точным, то вот как это сформулировано в Налоговом Кодексе:

Однако, налог на наследство все же в некотором смысле существует. Как мы уже говорили, наследниками по завещанию могут быть как физические, так и юридические лица.

Т.е. если по завещанию коммерческая компания получает имущество по наследству, то с такого дохода она должна заплатить налог на прибыль.

Однако и в отношении физических лиц все не так уж и просто.

Если физическое лицо получает по наследству деньги, то нет никаких вопросов, налог с этих денег не платится.

Конечно, наследник может использовать вычеты:

То есть, если наследодатель передает по наследству имущество, то хорошо бы ему обеспокоится и передачей соответствующих документов, подтверждающих его расходы на приобретение данного имущества.

Наследственная трансмиссия представляет собой переход права на принятие наследства к другим лицам, когда наследник по закону или по завещанию, призванный к наследованию в связи с открытием наследства, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок после открытия наследства. В этом случае право на принятие причитавшегося умершему наследнику наследства переходит к наследникам умершего наследника в том объеме и с теми правомочиями, которые принадлежали наследнику, призванному к наследованию и умершему после открытия наследства (ст. 1156 ГК РФ).

Сущность наследственной трансмиссии состоит в том, что к наследованию открывшегося наследства вместо наследника, умершего после открытия наследства, не успев его принять, призываются его наследники (наследственные правопреемники), к которым переходит его право на принятие открывшегося наследства. Правила наследственной трансмиссии применяются как в случаях, если наследником в порядке наследственной трансмиссии является наследник по закону, так и в случаях, если таким наследником является наследник по завещанию.


В порядке наследственной трансмиссии право на принятие наследства переходит от умершего наследника к его наследникам по завещанию, если все наследственное имущество или его часть были завещаны. Если имущество не было завещано, то право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит от умершего наследника к его наследникам по закону (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). При этом право наследника на принятие части наследства в качестве обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ) к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит.

Наследование в порядке наследственной трансмиссии происходит только в том случае, если имеются достоверные факты того, что наследник, умерший до истечения установленного срока принятия наследства, не принимал наследство после наследодателя ни способом подачи заявления, ни фактически. Если же наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти успел принять любым допускаемым законом способом наследство, то причитающееся ему наследственное имущество включается в состав его собственного наследственного имущества (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Наследование в этом случае его наследниками осуществляется на общих основаниях.

При оформлении права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии применяются общие правила, определяющие способы, сроки принятия и отказа от наследства, возможности отказа от наследства в пользу других лиц
(ст. 1153, 1156, 1157 — 1159 ГК РФ).

Права наследников и условия наследования определяются применительно к каждому в отдельности случаю наследственного правопреемства.

Особенности принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии состоят в том, что призываемый к наследованию наследник имеет право принять одновременно
то наследство, которое в связи со смертью не успел принять в установленный срок призванный к наследованию наследник первого наследодателя, и то наследство, которое открылось после смерти самого наследника-второго наследодателя (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). Наследник, призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, а также призываемый к наследованию наследства, открывшегося после смерти самого наследника, на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них либо не принять то и другое наследство (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Непринятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не влечет за собой автоматического непринятия наследства на общих основаниях, и наоборот.

Сроки для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии и на общих основаниях не совпадают (п. 2 ст. 1156 ГК РФ). Для принятия открывшегося наследства в порядке наследственной трансмиссии (в связи со смертью первого наследодателя) установлен специальный срок, который исчисляется со дня открытия наследства, но если оставшаяся часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, то эта часть увеличивается до трех месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ). Для принятия наследства, принадлежавшего умершему наследнику, открывшегося в связи с его смертью, осуществляемого его наследниками на общих основаниях, применяется срок, установленный в ст. 1154 ГК РФ. Наследники, пропустившие срок, установленный для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии, могут быть признаны принявшими наследство в судебном порядке на основании ст. 1155 ГК РФ и п. 2 ст. 1156 ГК РФ.

Поскольку право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследственного имущества умершего наследника, то, если наследник, призванный к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, умер, не успев принять это наследство, право на принятие такого наследства к наследникам последнего не переходит (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

Если наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока, установленного для принятия наследства, и при жизни не подал заявление в суд о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, наследование в порядке наследственной трансмиссии не возникает, поскольку восстановление пропущенного срока принятия наследства возможно только по заявлению самого наследника (ст. 1155 ГК РФ). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не возникает также, если имеется завещание наследодателя, в котором он подназначил другого наследника на случай, если наследник умрет до открытия наследства, не успев его принять (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

Если право на принятие наследства, перешедшее в порядке наследственной трансмиссии, не было осуществлено наследниками умершего наследника в установленный срок, оно переходит к другим наследникам в порядке ст. 1161 ГК РФ, определяющей правила приращения наследственных долей.

одностороннее волевое действие лица, призванного к наследованию, направленное на приобретение причитающегося ему наследства, совершаемое в установленном порядке в сроки и способами, определенными законодательством. Осуществляется подачей соответствующего заявления наследника по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство. лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Нематериальные блага, неимущественные права и обязанности, а также имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.) в состав наследства не входят. нотариально заверенное в соответствии с действующим законодательством письменное распоряжение собственника имущества о том, в чью собственность должно быть передано имущество (часть имущества) после его смерти.

Переход долга от наследодателя к наследнику: спорные вопросы

Перемена должника в обязательстве возможна как в порядке соглашения, так и по закону. В первом случае необходимо уведомить о предстоящей перемене кредитора и заручиться его одобрением (п. 1 ст. 391 ГК РФ). А вот для перехода долга в силу закона согласие кредитора не требуется, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства (п. 2 ст. 392.2 ГК РФ). Одним из наиболее распространенных оснований для последнего вида правопреемства является наследование (ст. 1175 ГК РФ). На практике возникло немало вопросов, связанных с переходом долга от наследодателя к наследнику. Два судебных спора о правопреемстве при наследовании, не так давно были рассмотрены ВС РФ.

Вопрос 1. Является ли обращение за наследством подтверждением правопреемства?

КРАТКО

Спорное требование : Признать несовершеннолетних наследников правопреемниками должника в связи с их обращением за наследством и взыскать с них в пользу истца существующий долг наследодателя.

Суд решил: Наследники в данном случае не могут быть признаны правопреемниками, поскольку обращение за наследством само по себе не является подтверждением правопреемства.

У Л. в рамках исполнительного производства существовал долг перед К., взыскать который К. так и не удалось из-за смерти Л. В связи с этим кредитор был вынужден обратиться в суд с заявлением о замене должника. Суд встал на сторону истца и перевел долг с Л. на ее наследников, несовершеннолетних Р. и А., сочтя достаточным основанием для процессуального правопреемства факт обращения их к нотариусу с заявлением о принятии наследства (определение Бобровского районного суда Воронежской области от 19 марта 2013 г. по делу № 33-2629).

Не согласившись с решением суда, отец детей М. как их законный представитель подал апелляционную жалобу в Воронежский областной суд, определением которого от 13 июня 2013 г. судебный акт был оставлен без изменения.

Оба судебных акта М. решил обжаловать в ВС РФ.

Изучив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила вынесенные по делу судебные постановления о правопреемстве и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. По мнению ВС РФ, суды не учли, что нотариус отказал в выдаче Р. и А. свидетельства о наследстве в связи с отсутствием какого-либо наследственного имущества. Следовательно, поскольку имущество, за счет которого Р. и А. могли нести ответственность по долгам Л. отсутствовало, долг на них не мог быть переведен.

Кроме того, Суд напомнил, что когда одна из сторон в правоотношении выбывает (в результате смерти гражданина, реорганизации юридического лица, уступки требования, перевода долга и т. д.), суд вправе заменить ее правопреемником (ч. 1 ст. 44 ГПК РФ). В соответствии с законом наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно – при этом каждый из них несет ответственность по долгам в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

НАША СПРАВКА

При солидарной ответственности должников кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (ст. 323 ГК РФ). Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

Учитывая это, ВС РФ советует судам при установлении процессуального правопреемства выяснять следующее:

  • привлекались ли лица, полагаемые правопреемниками, к наследованию;
  • были ли ими реализованы наследственные права (обращение за наследством, принятие мер к сохранению наследственного имущества, осуществление владения или управления таким имуществом и т. д.);
  • каков размер и стоимость наследственного имущества, в пределах которых наследник может отвечать по долгам наследодателя.

Если же на наследника была возложена обязанность полностью исполнить долговые обязательства наследодателя без учета любого из данных обстоятельств, это, подчеркнул Суд, приведет к необоснованной замене стороны в долговом обязательстве.

Таким образом, факт обращения наследника с заявлением о принятии наследства сам по себе не может являться основанием для признания его правопреемником умершего должника.

Вопрос 2. На ком лежит обязанность доказать, что наследство не было принято?

КРАТКО

Спорное требование : Установить факт принятия наследства и взыскать с ответчика, фактически проживающего в квартире наследодателя, денежные средства в счет уплаты долга.

Суд решил: Фактическое проживание наследника в квартире может рассматриваться как принятие им наследства, а обязанность доказать обратное лежит на самом наследнике.

В 2012 году по вине Д. была залита принадлежащая М. квартира, в связи с чем Д. обязан был возместить М. вызванный этим ущерб. Однако Д. умер, так и не успев исполнить данное обязательство.

Однако суд счел, что истицей не были представлены доказательства, подтверждающие принятие наследства дочерью должника – решением Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 5 февраля 2014 г. иск был оставлен без удовлетворения. Направленная М. апелляционная жалоба также не дала результатов – суд оставил указанное решение без изменения (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС Республики Дагестан от 7 августа 2014 г. № 33-2419/2014).

Впоследствии М. скончалась, и ее правопреемник А. обратился в ВС РФ с требованием отменить указанные судебные акты как незаконные.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ удовлетворила это требование. В своем определении Суд отметил, что судами первой и апелляционной инстанций были допущены следующие нарушения.

Отказывая М. в удовлетворении иска, суды руководствовались тем, что истица не представила доказательств, свидетельствующих о фактическом принятии Г. наследства после смерти отца. ВС РФ напомнил общее правило: признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о его фактическом принятии (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

К таким действиям, в частности, относятся:

  • вступление во владение или в управление наследственным имуществом;
  • принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  • осуществление расходов на содержание наследственного имущества;
  • оплата долгов наследодателя;
  • получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.

При этом под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать и иные, не указанные выше, действия по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, а также поддержанию его в надлежащем состоянии (п. 36 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 "О судебной практике по делам о наследовании"). Главное, чтобы в этих действиях проявлялось отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

Таким образом, если наследником совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии им наследства (что может быть подтверждено, например, свидетельскими показаниями), то, как подчеркнул ВС РФ, именно на нем и лежит обязанность доказать факт того, что наследство принято не было.



Общество привыкло к двум способам наследования: либо по закону, либо по завещанию. Оба варианта вполне подходят для несложных ситуаций, но вызывают проблемы, если нужно передать имущество наследникам не просто так, а на определенных условиях. К счастью, на помощь приходит наследственный договор.

✔ Сегодня мы расскажем о том, что представляет собой наследственный договор, для чего он нужен и какие из “неразрешимых” вопросов наследования он позволяет решить.

1. Для чего придуман наследственный договор и чем он отличается от завещания?

Не секрет, что после открытия наследства в семьях часто случаются конфликты. Например, собственник завещал квартиру одному сыну, а машину — другому. При этом он также хотел, чтобы в квартире сын проживал с матерью, а машину по первой просьбе бесплатно давали для перевозки любимому племяннику и его семье, т.е. всё оставалось “как было заведено”.

Наследники могли не знать о таких условиях, либо знали, но не хотели исполнять, так как просьбы не были зафиксированы, в завещаниях это сделать нельзя. Чтобы воля наследодателя исполнялась были созданы наследственные договоры.

Важным отличием наследственного договора от завещания является то, что последнее — односторонний акт. В отличие от завещания, наследственный договор заключается наследодателем и наследником. Это позволяет заранее согласовать права и обязанности сторон.

2. Кто может быть наследником по договору?

Наследником по договору может быть указано любое лицо, которое может призываться к наследованию. Перечень лиц указан в статье 1116 Гражданского кодекса.

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, а также юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Т.е. по такому договору наследство под условием можно передать не только гражданам, но и юридическим лицам. Например, завещать коллекцию самоваров музею, но только при условии, что они будут выставляться, а не пылиться в запасниках.

3. На что стоит обратить внимание при составлении наследственного договора?

1) Если завещание можно составить в последние минуты жизни и удостоверить подписью главврача больницы, с наследственным договором так нельзя. Он обязательно заверяется у нотариуса, иначе он не будет иметь силы. Более того, при удостоверении наследственного договора нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры заключения наследственного договора, если стороны наследственного договора не заявили возражение против этого.

2) Наследственный договор в отличие от завещания не может быть закрытым: о содержании документа должны знать и наследодатель, и наследник.

3) Договор подписывается лично: представители по доверенности не допускаются.

4) Наследников может быть несколько: договор может быть не двусторонним, а многосторонним. То есть в одном документе будут указаны несколько наследников и распределение прав и обязанностей между ними.

4. Обязанности наследника по договору

Наследодатель и наследники заранее договариваются, какое имущество кому перейдет и какие условия для этого нужно выполнить. В договоре можно распределить не только активы (недвижимость, деньги и доли в бизнесе), но и пассивы (например, обязанность наследника выплатить кредит).

Обязанности могут быть двух видов:

Например, дочь получит квартиру при условии, что будет содержать отца до его смерти.

Например, дом отца перейдет сыну только если он будет заботиться о домашних животных своего родителя.

Обратите внимание! Наследственный договор может устанавливать обязательства, которые наследник должен исполнять с момента его заключения. Например, в нем может содержаться обязанность наследника перечислять наследодателю 10 тысяч в месяц, а после смерти наследодателя получает его квартиру.

5. Какие обязанности включать нельзя?

Установленные в наследственном договоре условия не могут ограничивать правоспособность наследника.

Например, нельзя включать условия подобным: супруге достанутся деньги на вкладе, если она похудеет на 20 кг; сын получит квартиру, только если женится; а дочь — если окончит вуз и будет каждую неделю ходить в церковь.

Такие обязанности станут поводом признать сделку ничтожной. В этом случае наследование будет производиться по закону.

6. Что произойдет в случае смерти?

Если умрет наследодатель, к наследнику переходят все права и обязанности, что положены ему по договору.

В случае смерти наследника дела обстоят сложнее. Требовать исполнения условий договора, предусматривающих наступление в случае смерти наследодателя, может только пережившее лицо.

Думайте наперед! Рекомендуем включить в наследственный договор условие, что в случае смерти наследника его собственные наследники будут иметь какие-то права — хотя бы на возврат потраченных денег.

7. Можно ли заключить несколько наследственных договоров?

Да! Законом предусмотрена эта возможность. Несколько договоров могут быть оформлены с разными наследниками и в отношении одного объекта недвижимости.

Последствия заключения нескольких наследственных договоров:

  1. Если договор заключен с разными наследниками по поводу разных объектов, то законную силу имеет каждый из них;
  2. Если одно имущество наследодателя стало предметом нескольких наследственных договоров, заключенных с разными лицами, то в случае принятия ими наследства подлежит применению тот договор, который был заключен ранее.

8. Опасности при заключении наследственного договора.

1) Право на обязательную долю сохраняется. Дети и иждивенцы получат свое, даже если они в договоре не упоминаются.

2) Наследственный договор между супругами отменяет их совместное завещание.

3) Наследодатель может расторгнуть договор в одностороннем порядке. А наследник — нет: только по соглашению или в суде.

4) Наследодатель может как угодно распоряжаться своим имуществом при жизни. Например, продать его и потратить все деньги. Договором это запретить невозможно. То есть если по договору он завещал квартиру, но при жизни ее продал, то наследник ничего не получит.

5) Если есть и завещание и договор, решать, какой из документов должен быть исполнен, придется в судебном порядке.

✔️ Наши услуги.

В команду "Крайнев и партнеры" входят юристы, имеющие многолетний опыт комплексного сопровождения дел о наследовании.

Читайте также: