Если квартира оформлена на родителей мужа имеет ли невестка право на квартиру

Обновлено: 20.05.2024

Если мы обратим внимание на статистику заключаемых и расторгаемых браков в Российской Федерации, то можно сделать вывод о том, что вопрос раздела совместно нажитого имущества сейчас поднимается между супружескими парами достаточно часто, потому что ежегодно фиксируется достаточно большое количество разводов. И прежде, чем идти в суд с заявлением о разделе имущества, необходимо понять — а на что вообще можно рассчитывать в отношении того имущества, которое было приобретено?

Что такое совместно нажитое имущество и может ли к таковому относиться приобретенное в браке, но оформленное на третьих лиц?

Семейные отношения, которые имеют место существовать между супругами, в нашей стране регулируются достаточно подробно. Главным регулятором является Семейный кодекс Российской Федерации. И именно на его плечи возложена обязанность регулировать вопросы, связанные с имуществом супругов.

Рассмотрим, что можно рассматривать в качестве совместной собственности и что может быть разделено в ходе соответствующего судебного процесса.

Для ответа на этот вопрос я считаю необходимым обратиться к положениям статьи 34 Семейного кодекса. Эта статья дает исчерпывающий ответ на вопрос о том, что следует понимать под совместной собственностью супругов. В качестве такой собственности (или имущества, если дословно цитировать положения указанной статьи) следует рассматривать все доходы супругов, которые они получают от осуществляемой ими деятельности (например, от предпринимательской, творческой и т. п.), а также все то, что за счет таких средств было приобретено. При этом, если один из супругов в период брака не работал, потому что занимался домашним хозяйством или воспитанием детей (сейчас это правило чаще всего действует в отношении женщин, которые нередко не выходят из отпуска по уходу за ребенком, а продолжают вести дом и воспитывают детей по достижении последними трехлетнего возраста), то такой супруг имеет такое же право на общее имущество, как если бы он работал и зарабатывал. Конечно, если нет исключения из этого правила в виде подписанного брачного контракта или нотариального соглашения об установлении режима владения и пользования имуществом.


А вот если в официально оформленном браке было куплено какое-либо имущество, но, говоря казенным языком, оно было оформлено на третьих лиц, например, на маму мужа, то оно общим считаться не может, даже если покупка была совершена на средства, взятые из семейного бюджета или за счет кредитных средств, возврат которых происходит из общих средств.

Возможности доказательства приобретения имущества, оформленного на третьих лиц, в браке и признания его общим, если оно оформлено на третьих лиц

Соответственно, если есть имущество, которое было куплено в браке на общие средства, взятые из семейного бюджета, но оформлено на стороннего человека, возникает вопрос о возможности доказательства того, что оно все-таки является общим.

Оговорюсь сразу: практически в ста процентах случаев суды при рассмотрении таких дел отказывают в признании того, что имущество является совместным с супругом и приобретено в браке. Это связано с исчерпывающей позицией Семейного кодекса. И здесь надо опираться уже не только на позицию статьи 34, но и обратить внимание на статьи 37 и 38, которые устанавливают правила раздела собственности. Так, если супруги приобрели в браке имущество, которое оформили на одного из них, но покупка была из общих семейных средств, то оно будет однозначно делиться, так как будет признано судом совместно нажитым.

А вот если покупка была оформлена на третье лицо, например, на маму одного из супругов, то здесь придется приложить достаточно большое количество усилий для того, чтобы доказать, что оно общее.

Пример из практики

Вопрос: можно ли признать это имущество совместно нажитым и подать на его раздел?

Первый — и самый очевидный, что бывшей супруге в ходе раздела имущества рассчитывать не на что, так как имущество приобретено на третье лицо.

Однако есть и второй ответ, более сложный и требующий доказательственного подхода в суде. Сложность его связана с целым рядом обстоятельств. Во-первых, покупка совершена с использованием части средств, которые были накоплены ранее и лежали на счете, который может расцениваться, как совместный (вспомним часть 3 статьи 34 Семейного кодекса про право на совместное имущество лица, которое не работает по уважительной причине). Во-вторых, очевидно желание супруга избежать раздела и денег, и приобретенного имущества, так как о скором разводе знали все лица, которые могут быть расценены судом, как свидетели в ходе проведения бракоразводного процесса (развод будет проходить через суд, потому что есть несовершеннолетние дети, в отношении которых надо определять режим проживания и режим содержания, то есть выплаты алиментов). В-третьих, супруг взял кредитные средства, выплату которых производил из семейного бюджета, так как выплаты начались до расторжения брака. Как результат, если найти грамотного юриста, который возьмется за подготовку доказательной базы в таком, казалось бы, заведомо невыигрышном деле, можно убедить суд в том, что эта квартира — совместно нажитое имущество, которое просто оформлено на третье лицо.

Самым простым выходом в этой ситуации будет являться тот случай, когда имущество супруг приобрел на себя (в нашем случае — квартиру), а потом оформил договор дарения (дарственную) на третье лицо (при этом нет разницы, является ли это лицо близким родственником или нет). В этом случае будет происходить процесс признания сделки мнимой.


Возможности признания сделки мнимой

23 июня 2015 года Пленум Верховного суда Российской Федерации издал Постановление №25, посвященное применению судами различных положений, содержащихся в Разделе 1 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В нашем вопросе, то есть в вопросе возможности включения в состав общего имущества собственности третьих лиц, которое на них было оформлена одним из супругов в браке, особого внимания заслуживает пункт 86 данного Постановления, который посвящен тому, что следует считать мнимой сделкой. В соответствии с содержанием данного пункта под мнимой сделкой будет пониматься такая сделка, совершение которой не несло каких-либо правовых последствий для сторон.

Что это означает?

Если говорить о нашем примере, то можно разъяснить следующим образом: несмотря на то, что супруг приобрел квартиру и подарил ее своей маме (то есть совершил безвозмездную сделку по дарению), правовых последствий ни для кого эта сделка не принесла, так как пользоваться квартирой продолжил супруг, а сама сделка проводилась для того, чтобы исключить квартиру из общего имущества и не допустить ее раздела.

Для того чтобы сделка носила формальный вид (то есть якобы соответствовала действительности), было осуществлено оформление актов приема-передачи имущества, а также переоформление права собственности, что дало право, с юридической точки зрения, считаться ей действительной. По факту же имущественное положение супруга не изменилось, так как он продолжил распоряжаться данным имуществом.

Такую сделку вполне можно признать мнимой (по решению суда), а имущество в данном случае поступит в общую массу и будет подлежать обязательному разделу в случае наличия соответствующего заявления. Однако для того, чтобы доказать факт мнимой сделки, в суд придется предоставить все материалы, которые имеются у истца (то есть у лица, заинтересованного в оспаривании договора дарения), подтверждающие его слова. Не станут исключением в этом случае и свидетельские показания.

Если говорить в целом, то процесс признания имущества совместно нажитым, особенно если оно оформлено на третьих лиц, является достаточно сложным по своей сути. Потому что потребует тщательной подготовки, с точки зрения предоставления доказательств того, что имущество может быть расценено, именно как совместное. Однако, как показывает практика, пусть и в ограниченном ее виде, случаи вынесение положительного в пользу истца решения в настоящее время все же встречаются при условии, что суду предоставлена исчерпывающая информация о фактическом состоянии дел в прекращающей свое существование семье.

При этом, согласно существующему в России законодательству, сколько бы претендентов на наследство ни было – есть первоочерёдные наследники по закону или завещанию, которые обязательно получат свою долю. Однако, в отличие от близких родственников, близкие люди, вошедшие в состав семьи на законных основаниях, как правило, вовсе не надеются на наследство.

К примеру, в случае смерти свекрови, может ли невестка претендовать на наследство свекрови и если да, то какие обязательные действия она должна предпринять? Давайте разбираться.

Кто входит в круг наследников

Наследование без завещания по закону

В 2021 году очерёдность призвания наследников к наследованию по закону регулируется статьями 1141-1148 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом потенциальные наследователи собственности наследодателя распределяются в зависимости от степени родства с ним.

    выступают родители умершего, супруг-а, а также дети. Кроме того, в данную категорию также входят внуки, но только в случае, если их родители умерли.
  • Следующими наследниками по закону являются сёстры и братья, бабушки и дедушки. А после них, право наследования переходит к тётям и дядям наследодателя.
  • Последующие группы наследования включают дальних родственников. К примеру, в шестую очередь наследования входят племянники, правнуки, двоюродные внуки. А в седьмую – неродные родители (мачеха или отчим) и пасынки.

При этом, не одна статья ГК РФ, которая регулирует очерёдность наследования, не указывает положение в наследстве невестки. Однако, чаще всего, жена сына не имеет законного права претендовать на собственность умершей, без завещания. В качестве исключения выступают случаи, когда невестка получает право так называемой обязательной доли.

Что такое обязательная доля

Согласно действующим законам РФ, в целях обеспечения категории граждан, которые особо нуждаются в социальной защите, предусмотрена обязательная доля. Выделение обязательной доли осуществляется даже при наследовании по завещанию.

Хотя невестка не считается по закону кровным родственником, но, согласно пункту 2 статьи 1148 ГК РФ, она может стать наследницей по закону и иметь права аналогичные другим наследникам, если она находилась на иждивении свекрови и проживала с ней не иене 12 месяцев.

Наследование с завещанием

Практикующий юрист, автор сайта "Юридическая скорая помощь", один из соучредителей фонда "Наше будущее".

При этом, в документе должно быть точно указаны все необходимые данные и информация о невестке, которая в данном случае, может выступать как первоочерёдной наследницей (согласно воле свекрови), так и подназначенной. Стоит отметить, что в последнем случае, законное право на имущество свекрови формируется после кончины наследника, который должен был получить долю в первоочерёдном порядке.

Свекровь имеет право столько раз менять завещание, сколько она сама захочет, а также отменить его вовсе, не оповещая о данном факте лиц, которые указаны в содержании документа.

Кто получит наследство при смерти свекрови и супруга

Так как до момента ухода из жизни её супруг выступал в роли первоочерёдного наследника для своих родителей, то доля имущества, которая ему досталась бы по закону, наследуется дальше его семьёй в случае смерти его отца или матери.

Что такое право представления

Довольно часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда часть имущества, предназначающаяся одному из наследников-детей, передаётся их детям. Именно такой порядок обретения наследства называется правом представления (согласно содержанию статьи 1142 ГК РФ).

При этом, наследование по праву представления становится возможным лишь тогда, когда прямой наследник умирает. Если же, например, сын жив, но ему был вынесен отказ на получение доли по решению суда по причине его признания недостойным наследником, то право представления не действует.

Материальные ценности, движимое и недвижимое имущество наследодателя также могут получить по закону и дети умершего сына которые:

В роли человека, предоставляющего интересы несовершеннолетнего наследника, в данном случае будет невестка.

Гражданка Н. жила с супругом, сыном и дочерью. После того как сын женился, он, а также его супруга и двое детей жили отдельно. Однажды сын трагически погибает, а спустя год умирает и его мать, которой принадлежала определённая часть квартиры, ведь жилплощадь была куплена в период брака. Получить долю Н. в этом случае могут супруг, дочка, а также внуки.

При этом, супруг высказал свой отказ от участия в разделе и поэтому дочке досталась большая часть жилья, а внуки получили по 1/8 доли отца, часть наследства которого была разделена между ними в равных частях. Сама же невестка не могла претендовать на собственность, но лишь представляла интересы своих детей.

Что такое наследственная трансмиссия

В случае, если сын умирает раньше своей матери, так и не приняв наследство, то на его прямых законных наследников распространяется так называемая наследственная трансмиссия.

Примерная ситуация: Гражданка Д. составляет завещание и оставляет свой дом сыну Л., который живёт с супругой и двумя детьми, а также дочери В. После кончины Д. её сын не смог принять наследство, но согласно правилу наследственной трансмиссии его часть наследства переходит к его первоочерёдным наследникам – невестке и её детям.

В том случае, если свекровью было оформлено завещание, не включавшее её сына, но он претендовал, согласно статье 1149 ГК Российской Федерации, на обязательную часть имущества, то его часть не может быть передана наследникам по наследственной трансмиссии.

Порядок принятия наследства и фиксированные сроки

Опытные юристы нашего сайта напоминают, что, представляя интересы детей или собственные интересы, невестка обязана помнить о сроках вступления в право наследства. Ведь в случае нарушения отведённого законом периода оформления документов восстановить данный срок можно будет только в судебном порядке.

В 2021 году в законодательстве России зафиксированы следующие сроки обращения в нотариальную контору:

  • в случае наследования по наследственной трансмиссии, согласно статье 1156 ГК РФ, если у наследника остаётся меньше трёх месяцев до окончания фиксированного срока, его можно продлить ещё на три месяца;
  • при наследовании собственности детьми скончавшегося сына по праву представления, лицо их представляющее (в нашем случае — невестка) должно обратиться к нотариусу на протяжении шестимесячного срока для фактического открытия наследственного дела (согласно статье 1142 ГК РФ).

Если же невестка наследует собственность сразу по нескольким основаниям (завещание, закон или же наследственная трансмиссия), то она имеет право принять всё, отказаться от приёма всего имущества или принять его только по одному, выбранному ею основанию.

К примеру, если за мужем по закону она наследует квартиру, а по праву наследственной трансмиссии – дачу свекрови и вместе с ней большой долг по наследству, то невестка имеет право принять по наследству только квартиру.

Для того чтобы принять наследство сразу по нескольким основаниям необходимо подать по каждому из них отдельное заявление. При этом, Вам понадобится предоставить следующие документы:

  • завещание (если оно имеет место быть);
  • справку с места прописки;
  • свидетельства о смерти;
  • все правоустанавливающие документы на наследуемую собственность;
  • паспорта или же свидетельства о рождении наследников;
  • заявление о вступление в наследство.

Если Вы представляете интересы ребёнка – понадобится заявление о праве представления.

После смерти матери супруга его жена не может претендовать на её собственность, ведь она не входит ни в одну из категорий наследников. Однако, это совершенно не значит, что невестка не может получить часть наследства по составленному свекровью завещанию. Кроме того, невестка может выступать претендентом на данное имущество, представляя интересы своих детей. Больше об этом Вы можете узнать из данного ролика:

Как поделить наследство при разводе?

Расторжение брака при наличии общего имущества приводит к необходимости его разделить. Однако не всякое имущество, которым пользовались оба супруга, является общим, и не каждое имущество, которым пользовался один супруг, является его личным.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону 8 (800) 350-14-90 . Это быстро и бесплатно !

Кому достанется при разводе?

Самая ценная составляющая супружеского имущества в большинстве семей — недвижимость. Если квартира была получена одним из супругов по наследству, она не относится к совместной собственности и супругов и разделу не подлежит.

Разумеется, если кто-то из родственников завещал недвижимость обоим супругам, в этом случае она оказывается в общей собственности, правда, не совместной а долевой, но это довольно редкий случай. Если же муж (жена) наследует имущество от родителя без завещания, то невестка (зять) права на наследство не имеет.

Подаренная квартира также не будет общей собственностью. Поскольку дарение это безвозмездный переход, то собственником будет только тот, кто записан в договор дарения, а жена (муж) не становится собственником, потому что ничего не вкладывала в приобретение.

Если у мужа (жены) одна квартира появилась по наследству, а вторую семья купила в браке, может возникнуть иллюзия, что нужно делить их так: наследственную — наследнику, а общую — жене (мужу).

На самом деле, наследник, действительно, полностью сохраняет унаследованную недвижимость, а вторая квартира делится пополам.

Квартира куплена до союза

Если квартира куплена до брака, наследство как происходит? Второй супруг прав на неё не имеет. Однако если ипотечный договор подписывался до брака, а платежи по кредиту вносились уже после регистрации брака, оплаченная после регистрации брака часть квартиры считается совместной собственностью и подлежит разводу.

После развода бывший член семьи может получить от хозяина жилья требование выехать. К сожалению, это требование законно. Единственное, что можно попросить у судьи (это предусмотрено в законе), несколько месяцев на поиск нового жилья.

Но даже если поиск жилья не увенчается успехом, по истечении этих нескольких месяцев придётся съехать. Даже оплата коммунальных счетов не порождает права собственности и пользования квартирой.

Недвижимость приобретенная в браке

Собственность, купленная в браке по возмездным основаниям, является совместной и подлежит дележу при разводе, даже если записана на имя только одного супруга. Исключения из этого правила возможны.

Например, если муж или жена продаёт добрачную недвижимость и покупает новую, не дороже той, что была продана, у него есть основания считать, что собственность по-прежнему за ним, просто его добрачное имущество изменило форму. Несмотря на то, что эта позиция разумна и обоснованна, её, как правило, приходится доказывать в суде.

Право на квартиру в наследство в браке имеет и тот супруг, который не работал по уважительным причинам (вёл домашнее хозяйство, сидел с детьми). И напротив, если один из супругов формально зарабатывал, но фактически разорял семью своими нездоровыми увлечениями (алкоголь, наркотики, азартные игры), он по суду может быть лишён права на долю в общей собственности.

По умолчанию доли супругов в квартире признаются равными. Но если один из супругов не вносил своих доходов в благосостояние по неуважительным причинам (см. выше), его доля может быть уменьшена.

Подавать иск о разделе имущества допустимо и в браке, и после его расторжения. Существует миф, будто разделить собственность можно только в течение трёх лет после развода. Это не так. Трёхлетний срок исковой давности начинает течь с момента, когда человек узнал о нарушении своих прав.

Наследственные споры чаще возникают при вступлении в наследство на квартиру по закону. Из наших материалов вы узнаете кому достанется приватизированная и не приватизированная квартира после смерти владельца, какие документы нужны и сколько стоит оформление права собственности, у кого есть право получить недвижимость без завещания, а также как оформляется доля в квартире и как продать полученную собственность.

Что можно сделать с жильем, которое стало долевой собственность?

Продолжать пользоваться совместно. Каждый супруг живёт в своей комнате, а кухней и др. пользуются сообща.

Можно продать долю, но найти покупателя на долю, а не на целую квартиру трудно.

Проще всего продать квартиру и разделить деньги. Договор купли-продажи нужно подписывать вдвоём.

Если квартира стоит на земле (дом на 2-4 хозяев), можно попытаться разделить её в натуре на две независимых.

Если квартира досталась по наследству, делится ли она при разводе?

Как мы уже отмечали выше, недвижимость, которую один супруг получил в наследство, не входит в объём совместной собственности. Тем не менее, в период семейной жизни супруги могут оформить её в долевую собственность.

После этого жильё, как и любое другое общее имущество в случае развода подлежит дележу: переоформление недвижимости в общую собственность создаёт для другого супруга такие же права, как и для того, который изначально её наследовал.

В большинстве случаев статус квартиры, в которой жили супруги, на момент развода достаточно ясен: она либо подлежит, либо не подлежит разделу.

Если один супруг приобрёл её до брака либо получил по безвозмездному основанию в браке, она остаётся только за ним.

Если супруги купили её в браке, она делится. По договорённости один супруг может оставить её за собой, а другому выплатить отступное — половину стоимости квартиры.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

Наследование объектов, оставшихся после смерти одного из супругов, часто связано с массой нюансов. Но ключевым моментом являются активы, приобретенные до брака или те, что были подарены/унаследованы. Такое имущество не подпадает под определение совместного. Следовательно, не подлежит разделу между супругами. Наследование личной собственности происходит в общем порядке. Рассмотрим, может ли жена претендовать на наследство мужа.

Имеет ли право жена на наследство мужа от его родителей

В соответствии с законодательством, переход имущественных прав при наследовании происходит:

  • между кровными родственниками;
  • между официальными супругами.

Исключением может быть завещание. Распорядительный документ позволяет отчуждать объекты третьим лицам, предприятиям или органам власти. Свобода волеизъявления наследодателя ограничена лишь правом на обязательную долю. Законодатель запрещает ограничивать права социально незащищенных граждан (ст.1149 ГК РФ).

Следовательно, жена имеет отношение к наследственной массе родителей мужа, если правопреемником по завещанию является она лично. В случае наследования супругом (вне зависимости от оснований получения имущества), женщина не имеет права на долю.

Необходимо обратить внимание, на то что муж также не имеет прав на имущество жены, если она стала наследницей имущества его родителей по завещанию.

Имеет ли право муж на наследство жены, полученное в браке

Объекты, приобретенные в браке, считаются совместной собственностью супругов. Такие предметы подлежит разделу при разводе или после смерти жены.

Однако правило не действует в отношении подаренной или унаследованной собственности. Например, если квартира была принята супругой после смерти ее или его родителей.

Права у мужа на квартиру жены:

  • он не может претендовать на личную собственность при разводе;
  • может беспрепятственно пользоваться имуществом в период брака.

В случае смерти, личное имущество супруги наследуется претендентами в равных долях. Муж выступает как один из сонаследников. Правило о супружеской доле здесь не действует.

Если супруга продала унаследованную квартиру и купила более дорогое жилье, используя семейные сбережения, то такое имущество будет считаться совместной собственностью. Причем неважно на кого из супругов будет оформлен объект недвижимости.

Имеет ли право супруга на квартиру, полученную по наследству

Изменить режим личной собственности можно путем заключения:

  • брачного договора;
  • соглашения о выделении долей;
  • судебного решения.

Если контракт не составлялся, то при расторжении брака доля в размере ½ части выделяется из совместной собственности. А унаследованные объекты разделу не подлежат.

Изменить порядок раздела можно исключительно в суде. В суде гражданка может доказать, что значительно улучшила унаследованное имущество (сделала ремонт, оплатила реконструкцию).

Если действия значительно увеличили стоимость объекта, то судья выделит долю в наследственном имуществе супруге.

Правила наследования в случае смерти супруга

№ п/пПравила
1Супружеская доля из общего имущества выделяется до момента раздела собственности между наследниками. Действие выполняется по заявлению совладельца.
2Остаток собственности подлежит разделу между всеми наследниками поровну. Муж/жена наследует долю покойного супруга в общем порядке.
3Если же имущество (квартира, дом) досталось супругу по наследству, то оно считается его личной собственностью. Следовательно, такое имущество не делится между супругами.
4Личная собственность покойного гражданина делится между наследниками в равных частях. Кроме того, наследодатель имеет право полностью или частично завещать унаследованную собственность любому получателю.


Пример. В результате смерти мужа открылось наследство. В его состав вошли две квартиры (1 и 3комнатная) и автомобиль. К совместной собственности относились 3комнатная квартира и автомобиль. Однокомнатная квартира досталась мужу по наследству. Завещание наследодатель не делал. Состав наследников – жена, дочь и сын от первого брака. Все претенденты заявили о своих правах. Одновременно вдова заявила о выделении супружеской доли из наследственной массы. Распределение долей в 3комнатной квартире и машине – жена (50+16,66%), дочка (16,66%) и сын наследодателя (16,66%). Распределение долей в 1комнатной квартире – супруга (33%), дочка (33%) и сын (33%). Подобное положение вещей было невыгодно всем участникам. Чтобы избежать судебных разбирательств сонаследники заключили соглашение о разделе имущества. 3комнатная квартира досталась супруге и дочке наследодателя. Сыну отошла 1комнатная квартира. Машину наследники продали. Деньги поделили поровну между собой.

Имеет ли право муж на квартиру жены, полученную по наследству

В случае расторжения брачного союза, мужчина может претендовать на долю в унаследованной квартире:

  • если он внес улучшения в объект;
  • если раздел предусмотрен соглашением или брачным договором.

В остальных случаях при разводе, женщина полностью сохраняет за собой квартиру.

Муж имеет право претендовать на долю в квартире после смерти супруги. Однако такое право возникает исключительно при наследовании по закону.

Если женщина оформила на квартиру завещание, то объект перейдет в пользу лица, выбранного наследодателем.

Из личного имущества, которое было приобретено до брака или унаследовано супругой после регистрации отношений, супружеская доля не выделяется. Муж может быть лишь одним из сонаследников.


Пример. Семья из 4 человек проживала в 3комнатной квартире. Имущество досталось жене по наследству в период брака. Другой значимой собственности у супругов не было. Трагедия оборвала жизнь женщины. Супруг остался с 2 несовершеннолетними детьми (14 и 16 лет). Наследники заявили о своих правах. Супруг думал, что ему полагается половина собственности. Однако нотариус разъяснил порядок раздела имущества и права участников. Мужу и детям умершей женщины полагалось по 1/3 части квартиры. Правило о супружеской доле не распространялось на унаследованное жилье. Родственники вступили в права и получили соответствующее свидетельство.

Может ли личное имущество стать общей собственностью

Закон (ст.37 СК РФ) предусматривает возможность изменения режима собственности, если стоимость объекта значительно увеличилась за счет:

  • вложений личных денежных средств второго супруга;
  • вложений общих средств супругов в период брака;
  • за счет личных работ второго супруга.

Однако подобные вопросы решаются в судебном порядке. Истец должен представить доказательства вложений с его стороны и изменения реальной стоимости объекта.

Определение улучшений происходит путем сравнения стоимости жилья до и после проведения реконструкции или перепланировки. При наличии судебного решения муж/жена может претендовать на выделение супружеской доли как при разводе, так и в случае смерти супруга.

Так как ответчиком является супруг, процесс можно инициировать только в период его жизни. После смерти собственника, поднять вопрос можно при помощи иска к наследственному имуществу.

Завещание на мужа/жену

Завещание очень удачно вписывается в ситуации о разделе собственности между супругами и порядке наследования имущества каждым из них. Ведь унаследованное жилье не подлежит разделу между супругами. Следовательно, владелец может распоряжаться собственностью по своему усмотрению.

По закону имущество подлежит разделу между родственниками одной из линий в равных долях. Однако владелец может перераспределить активы. Например, если посчитает, что кто-то из членов семьи недостоин их получения.

При необходимости, на наследника можно возложить обязанность по содержанию кого-то из родственников или предоставлении им жилплощади для проживания (ст.1137 ГК РФ).


Вопрос о выделении супружеской доли обычно возникает при разводе или в результате смерти одного из супругов. Однако далеко не каждый супруг знает о своих правах. Чтобы не запутаться в терминологии или порядке распределения активов (личных/общих) желательно проконсультироваться у юриста. На нашем сайте можно сделать заявку на обратный звонок. Специалист перезвонит в удобное время.


  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!


Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!


Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Если мы обратим внимание на статистику заключаемых и расторгаемых браков в Российской Федерации, то можно сделать вывод о том, что вопрос раздела совместно нажитого имущества сейчас поднимается между супружескими парами достаточно часто, потому что ежегодно фиксируется достаточно большое количество разводов. И прежде, чем идти в суд с заявлением о разделе имущества, необходимо понять — а на что вообще можно рассчитывать в отношении того имущества, которое было приобретено?

Что такое совместно нажитое имущество и может ли к таковому относиться приобретенное в браке, но оформленное на третьих лиц?

Семейные отношения, которые имеют место существовать между супругами, в нашей стране регулируются достаточно подробно. Главным регулятором является Семейный кодекс Российской Федерации. И именно на его плечи возложена обязанность регулировать вопросы, связанные с имуществом супругов.

Рассмотрим, что можно рассматривать в качестве совместной собственности и что может быть разделено в ходе соответствующего судебного процесса.

Для ответа на этот вопрос я считаю необходимым обратиться к положениям статьи 34 Семейного кодекса. Эта статья дает исчерпывающий ответ на вопрос о том, что следует понимать под совместной собственностью супругов. В качестве такой собственности (или имущества, если дословно цитировать положения указанной статьи) следует рассматривать все доходы супругов, которые они получают от осуществляемой ими деятельности (например, от предпринимательской, творческой и т. п.), а также все то, что за счет таких средств было приобретено. При этом, если один из супругов в период брака не работал, потому что занимался домашним хозяйством или воспитанием детей (сейчас это правило чаще всего действует в отношении женщин, которые нередко не выходят из отпуска по уходу за ребенком, а продолжают вести дом и воспитывают детей по достижении последними трехлетнего возраста), то такой супруг имеет такое же право на общее имущество, как если бы он работал и зарабатывал. Конечно, если нет исключения из этого правила в виде подписанного брачного контракта или нотариального соглашения об установлении режима владения и пользования имуществом.


А вот если в официально оформленном браке было куплено какое-либо имущество, но, говоря казенным языком, оно было оформлено на третьих лиц, например, на маму мужа, то оно общим считаться не может, даже если покупка была совершена на средства, взятые из семейного бюджета или за счет кредитных средств, возврат которых происходит из общих средств.

Возможности доказательства приобретения имущества, оформленного на третьих лиц, в браке и признания его общим, если оно оформлено на третьих лиц

Соответственно, если есть имущество, которое было куплено в браке на общие средства, взятые из семейного бюджета, но оформлено на стороннего человека, возникает вопрос о возможности доказательства того, что оно все-таки является общим.

Оговорюсь сразу: практически в ста процентах случаев суды при рассмотрении таких дел отказывают в признании того, что имущество является совместным с супругом и приобретено в браке. Это связано с исчерпывающей позицией Семейного кодекса. И здесь надо опираться уже не только на позицию статьи 34, но и обратить внимание на статьи 37 и 38, которые устанавливают правила раздела собственности. Так, если супруги приобрели в браке имущество, которое оформили на одного из них, но покупка была из общих семейных средств, то оно будет однозначно делиться, так как будет признано судом совместно нажитым.

А вот если покупка была оформлена на третье лицо, например, на маму одного из супругов, то здесь придется приложить достаточно большое количество усилий для того, чтобы доказать, что оно общее.

Пример из практики

Вопрос: можно ли признать это имущество совместно нажитым и подать на его раздел?

Первый — и самый очевидный, что бывшей супруге в ходе раздела имущества рассчитывать не на что, так как имущество приобретено на третье лицо.

Однако есть и второй ответ, более сложный и требующий доказательственного подхода в суде. Сложность его связана с целым рядом обстоятельств. Во-первых, покупка совершена с использованием части средств, которые были накоплены ранее и лежали на счете, который может расцениваться, как совместный (вспомним часть 3 статьи 34 Семейного кодекса про право на совместное имущество лица, которое не работает по уважительной причине). Во-вторых, очевидно желание супруга избежать раздела и денег, и приобретенного имущества, так как о скором разводе знали все лица, которые могут быть расценены судом, как свидетели в ходе проведения бракоразводного процесса (развод будет проходить через суд, потому что есть несовершеннолетние дети, в отношении которых надо определять режим проживания и режим содержания, то есть выплаты алиментов). В-третьих, супруг взял кредитные средства, выплату которых производил из семейного бюджета, так как выплаты начались до расторжения брака. Как результат, если найти грамотного юриста, который возьмется за подготовку доказательной базы в таком, казалось бы, заведомо невыигрышном деле, можно убедить суд в том, что эта квартира — совместно нажитое имущество, которое просто оформлено на третье лицо.

Самым простым выходом в этой ситуации будет являться тот случай, когда имущество супруг приобрел на себя (в нашем случае — квартиру), а потом оформил договор дарения (дарственную) на третье лицо (при этом нет разницы, является ли это лицо близким родственником или нет). В этом случае будет происходить процесс признания сделки мнимой.


Возможности признания сделки мнимой

23 июня 2015 года Пленум Верховного суда Российской Федерации издал Постановление №25, посвященное применению судами различных положений, содержащихся в Разделе 1 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В нашем вопросе, то есть в вопросе возможности включения в состав общего имущества собственности третьих лиц, которое на них было оформлена одним из супругов в браке, особого внимания заслуживает пункт 86 данного Постановления, который посвящен тому, что следует считать мнимой сделкой. В соответствии с содержанием данного пункта под мнимой сделкой будет пониматься такая сделка, совершение которой не несло каких-либо правовых последствий для сторон.

Что это означает?

Если говорить о нашем примере, то можно разъяснить следующим образом: несмотря на то, что супруг приобрел квартиру и подарил ее своей маме (то есть совершил безвозмездную сделку по дарению), правовых последствий ни для кого эта сделка не принесла, так как пользоваться квартирой продолжил супруг, а сама сделка проводилась для того, чтобы исключить квартиру из общего имущества и не допустить ее раздела.

Для того чтобы сделка носила формальный вид (то есть якобы соответствовала действительности), было осуществлено оформление актов приема-передачи имущества, а также переоформление права собственности, что дало право, с юридической точки зрения, считаться ей действительной. По факту же имущественное положение супруга не изменилось, так как он продолжил распоряжаться данным имуществом.

Такую сделку вполне можно признать мнимой (по решению суда), а имущество в данном случае поступит в общую массу и будет подлежать обязательному разделу в случае наличия соответствующего заявления. Однако для того, чтобы доказать факт мнимой сделки, в суд придется предоставить все материалы, которые имеются у истца (то есть у лица, заинтересованного в оспаривании договора дарения), подтверждающие его слова. Не станут исключением в этом случае и свидетельские показания.

Если говорить в целом, то процесс признания имущества совместно нажитым, особенно если оно оформлено на третьих лиц, является достаточно сложным по своей сути. Потому что потребует тщательной подготовки, с точки зрения предоставления доказательств того, что имущество может быть расценено, именно как совместное. Однако, как показывает практика, пусть и в ограниченном ее виде, случаи вынесение положительного в пользу истца решения в настоящее время все же встречаются при условии, что суду предоставлена исчерпывающая информация о фактическом состоянии дел в прекращающей свое существование семье.

Читайте также: