Рекомендация адвоката м барщевского клиенту по вопросу о порядке наследования по завещанию

Обновлено: 30.04.2024

Посвящаю эту книгу моей жене,

моим детям и внукам….

© Барщевский М., 2020

Список сокращений

Органы государственной власти, иные государственные организации

Президент РФ – Президент Российской Федерации

Государственная Дума – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Конституционный суд РФ – Конституционный Суд Российской Федерации

Верховный Суд РФ – Верховный Суд Российской Федерации Высший Арбитражный Суд РФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

Правительство РФ – Правительство Российской Федерации МИД России – Министерство иностранных дел Российской Федерации

Минобороны России – Министерство обороны Российской Федерации

Минфин России – Министерство финансов Российской Федерации

Минюст России – Министерство юстиции Российской Федерации

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Росгвардия – Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

ФНС России – Федеральная налоговая служба Российской Федерации

Нормативные правовые акты

Конституция РФ – Конституция Российской Федерации

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации

ГГУ – Германское гражданское уложение

ГК РСФСР – Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации

КАС РФ – Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации

КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

КоБС РСФСР – Кодекс о браке и семье Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

Методические рекомендации – Методические рекомендации по оформлению наследственных прав, утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол № 03/19

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации

Основы законодательства о нотариате – Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I

СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

ФГК – Французский гражданский кодекс

Иные сокращения

ЕИС – единая информационная система нотариата

Предисловие

Мне придется очень часто прибегать к цитированию нормативных правовых актов, методических указаний, регламентов. Это необходимо для того, чтобы у читателей сложилось четкое понимание, как работает система, с которой им придется столкнуться. А это непросто и совсем не дешево.

Хотелось бы поддержать точку зрения Е.Ю.Петрова о том, что в наследственном праве, касающемся всех без исключения, как нигде важно стараться избавляться от сложных текстов[1] 1
Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития (сравнительно-правовое исследование). М.: М-Логос, 2017. С. 12.

[Закрыть] . Но современное законодательство далеко не всегда соответствует этому критерию. Поэтому будем разбираться вместе в том, куда идти, что и как делать в случае открытия наследства.

Как и при работе над первым томом, я позволил себе опираться не только на труды именитых ученых, но и на работы не столь известных авторов и практикующих юристов. Зачастую их мнение позволяет раскрыть наиболее жизненные и актуальные вопросы правоприменительной практики.

Естественно, как и в первом томе, приводимые письма не вымышлены, но все фамилии, имена и отчества в них и в примерах из судебной практики изменены. И, так же как и в первом томе, некоторые фрагменты текста выделены курсивом. Это означает, что они предназначены для профессиональных юристов.

Глава 1
Принятие наследства и отказ от него

Боюсь, господин Савченко, что я буду вынужден Вас огорчить. Принятие наследства – это право наследника, и оно должно быть наследником реализовано, причем в течение установленного законом срока. В противном случае оно утрачивается.

Согласно статье 1152 ГК РФ, для приобретения наследства наследник должен его принять. Обратите внимание на формулировку: именно должен.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (пункт 1 статьи 1154 ГК РФ).

Напомню, согласно статье 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Эти вопросы подробно освещены в первом томе книги.

Также необходимо отметить, что в настоящее время в России действует единая информационная система нотариата (ЕИС). В ЕИС подлежат включению сведения, в том числе в форме электронных документов, о совершении нотариальных действий (статья 341 Основ законодательства о нотариате). Система включает в себя реестры наследственных дел, ведущиеся в электронной форме (статья 342 Основ законодательства о нотариате). Внесение сведений в ЕИС, в том числе об открытии наследства при поступлении заявлений, являющихся основанием для заведения наследственного дела, осуществляется нотариусами, а в установленных случаях – нотариальными палатами (статья 34 3 Основ законодательства о нотариате).

Так что теперь сведения, содержащиеся в реестре нотариальных действий и необходимые для совершения нотариального действия или проверки действительности нотариально оформленного документа, предоставляются нотариусам по их запросам, поданным через ЕИС, незамедлительно в автоматизированном режиме. Все это значительно упрощает работу нотариусов, в том числе по проверке наличия наследников.

Сразу замечу, что требование закона о принятии наследства в течение установленного срока распространяется как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону. В той же мере оно касается и лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. А вот последствия нарушения этого правила весьма серьезные: пропустил срок без уважительных причин, не принял наследство – потерял на него право.

Бывают ситуации, когда есть возможность восстановить пропущенный срок на принятие наследства, но для этого должны быть определенные предпосылки, о которых мы еще поговорим. Однако это не Ваш случай.

Сразу замечу, что если право наследования возникает для лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение 6 месяцев со дня возникновения у них соответствующего права.

Первое. Сроки принятия наследства определяются в соответствии с общими положениями о сроках[6] 6
Там же.

Второе. Течение сроков принятия наследства, установленных статьей 1154 ГК РФ и согласно статье 191 ГК РФ, начинается на следующий день после календарной даты, которой определяется возникновение у наследников права на принятие наследства; на следующий день после даты открытия наследства либо после даты вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (пункт 1 статьи 1154 ГК РФ); на следующий день после даты смерти – дня, указанного в решении суда об установлении факта смерти в определенное время (пункт 8 части 2 статьи 264 ГПК РФ), а если день не определен, то на следующий день после даты вступления решения суда в законную силу; на следующий день после даты отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 ГК РФ (пункт 2 статьи 1154 ГК РФ); на следующий день после даты окончания срока принятия наследства, установленного пунктом 1 статьи 1154 ГК РФ (пункт 3 статьи 1154 ГК РФ). Последнее касается лиц, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником. Такие лица могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 статьи 1154 ГК РФ[7] 7
Там же.

Третье. Согласно пункту 3 статьи 192 ГК РФ, срок принятия наследства истекает в последний месяц установленного статьей 1154 ГК РФ шести– или трехмесячного срока в такой же по числу день, которым определяется его начало – день открытия наследства, день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, день, указанный в решении суда об установлении факта смерти в определенное время (пункт 8 части 2 статьи 264 ГПК РФ), а если день не определен – день вступления решения суда в законную силу, день отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 ГК РФ, день окончания срока принятия наследства, установленного пунктом 1 статьи 1154 ГК РФ[8] 8
Там же.

Далее Верховным Судом РФ приводится следующий пример. Наследство, открывшееся 31 января 2012 года, может быть принято:

наследниками, призываемыми к наследованию непосредственно в связи с открытием наследства (по завещанию и по закону первой очереди) – в течение шести месяцев, с 1 февраля 2012 года по 31 июля 2012 года;

наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию вследствие отказа от наследства наследника по завещанию, наследниками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию вследствие отказа от наследства наследника по закону первой очереди, например в случае подачи соответствующего заявления 19 марта 2012 года – в течение шести месяцев (с 20 марта 2012 года по 19 сентября 2012 года);

наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию вследствие отстранения от наследования недостойного наследника по завещанию, злостно уклонявшегося от выполнения лежащих на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, наследниками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию вследствие отстранения по указанному основанию от наследования недостойного наследника по закону первой очереди, например в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда 6 декабря 2012 года – в течение шести месяцев (с 7 декабря 2012 года по 6 июня 2013 года);

наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию вследствие непринятия наследства наследником по завещанию, наследниками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию вследствие непринятия наследства наследником по закону первой очереди – в течение трех месяцев (с 1 августа 2012 года по 31 октября 2012 года)[9] 9
Там же.

По смыслу пунктов 2 и 3 статьи 1154 ГК РФ, лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, призванным к наследованию не в связи с открытием наследства, а лишь вследствие отпадения ранее призванных наследников (по завещанию, по закону предшествующих очередей), могут принять наследство в течение трех месяцев со дня, следующего за днем окончания исчисленного в соответствии с пунктами 2 и 3 данной статьи срока для принятия наследства наследником, ранее призванным к наследованию[10] 10
Там же.

И снова пример, приведенный Верховным Судом РФ. Наследство, открывшееся 31 января 2012 года, может быть принято наследником по закону третьей очереди, если он призван к наследованию:

в случае подачи наследником по закону первой очереди заявления об отказе от наследства, например 19 марта 2012 года, и непринятия наследства наследником по закону второй очереди – в течение трех месяцев (с 20 сентября 2012 года по 19 декабря 2012 года);

в случае непринятия наследства наследником по закону первой очереди и наследником по закону второй очереди – в течение трех месяцев (с 1 ноября 2012 года по 31 января 2013 года) 11 .

Вопрос действительно важный. И хорошо, что Вы им своевременно заинтересовались.

Как я уже отмечал, для приобретения наследства наследник должен его принять (пункт 1 статьи 1152 ГК РФ). Принятие наследства, в свою очередь, осуществляется двумя способами: либо подачей соответствующего заявления нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство (пункт 1 статьи 1153 ГК РФ), либо путем его фактического принятия (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ). Упомяну, что существует особый случай, когда принятие наследства не требуется. Это касается насле– [11] 11
Там же.

[Закрыть] дования выморочного имущества (статья 1151 и пункт 1 статьи 1152 ГК РФ). Соответственно и отказ от наследства при наследовании выморочного имущества не допускается.

[Закрыть] . Ваш вопрос – о первой из указанных форм, поэтому рассмотрим именно ее.

Итак, юридические действия по принятию наследства заключаются в подаче нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (пункт 1 статьи 1153 ГК РФ).

Такое заявление подается по месту открытия наследства (пункт 1 статьи 153 ГК РФ).

Приведенные положения сформулированы в Методических рекомендациях, к содержанию которых я буду часто обращаться на страницах второго тома этой книги. И это совершенно естественно: ведь мы будем много говорить о процессуальных вопросах, связанных с действиями нотариусов, которые, в свою очередь регламентированы указанными Методическими рекомендациями.

В Методических рекомендациях также очерчен круг лиц, которые в соответствии с ГК РФ могут самостоятельно принять наследство. Это наследники, обладающие дееспособностью в полном объеме (статьи 21, 27 ГК РФ). Таковыми являются:

– лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста;

– лица, вступившие в брак до достижения восемнадцати лет;

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет и граждане, ограниченные судом в дееспособности, принимают наследство с согласия, соответственно, родителей, усыновителей или попечителей (пункт 1 статьи 26, пункт 2 статьи 30 ГК РФ)[16] 16
Там же.

[Закрыть] . Приведенное правило действует и в случаях, когда законный представитель дает согласие на принятие наследства наследником в возрасте от 14 до 18 лет (за исключением лиц, вступивших в брак (пункт 2 статьи 21 ГК РФ) и объявленных полностью дееспособными в порядке, установленном статьи 27 ГК РФ, в связи с эмансипацией) или ограниченного судом в дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 ГК РФ. Такие наследники подают заявление о принятии наследства от своего имени, но действуют с письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителей (статьи 26, 30 ГК РФ)[19] 19
Там же.

Согласие законного представителя на принятие наследства наследником может быть выражено в виде самостоятельного документа либо непосредственно в заявлении наследника. Такое согласие может быть последующим (статьи 26, 30 ГК РФ). В случае, если согласие законного представителя на принятие наследства наследником передается нотариусу в виде самостоятельного документа другим лицом или пересылается по почте, оно должно быть удостоверено нотариально по форме 2.4, установленной для волеизъявлений Приказом Минюста России от 27 декабря 2016 г. № 3 1 3[20] 20
Там же.

[Закрыть] . С содержанием указанной формы можно ознакомиться в конце второго тома в Приложении № 1.

Напомню, что вопросы, связанные со всеми вышеуказанными группами лиц, а также их характеристики подробно освещены на страницах первого тома книги.

Принять наследство можно не только самостоятельно, но и через представителя по доверенности. Главное условие в таком случае – в доверенности должно быть специально предусмотрено полномочие на принятие наследства (пункт 1 статьи 1153 ГК РФ). Нотариус должен будет убедиться, что полномочие на принятие наследства от имени конкретного наследника специально предусмотрено в доверенности.

Разобравшись с тем где и кто может подавать заявление о принятии наследства, обратимся к вопросам о том, что указывать в заявлении и как именно его можно подать. И в этом снова помогут Методические рекомендации по оформлению наследственных прав.

[Закрыть] . Указанная норма предусматривает, что в случае, если указанные документы исполнены на бумажных носителях, они не должны иметь подчисток или приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений и не могут быть исполнены карандашом или с помощью легко удаляемых с бумажного носителя красителей. Текст документа должен быть легко читаемым. Целостность документа, состоящего из нескольких листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или иным исключающим сомнения в его целостности способом. Если имеющиеся в документе неоговоренные исправления или иные недостатки являются несущественными для целей, для которых представлен документ, нотариус вправе принять такой документ для совершения нотариального действия.

В пункте 5.16 Методических рекомендаций указано, что в заявлении о принятии наследства указываются, как правило, следующие сведения:

– фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства (при наличии) наследника (статья 45 1 Основ законодательства о нотариате);

– фамилия, имя, отчество (при наличии) наследодателя, дата его смерти и адрес последнего места жительства наследодателя, либо сведения о том, что последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами Российской Федерации;

– основание(-я) наследования (завещание, закон) – родственные и другие отношения;

– указание всех оснований наследования, нескольких из них или одного основания;

ДЛЯ ЮРИСТОВ:

При личной явке наследника (его представителя) к нотариусу нотариального свидетельствования подлинности его подписи на каких-либо заявлениях не требуется, если нотариусу не поступила просьба об ином. При личной явке наследника (его представителя) нотариус устанавливает личность наследника (его представителя и полномочия представителя), о чем делает соответствующую отметку на заявлении.

[Закрыть] . Пункт 1 статьи 1153 ГК РФ предусматривает правило, согласно которому, если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 1 ГК РФ.

ДЛЯ ЮРИСТОВ:

Должен обратить внимание на то, что приведенное положение пункта 1 статьи 1153 ГК РФ, похоже, содержит юридико-техническую ошибку. Ссылаясь на статью 1851 ГК РФ, законодатель, судя по тому, что речь идет именно о нотариальных доверенностях, имел ввиду скорее всего пункт 2 статьи, в котором указаны доверенности, приравниваемые к нотариальным. Ведь в пункте 3 речь идет о доверенностях на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение корреспонденции, за исключением ценной корреспонденции. Вряд ли имелся в виду такой порядокудостоверения подписи наследника на заявлении о принятии наследства.

[Закрыть] . Требования к формату электронного документа установлены приказом Минюста России от 29 июня 2015 г. № 155. С содержанием указанного приказа можно ознакомиться в конце второго тома в Приложении № 2.

В соответствии с ч.1 ст.534 ГК РСФСР каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (кстати, не исключая и предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам или государству. Заметим, что в силу этой же статьи Гражданского кодекса наследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону.

В нашей цивилистической литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, направленной, прежде всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.

Надо помнить, что завещать можно только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. Например, гражданин пришел в нотариальную контору с просьбой оформить завещание на дом, который он собрался купить через неделю. Почему ему в этой просьбе надо отказывать?

Итак, завещание есть сделка, правовые последствия которой наступают после смерти наследодателя.

Для начала замечу, что вопрос о возможности условных завещании рассматривался многими учеными-цивилистами и большинство из них сходились в том, что такие завещания не противоречат закону. Однако нужно помнить, что недопустимы такие условия завещания, которые влекут ограничение гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан. Например, условия о выборе той или иной профессии, поступлении в институт, проживании в конкретном населенном пункте, исполнении (или наоборот, неисполнении) религиозных обрядов, вступлении в брак с определенным лицом и т. п. - все это условия незаконные.

Наследник по завещанию, содержащему такие или подобные условия, может обратиться в суд с иском о признании завещания не действительным в части оговоренного условия. В случае удовлетворения его исковых требований он получит наследственное имущество без выполнения условий завещания. В том случае, если выполнение условия (имеются в виду правомерные условия) стало невозможным по причинам, не зависящим от наследника, при подтверждении этого обстоятельства судебным решением наследственное имущество также должно перейти в собственность такого наследника (а в случае его смерти - в собственность его наследников) без всяких условий.

Приведем пример: в завещании предусматривалось в качестве условия обязательное трудоустройство наследника. Это выполнено не было, поскольку наследник стал инвалидом (умер вскоре после открытия наследства или же, вступив в брак, стал заниматься ведением домашнего хозяйства). Наследник (или правопреемники умершего наследника) должен обратиться в суд с заявлением об установлении юридического факта - невозможности выполнения условия завещания. В случае вынесения судом положительного решения по заявлению наследник считается свободным от обязанности выполнения условия завещания.

Необходимо отметить, что составление завещания под отлагательным условием в пользу государства должно считаться неправомерным. Иное решение приведет к нарушению государственного суверенитета.

Характерными примерами правомерных условий, оговариваемых в завещании, могут служит, например: 1) получение наследственного имущества по достижении определенного возраста; 2) получение наследственного имущества по прошествии скольких-то лет со дня смерти завещателя; 3) прекращение ведения паразитического образа жизни; 4) прекращение злоупотребления алкоголем (да, г-н Сахаров, — это правомерное условие!) и т. д.

Разумеется, что предусмотреть все возможные правомерные или же, наоборот, неправомерные условия весьма трудно. Поэтому в случае возникновения спора вопрос должен решаться в судебном порядке.

В вашем письме, г-н Попов, содержится пример двух способов лишения наследства. Напомним, что ст.534 ГК РСФСР предоставляет гражданину право лишить одного, нескольких или даже всех наследников по закону права на наследство. Но как? Как раз теми двумя способами, которые сознательно или несознательно использовал Ваш, г-н Попов, брат.

Проиллюстрирую сказанное таким примером. Если Вы, г-н Попов, откажетесь от наследования автомобиля, то он перейдет к сыну Вашего брата, но не к его жене. Теперь вопрос: кто имеет право на гараж? Начнем от обратного. Вы, г-н Попов, права на это имущество не имеете, поскольку гараж не был предметом завещания, следовательно, наследуется в порядке, установленном ст.532 ГК РСФСР, (наследование по закону). Вы же являетесь наследником второй очереди и к наследованию не призываетесь (то, что Вы - наследник автомобиля по завещанию в данном случае значения не имеет). Вдова Вашего брата лишена права на наследство, что прямо предусмотрено завещанием. Следовательно, она тоже права на гараж не имеет. Сын Вашего брата не может претендовать на автомобиль - он завещан только Вам, но в отношении- всего остального имущества он- полноправный наследник. Вывод: право на наследование гаража имеет только сын.

Для того чтобы ответить на Ваш, г-жа Ложкина, вопрос, я вынужден буду начать издалека.

Для удостоверения завещания необходимо, прежде всего, чтобы завещатель являлся дееспособным лицом.

В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

Однако в литературе было высказано мнение, согласно которому вступление в брак лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, не порождает у него права завещать свое имущество. Аргументируя свою точку зрения, П.С.Никитюк ссылается, по существу, на два обстоятельства.

В судебной практике часто встречаются иски о признании завещания недействительным ввиду того, что наследодатель в момент удостоверения завещания находился в таком состоянии, когда он не мог понимать, значения своих действий или руководить ими. Статья 177 ГК РФ предусматривает, что сделки, совершенные в таком состоянии, должны быть признаны недействительными.

В юридической литературе отмечалось, что исходя из буквального толкования текста ст. 177 ГК РФ, право на иск о признании сделки недействительной имеет лицо, ее совершившее (либо прокурор в интересах этого лица), однако судебная практика трактует эту норму права расширительно, признавая право на иск и за наследниками завещателя. Такая позиция, основанная на том, что наследники завещателя являются его правопреемниками, представляется правильной.

Так, П.М. Кожин оставил завещание, где в качестве наследника было указано Мосгорфинуправление. Жена и сын Кожина — Чернышева и М.П. Кожин - заявили в суд иск к Мосгорфинуправлению о признании завещания недействительным. Суду были представлены документы, свидетельствовавшие о том, что П.М. Кожин страдал тяжелой формой шизофрении, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, неоднократно помещался в психиатрические больницы, в связи с давним заболеванием являлся инвалидом I группы. Судебно-психиатрическая экспертиза на основании медицинских документов дала заключение о том, что П.М. Кожин в момент составления завещания не мог понимать значения своих действий. Решением районного народного суда Москвы иск Чернышевой и М.П. Кожина был удовлетворен, и 'завещание П.М. Кожина признано недействительным.

П.С. Никитюк придерживается той же точки зрения и при этом указывает на то, что ограниченно дееспособный может совершать сделки, выходящие за пределы бытовых, только с согласия попечителей, а последние не вправе дать согласие на совершение такой сделки без предварительного разрешения органа опеки и попечительства (п.2 ст.37 ГК РФ; ст.132, 133 КоБС РСФСР; см.: Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс, с.121).

На наш взгляд, наиболее правильна из приведенных точек зрения позиция Т.Д.Чепиги. Действительно, цель ограничения дееспособности лица, злоупотребляющего спиртными напитками или наркотическими веществами, заключается именно в том, чтобы имущество не расходовалось в этих антисоциальных, антиобщественных целях. Исполнение завещания после смерти наследодателя исключает такую возможность. Если же завещатель составил распоряжение под влиянием склонности к алкогольным или наркотическим веществам, то в соответствии со ст. 177 ГК РФ наследники либо прокурор могут обратиться с иском (заявлением) в суд о признании такого завещания недействительным, так как в момент его удостоверения завещатель находился в состоянии, когда не мог понимать значения своих действий или руководить ими ввиду болезненного состояния, вызванного именно злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими веществами.

Наиболее остро в юридической литературе дискутировался вопрос о завещательной правоспособности лиц в возрасте от 14 до 18 лет.

Большинство авторов, основываясь на действующем законодательстве, приходят к выводу о том, что частично дееспособные правом завещать не обладают.

Вряд ли у кого-либо вызовет возражения .перечисление несовершеннолетним своего заработка, например, в Российский фонд мира либо на счет детского дома, где подросток воспитывался. Столь же правомерным представляется и такое же распоряжение несовершеннолетнего, но сделанное в виде завещания.

Возражая против предоставления несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет права завещать, Т.Д. Чепига приводит следующий аргумент: устанавливая право несовершеннолетнего самостоятельно распорядиться своей стипендией или заработком, ст.26 ГК РФ предусматривает возможность ограничения или лишения несовершеннолетнего этого права. При таких условиях нельзя допустить распространительное толкование ст.26 ГК РФ и признать за несовершеннолетним право завещать свое имущество, приобретенное за счет заработной платы или стипендии (см.: Чепига Т. Д. К вопросу о праве завещать, с.48).

Такое возражение не достигает своей цели. Потенциальная возможность ограничения в праве распоряжаться заработком не есть основание лишения права завещать. Потенциально ограничено в праве распоряжаться своим заработком, имуществом любое лицо, если оно, например, станет злоупотреблять спиртными или наркотическими веществами. Однако пока нет такого злоупотребления, нет и никаких ограничений. Аналогично, думается, должен решаться вопрос и в отношении несовершеннолетних — потенциальная возможность ограничения их права по распоряжению заработком (стипендией) не есть основание к лишению их права завещать.

Действующее законодательство предусматривает, что несовершеннолетний может быть автором изобретения или рационализаторского предложения, что влечет за собой выплату ему соответствующего вознаграждения. Известно достаточное количество случаев, когда несовершеннолетние реализуют указанное право, принося немалую пользу государству.

Небезынтересно и следующее обстоятельство. Действующие нормативные акты предоставляют несовершеннолетним, начиная с 15 лет, право заниматься деятельностью, связанной с использованием источника повышенной опасности. Так, Правила продажи населению легковых автомобилей и мотоциклов с колясками предоставляют несовершеннолетним, начиная с 15-летнего возраста, право покупать, а Положение о порядке присвоения квалификации водителя, выдачи водительских удостоверений и допуска водителей к управлению транспортными средствами - управлять мотоциклами, являющимися, как известно, источником повышенной опасности.

Думается, что для такой несогласованности отдельных нормативных актов, с одной стороны, допускающих владение источником повышенной опасности и его использование, а с другой стороны лишающих несовершеннолетнего права завещать, нет достаточных оснований.

Законодатель не случайно в ст.26 ГК РФ предусмотрел право несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет распоряжаться именно своим заработком и стипендией, а не своим имуществом. Имущество несовершеннолетнего может состоять и из денежных средств, а также вещей, полученных им, например, в порядке наследования, по договору дарения. Этим имуществом несовершеннолетний самостоятельно распоряжаться не вправе.

На основании изложенного, думаю, можно было бы предоставить несовершеннолетнему право завещать денежные средства и имущество, источником накопле-ния которых являются его личные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения. Вместе с тем в отношении имущества и денежных средств, полученных несовершеннолетним иным путем (наследование, дар и т.п.), несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не должны обладать правом составлять завещательные распоряжения.

Читайте также: