Какая категория служит для обозначения относительного единства правовых систем имеющих сходные

Обновлено: 30.06.2024

Защита нарушенных прав участников гражданских отношений происходит путем государственно-правового принуждения, применяемого к субъектам, не выполняющим своих юридических обязанностей и нарушающих тем самым права других лиц. Основным средством защиты в этих случаях является иск, предъявляемый лицом, права которого нарушены.

Срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено – исковая давность(ст. 195 ГК РФ). Общий срок исковой давности 3 года (ст. 196 ГК РФ). Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон, а основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются ГК РФ и иными законами. Требования о защите нарушенного права принимаются к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности, а исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Это значит, что если иск в суде предъявлен после истечения срока исковой давности, но ответчик не потребовал применить срок исковой давности, суд защищает нарушенное право независимо от истечения срока. Если же ответчик потребует применить срок исковой давности, суд обязан удовлетворить его требование. При этом истечение срока является основанием к отказу в иске, если не было обстоятельств, которые могли бы приостановить, прервать или восстановить исковую давность (ст. 199 ГК РФ). Поэтому необходимо всегда своевременно обращаться за судебной защитой нарушенных гражданских прав. Кроме общего срока исковой давности установлены специальные сроки, которые могут быть более длительными (10 лет) или сокращенными (1 год).

Начало течения срока исковой давности устанавливается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ст. 200 ГК РФ). По общему правилу сроки исковой давности текут непрерывно и исчисляются днями, месяцами, годами. Причем следует иметь в виду, что течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Правила окончания течения срока различаются в зависимости от используемой единицы времени. Например, если установлен 3-летний срок исковой давности 1 ноября 2003 г., то он истечет 1 ноября 2006 г. Применительно к отдельным требованиям гражданский закон устанавливает особые правила о начале течения срока давности.

Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. В большинстве случаев исковая давность, начавшись, течет непрерывно. Однако закон учитывает, что в реальной жизни могут возникнуть такие обстоятельства, которые препятствуют или, по крайнем мере, затрудняют управомоченному лицу предъявить иск в пределах давностного срока. Эти обстоятельства носят различный характер и могут служить основанием для приостановления, перерыва или восстановления исковой давности. Сущность приостановления течения исковой давности состоит в том, что время, в течение которого действует обстоятельство, препятствующее защите нарушенного права, не засчитывается в установленный законом срок исковой давности (ст. 202 ГК РФ). К числу оснований, приостанавливающих течение давностного срока, относятся:

непреодолимая сила, т. е. чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство;

нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение;

установленная на основании закона Правительством РФ отсрочка исполнения обязательств (мораторий);

приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.

Нахождение истца или ответчика в вооруженных силах, переведенных на военное положение, само по себе не исключает предъявление иска, но делает это крайне затруднительным, в силу чего также учитывается законом в качестве приостанавливающего исковую давность обстоятельства. Однако давностный срок не приостанавливается в связи с простым призывом гражданина на службу в вооруженные силы или на военные сборы.

Мораторий как основание приостановления исковой давности отличается от непреодолимой силы тем, что создает не фактические, а юридические препятствия для предъявления иска. В данном случае компетентный государственный орган в лице Правительства РФ сдвигает срок исполнения обязательств и тем самым замораживает на определенный период существующие права требования на принудительное исполнение обязательства должниками. Мораторий может относиться ко всем обязательствам (общий мораторий) или распространяться лишь на отдельные их виды (частный мораторий). Объявление моратория, который на практике применяется весьма редко, вызывается, как правило, чрезвычайными обстоятельствами — военными действиями, экономическими реформами и т. п. К мораторию близко примыкает приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение. Решение об этом может быть принято компетентным государственным органом, который, не отменяя нормативный акт, блокирует его действие на период существования определенных, как правило, чрезвычайных обстоятельств.

Рассмотренные обстоятельства приостанавливают исковую давность лишь том случае, если они возникли или продолжали существовать, в последние 6 месяцев срока давности, а применительно к сокращенным срокам — в течение всего срока давности, если этот срок равен 6 месяцам или менее. Перерыв исковой давности означает, что время, истекшее до наступления обстоятельства, по основанием перерыва, в давностный срок не засчитывается и он начинает течь заново (ст. 203 ГК РФ). Если приостановление исковой давности вызывается, как правило, не зависящими от воли заинтересованных лиц событиями длящегося характера, то перерыв исковой давности закон связывает с волевыми однократными действиями истца или ответчика. Течение исковой давности прерывается: 1) предъявлением иска в установленном законом порядке; 2) совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. Первое из этих обстоятельств охватывает собой лишь такое обращение в суд, арбитражный или третейский суд, которое сделано в полном соответствии с требованиями материального и процессуального законов. Это, в частности, означает обязательное соблюдение истцом правил о подведомственности спора, принятие им необходимых мер к его досудебному урегулированию, предъявление иска дееспособным лицом и т. д. Иск, предъявленный с нарушением любого из этих и иных установленных законом требований, не принимается судом к производству либо оставляется судом без рассмотрения и не прерывает исковую давность. Иногда, однако, иск, предъявляемый по всем правилам, оказывается нерассмотренным по существу, например ввиду появления обстоятельств, приостанавливающих производство по делу. Так, суд обязан приостановить производство по делу в случае смерти гражданина, если спорное правоотношение допускает правопреемство, пребывания ответчика в действующей части вооруженных сил и т. д. Во всех случаях приостановления производства по делу исковая давность прерывается в момент предъявления иска и начинает течь заново. Признание долга как обстоятельство, прерывающее исковую давность, может выражаться в любых действиях должника, подтверждающих наличие долга или иной обязанности. Такими действиями могут быть, в частности, просьба об отсрочке исполнения, частичная уплата долга или процентов по нему и т. п. Действия, свидетельствующие о признании долга, должник может совершить по отношению как к кредитору, так и к третьим лицам. Обстоятельства, прерывающие исковую давность, носят исчерпывающий характер и не дополняются какими-либо специальными правами закона.

Наряду с приостановлением и перерывом исковая давность может быть восстановлена судом, если причины ее пропуска будут признаны уважительными.

Восстановление исковой давности рассматривается законом как исключительная мера, которая может применяться лишь при наличии ряда обстоятельств (ст. 205 ГК РФ). Во-первых, причина пропуска исковой давности может быть признана судом уважительной только тогда, когда она связана с личностью истца, в частности его тяжелой болезнью, беспомощным состоянием и т. п. Обстоятельства, связанные с личностью ответчика, во внимание не принимаются. Во-вторых, вопрос о восстановлении исковой давности может ставиться лишь пострадавшим гражданином. Просьбы юридических лиц и граждан-предпринимателей о восстановлении давностного срока удовлетворяться не могут. В-третьих, причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние 6 месяцев срока давности, а если этот срок равен 6 месяцам или менее — в течение срока давности

Требования, на которые исковая давность не распространяется (ст. 208 ГК РФ)

Исковая давность не распространяется:

а) на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

б) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении 3 лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 3 года, предшествовавшие предъявлению иска;

в) требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения;

· Субъектно – сущностный – подчеркивает значение субъектов права в качестве системообразующих материальных факторов правовой системы (человек его права и свободы).

· Интеллектуально-психологический – формируется правопонимание конкретного человека и правосознание (правосознание)

· Нормативно-регулятивный – определенным системообразующим фактором вступают нормы права (правовая деятельность)

· Организационно-деятельностный – охватывает все юр. оформленные связи и отношения формы реализации права, правотворческую и правоприменительную деятельность гос-ва (нормативно правовая подсистема)

· Социально-регулятивный – характеризует то, насколько человек как субъект права освоил правовую действительность и то как сформировались и насколько соответствуют интересам индивида и общества, различного вида режимы и состояния.

Правовая семья - категория, которая служит для обозначения относительного единства правовых систем, имеющих сходные юридические признаки, и отражает те особенности названных систем, которые обусловлены сходством из конкретно-исторического развития: структуры источников, ведущих институтов и отраслей, традиций.

Семья правовых систем - это несколько родственных национальных правовых систем, которые характеризуются сходством некоторых важных признаков (пути формирования и развития; общность источников, принципов регулирования, отраслевой структуры; унифицированность юридической терминологии, понятийного аппарата; взаимозаимствование основных институтов и правовых доктрин).

Виды правовых семей:

  • Романо-германская правовая семья (Италия, Франция, Испания, Португалия, Германия, Австрия, Швейцария и др.) Современная правовая система России при всех ее особенностях более родственна именно романо-германской правовой семье. Признаки:

◦ единая иерархически построенная система источников писаного права, доминирующее место в которой занимают нормативные акты (законодательство);

◦ главная роль в формировании права отводится законодателю, который создает общие юридические правила поведения; правоприменитель же (судья, административные органы и т.п.) призван лишь точно реализовать эти общие нормы в конкретных правоприменительных актах;

◦ писаные конституции, обладающие высшей юридической силой;

◦ высокий уровень нормативных обобщений достигается через кодифицированные нормативные акты;

◦ весомое положение занимают подзаконные нормативные акты;

◦ деление системы права на публичное и частное, а также на отрасли;

◦ правовой обычай и юридический прецедент — вспомогательные, дополнительные источники;

◦ на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина;

◦ особое значение имеет юридическая доктрина, разработавшая и разрабатывающая в университетах основные принципы (теорию) построения данной правовой семьи.

1) эпоха Римской империи - XII в. н.э. - зарождение римского права и его упадок в связи с гибелью Римской империи (476 г. н.э.), господство в Европе архаических способов решения споров - поединки, ордалии (испытания), колдовство и т.д., т.е. фактическое отсутствие права;

2) XIII - XVII вв. - возрождение (ренессанс) римского права, распространение его в Европе и приспособление к новым условиям, достижение независимости права от королевской власти;

3) XVIII - XX вв. - кодификация права, принятие Конституций (в США, Польше, Франции и т.п.), появление отраслевых кодексов (Гражданский кодекс Франции 1804 г., Гражданское уложение Германии 1896 г.), создание национальных правовых систем.

· К англосаксонской правовой семье относятся национально-правовые системы Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и др. Признаки:

◦ основные источники права - судебный прецедент;

◦ ведущая роль в формировании права (правотворчестве) отводится суду, который в этой связи занимает особое положение в системе государственных органов;

◦ на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина, защищаемые прежде всего в судебном порядке;

◦ главенствующее значение имеет в первую очередь процессуальное (процедурное, доказательственное) право, которое во многом определяет право материальное

◦ нет кодифицированных отраслей права;

◦ отсутствует классическое деление права на частное и публичное;




◦ широкое развитие статутного права (законодательства), а юридические обычаи выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников;

◦ юридические доктрины, как правило, носят сугубо прагматический, прикладной характер.

Этапы:

1) до 1066 г. (нормандского завоевания Англии) - отсутствие общего для всех права; основным источником права являлись местные обычаи, различные для каждого региона;

2) 1066 - 1485 гг. (от нормандского завоевания Англии до установления власти династии Тюдоров) - централизация страны, создание в противовес местным обычаям общего права для всей страны, которое отправляли королевские суды;

3) 1485 - 1832 гг. - период расцвета общего права и его упадка; нормы общего права стали отставать от реальной действительности: во-первых, общее право было слишком формальным и громоздким, что снижало его эффективность; во-вторых, дела, которые было сложно либо невозможно решать, опираясь на общее право, стали разрешаться посредством возникшего "права справедливости", которое самостоятельно творил английский лорд-канцлер (представитель короля), исходя из принципов справедливости;

4) 1832 г. - наши дни - судебная реформа 1832 г. в Англии, в результате которой судьи получили возможность по своему усмотрению решать юридические дела, опираясь как на общее право, так и на собственное убеждение справедливости (т.е. при рассмотрении дел судьями принимаются во внимание как образцы решения подобных дел в прошлом - судебные прецеденты, так и мнение судей, основанное на их собственном понимании справедливости, - "судьи творят право, право есть то, что говорят о нем судьи"); распространение данной системы на английские колонии, где они внедрились, согласуясь с местной спецификой.

· К семье религиозного права относятся Иран, Ирак, Пакистан, Судан и др., а также индусское право общин Индии, Сингапура, Бирмы, Малайзии и др. Признаки:

◦ главный творец права - Бог, а не общество, не государство, поэтому юридические предписания даны раз и навсегда, в них нужно верить и соответственно строго соблюдать;

◦ источниками права являются религиозно-нравственные нормы и ценности, содержащиеся, в частности, в Коране, Сунне, Иджме и распространяющиеся на мусульман, либо в Шастрах, Ведах, законах Ману и т.д. и действующих в отношении индусов;

◦ весьма тесное переплетение юридических положений с религиозными, философскими и моральными постулатами, а также с местными обычаями образует в своей совокупности единые правила поведения;

◦ особое место в системе источников права занимают труды ученых-юристов, конкретизирующие и толкующие первоисточники и лежащие в их основе конкретные решения;

◦ отсутствует деление права на частное и публичное;

◦ нормативно-правовые акты (законодательство) имеют вторичное значение;

◦ судебная практика в собственном смысле слова не является источником права; во многом основана на идее обязанностей, а не прав человека (как это имеет место в романо-германской и англосаксонской правовых семьях).

· К семье традиционного права относятся правовые системы Мадагаскара, страны Африки и Д. Востока. Признаки:

◦ доминирующее место в системе источников права занимают обычаи и традиции, имеющие, как правило, неписаный характер и передаваемые из поколения в поколение;

◦ обычаи и традиции представляют собой синтез юридических, моральных, мифических предписаний, сложившихся естественным путем и признанных государствами;

◦ обычаи и традиции регулируют отношения в первую очередь групп или сообществ, а не отдельных индивидов;

◦ нормативные акты (писаные законы) имеют вторичное значение, хотя их принимается в последнее время все больше и больше;

◦ судебная практика (юридический прецедент) не выступает в качестве основного источника права;

◦ судебная власть руководствуется идеей примирения, восстанавливая согласие в общине и обеспечивая ее сплоченность;

◦ юридическая доктрина не играет существенной роли в юридической жизни данных обществ;

◦ архаичность многих ее обычаев и традиций

· Национальная правовая система — конкретно-историческая социальная реальность, находящаяся в сложных взаимосвязях и взаимодействии с другими частями данного общества как системы: с экономическими отношениями, государством, политическим режимом, моралью, культурой, со всем комплексом социальных институтов и ценностей, всеми подсистемами данного общества.

Термин "правовая система" - наиболее объемное понятие в компаративистике, чем правовая семья, поскольку охватывает широкий круг правовых явлений, включая нормативные, организационные, социокультурные и иные аспекты возникновения и эволюции права. В силу объемности за этим термином не закрепилось достаточно конкретного содержания.

Правовая система каждого государства отражает его исторические, национальные, культурные особенности. Естественно, что каждое государство имеет свою правовую систему, которую называют национальной правовой системой.
Каждая национальная правовая система имеет как специфические способности, так и общие черты с правовыми системами других государств.
Национальные правовые системы по сходству, единству их элементов объединяются в группы, которые некоторые авторы называют правовыми семьями.
Правовая семья - это категория, которая служит для обозначения относительного единства правовых систем, имеющих сходные юридические признаки, и отражает те особенности систем, которые обусловлены сходством их конкретно - исторического развития.

Классификация правовых систем на типы (правовые семьи) осуществляется по разным основаниям.

Французский правовед Р.Давид в зависимости (от идеологии> и юридической техники выделяет романо-германскую, англосаксонскую, социалистическую, религиозные и традиционные правовые системы или правовые семьи.
Немецкий Ученый К. Цвайгерт в зависимости от особенностей происхождения и эволюции правовых систем, своеобразия юридического мышления, специфики правовых институтов, природы источников права, идеологии выделяет романскую, германскую, скандинавскую, англо-американскую, социалистическую правовые семьи, каждую из которых он называет правовым кругом, а также право ислама и индусское право.
Российский правовед А. X. Саидов в зависимости от исторического генезиса правовых систем, системы источников права, структуры правовой системы выделяет романо-германскую, скандинавскую, латиноамериканскую, мусульманскую, индусскую, дальневосточную правовые семьи, а также правовую семью общего права и семью обычного права.
2.1 Англосаксонская правовая семья
К англосаксонской правовой семье относят национальные правовые системы Англии, США. Канады, Австрии, Новой Зеландии и ряда других англо­язычных стран.
Среди признаков этой системы можно выделить следующие :

1) исторически она сложилась в Англии в результате формирования общего права, дополнения его правом справедливости и толкованием статутов;

2) основным источником права выступает судебный прецедент (правила поведения, сформулированные судьями в их решениях по конкретному делу и распространяющиеся на аналогичные дела);

3) юридические прецеденты носят индивидуальный (казуистический) характер;

4) ведущую роль в формировании права (в правотворчестве) отводят судам, которые в этой связи занимают особое положение в системе государственных органов;

5) на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина, защищаемые прежде всего судом;

6) главенствующее значение имеет процессуальное, (процедурное, доказательственное) право, которое во многом определяет право материальное;

7) отсутствуют кодифицированные отрасли права;

8) отсутствует классическое деление нрава на частное и публичное;

9) статутное право (законодательство) и юридические обычаи выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников;

10) юридическая - доктрина, чаще всего использовавшаяся в прошлом, как правило, носит сугубо прагматический, прикладной характер.
2.2 Романо-германская правовая семья
К романо-германской правовой семье относят правовые системы Австрии, Германии, Италии, Испании. Португалии, Франции, Швейцарии и др. стран. В качестве самостоятельной группы правовых систем в рамках романо-германской правой семьи можно выделить славянские правовые системы (Болгарии, Югославии и др.). Современная правовая система России, при всех её особенностях, тоже относится к романо-германской правой семье.
Среди признаков романо-германской правой семьи можно выделить следующие .

1) она исторически сложилась в результате рецепции римского права;

2) для нее характерна единая иерархическая система источников писаного права, доминирующее место в которой занимают нормативные акты (законодательство);

3) главная роль в формировании права в этом случае отводится законодателю, который создает общие юридические правила поведения; правоприменитель же (судья, административные органы и т.д.) призван лишь точно реализовать эти общие нормы в конкретных правоприменительных актах;

4) в странах этой семьи имеются писаные конституции, обладающие высшей .юридической силой,

5) высокий уровень нормативных обобщений в это семье достигается при помощи кодифицированных нормативных актов;

6) весомое положение в этой семье занимают подзаконные нормативные акты (регламенты, инструкции, циркуляры и др.);

7) для этой семьи характерно деление системы права на публичное и частное, а также на отрасли;

8) правовой обычай и юридический прецедент в этой семье выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников;

9) на первом месте в ней находятся не обязанности, а прежде всегоправа человека и гражданина,

10) особое значение в ней имеет юридическая, доктрина, разрабатывавшая и разрабатывающая в университетах основные принципы (теорию) построения, данной правовой семьи.
3. Мусульманская правовая система
Мусульманская правовая система является самой распространенной религиозной правовой системой. К странам мусульманской правовой системы относятся Афганистан. Ирак, Иран, Пакистан, Судан, Турция и др.

История мусульманского права начинается с пророка Мухаммеда (570-632 гг.) который в своих проповедях от имени Аллаха сообщал верующим мусульманам основные правила поведения.
Первым основным источником мусульманского права признается Коран - священная книга мусульман, представляющая собой записанные в виде стихов речи и проповеди Мухаммеда, относящиеся к периоду с 610 по 631 гг. Они разбиты на 114 сур (глав) и более 4 тысяч коротких стихотворных фрагментов, не связанных общим замыслом. Вопросом правовых взаимоотношений мусульман посвящена только незначительная часть Корана, но он был и остается самым авторитетным источником мусульманского права.
Тесно связан с Кораном второй источник мусульманского права - Сунна сборник хадисов. т.е. преданий о жизни Мухаммеда.

Третий источник — Иджма - общее решение авторитетных мусульманских правоведов об обязанностях правоверных.
Четвертый источник - Кияс -представляет собой обычное решение по аналогии. Объектом анализа в киясе выступает не решение законодателя, а религиозная "идея.
К числу вторичных источников мусульманского права относят закон. Закон начинает использоваться со второй половины XIX в. Нередко в нем могут содержаться нормы, идущие вразрез с первоисточниками, например нормы, ограничивающие брачный возраст совершеннолетнем, допускающие ссудно-кредитные сделки и др.
В прошлом источником мусульманского права была и религиозно-правовая доктрина.

Со второй половиной ХIХ в. многие мусульманские страны начинают активно заимствовать европейское право. В результате, в Турции, например, оно практически вытеснило мусульманские правовые нормы, а в Алжире, Египте, Сирии и др. странах стало господствующим в большинстве сфер жизни общества. В то же время сохраняются и страны мусульманского фундаментализма. Это Иран, Пакистан, ИАР, Ливия, Судан.

Методические рекомендации по проведению практических занятий


  1. правовая система

  2. национальная система

  3. правовая семья

  4. романо-германская правовая семья

  5. англосаксонская правовая семья

  6. мусульманская правовая семья

  7. социалистическая правовая семья

  8. африканская правовая семья

Методические материалы для текущего и промежуточного контроля


  1. Англо-Саксонская

  2. Романо-германская

  3. Мусульманская

  4. все ответы верны

2.Какие страны входят в Мусульманскую правовою семью?


  1. Мусульманская

  2. Романо-германская

  3. Англо-Саксонская и Романо-Германская

  4. нет правильного ответа

  1. семейное право

  2. материальное право

  3. мусульманское право

  4. публичное право

  1. романо-германская

  2. англосаксонская

  3. африканская

  4. социалистическая

  5. мусульманская

  1. романо-германская

  2. англосаксонская

  3. африканская

  4. социалистическая

  5. мусульманская

  1. романо-германская

  2. англосаксонская

  3. африканская

  4. мусульманская

  5. семья индусского права

  1. господство публичного права над частным

  2. ведущий источник права – правовой обычай

  3. ведущий источник права – судебный прецедент

  4. отсутствует деление права на частное и публичное

  5. главная роль отводится процессуальному праву

  6. характерен дуализм правовой системы

  1. ведущий источник права – правовой обычай

  2. ведущий источник права – судебный прецедент

  3. отсутствует деление права на частное и публичное

  4. главная роль отводится процессуальному праву

  5. характерен дуализм правовой системы

  6. ведущий источник права – религиозные книги

11. Историческое начало континентальной правовой семьи – право…

г) прецедентное
12. Правовая система современности, в которой основным источником права выступают нормативные правовые акты, называется…

г) англо-американской
13. Президентская республика существует в странах:

1. Система права.

2. Правовая система.

3. Система законодательства.

2. Правовая семья.

Какая категория служит для обозначения относительного единства правовых систем, имеющих сходные юридические признаки, и отражает те особенности названных систем, которые обусловлены сходством их конкретно-исторического развития: структуры, источников, ведущих институтов и отраслей, правовой культуры?

1. Национальная правовая система.

2. Группа правовых систем.

3. Правовая семья.

4.Назовите тип права, характерными чертами которого являются: закрепление личной зависимости крестьян; сословный характер, партикуляризм; открытое внеэкономическое принужде­ние масс; наличие значительного числа норм канонического права.

1. Современное право.

2. Буржуазное право.

3. Феодальное право.

5.Назовите тип права, при котором представители определен­ного класса не признавались субъектами права.

1. Феодальное право.

2. Рабовладельческое право.

3. Буржуазное право.

6..Каковы характерные черты романо-германской (континен­тальной) правовой системы?

1. Основной источник права — доктрина.

2. Рецепция (восприятие, заимствование) римского права. Ос­новные источники права

-нормативные акты. Деление права на частное и публичное.

3. За судебными органами, согласно законам, признается право на нормотворчество.

Назовите страну, право которой относится к континентальной (романо-германской) правовой системе?

8.Назовите характерные черты англосаксонской правовой сис­темы.

1. Деление права на частное и публичное.

2. Основные источники права — нормативные акты.

3. Преобладание права, созданного судами (право судебной практики). Основные источники права — прецеденты (судебные и административные).

9.К какой правовой системе ближе российское право по харак­теру доминирующих источников?

1. К религиозно-традиционной.

2. К романо-германской (континентальной).

3. К англосаксонской.

Тема 14.Правосознание и правовая культура.

1.Объясните термины:

Правовое сознание - ___________________________

Правовая идеология - __________________________

Правовая психология - _________________________

Правовая культура - ___________________________

2.Закончите схему:

Виды правосознания
По субъектам-носителям

Какие факторы влияют на формирование правосознания общества и личности?

Каково соотношение правосознания и позитивного права?

5.Закончите схему:

Структура правосознания

6.К какому уровню правосознания можно отнести следующие высказывания:

а) «Неприкосновенность депутатам парламента нужна для того, чтобы

Пути преодоления правового нигилизма. ________

Выпишите в правую колонку известные Вам русские или иные пословицы,

поговорки, изречения, отражающие негативное отношение к праву, закону, государству, а в левую — позитивное отношение к этим цен­ностям_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

Тест для самоконтроля.

Какие элементы выделяют в структуре правосознания?

1. Правовая идеология и правовая психология.

2. Правовая идеология и правовая активность.

3. Правомерное поведение и правонарушения.

К какому структурному элементу правосознания относятся чувства, правовые переживания, эмоции, настроения?

1. К поведенческим элементам.

2. К правовой идеологии.

3. К правовой психологии.

4.Какое явление характеризуется целенаправленным, как пра­вило, научным либо философским осмыслением права как целостного социального института не в отдельных его проявлениях, а в качестве самостоятельного элемента общества?

1. Правовая психология.

2. Моральное сознание.

3. Правовая идеология.

Носителями какого вида правосознания являются ученые-юристы?

К какому понятию относится негативно-отрицательное, неуважительное отношение к праву, законности и правопорядку?

1. Правовой нигилизм.

2. Политический инфантилизм.

Чем правовой нигилизм отличается от перерождения правосознания?

· Субъектно – сущностный – подчеркивает значение субъектов права в качестве системообразующих материальных факторов правовой системы (человек его права и свободы).

· Интеллектуально-психологический – формируется правопонимание конкретного человека и правосознание (правосознание)

· Нормативно-регулятивный – определенным системообразующим фактором вступают нормы права (правовая деятельность)

· Организационно-деятельностный – охватывает все юр. оформленные связи и отношения формы реализации права, правотворческую и правоприменительную деятельность гос-ва (нормативно правовая подсистема)

· Социально-регулятивный – характеризует то, насколько человек как субъект права освоил правовую действительность и то как сформировались и насколько соответствуют интересам индивида и общества, различного вида режимы и состояния.

Правовая семья - категория, которая служит для обозначения относительного единства правовых систем, имеющих сходные юридические признаки, и отражает те особенности названных систем, которые обусловлены сходством из конкретно-исторического развития: структуры источников, ведущих институтов и отраслей, традиций.

Семья правовых систем - это несколько родственных национальных правовых систем, которые характеризуются сходством некоторых важных признаков (пути формирования и развития; общность источников, принципов регулирования, отраслевой структуры; унифицированность юридической терминологии, понятийного аппарата; взаимозаимствование основных институтов и правовых доктрин).

Виды правовых семей:

  • Романо-германская правовая семья (Италия, Франция, Испания, Португалия, Германия, Австрия, Швейцария и др.) Современная правовая система России при всех ее особенностях более родственна именно романо-германской правовой семье. Признаки:

◦ единая иерархически построенная система источников писаного права, доминирующее место в которой занимают нормативные акты (законодательство);

◦ главная роль в формировании права отводится законодателю, который создает общие юридические правила поведения; правоприменитель же (судья, административные органы и т.п.) призван лишь точно реализовать эти общие нормы в конкретных правоприменительных актах;

◦ писаные конституции, обладающие высшей юридической силой;

◦ высокий уровень нормативных обобщений достигается через кодифицированные нормативные акты;

◦ весомое положение занимают подзаконные нормативные акты;

◦ деление системы права на публичное и частное, а также на отрасли;

◦ правовой обычай и юридический прецедент — вспомогательные, дополнительные источники;

◦ на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина;

◦ особое значение имеет юридическая доктрина, разработавшая и разрабатывающая в университетах основные принципы (теорию) построения данной правовой семьи.

1) эпоха Римской империи - XII в. н.э. - зарождение римского права и его упадок в связи с гибелью Римской империи (476 г. н.э.), господство в Европе архаических способов решения споров - поединки, ордалии (испытания), колдовство и т.д., т.е. фактическое отсутствие права;

2) XIII - XVII вв. - возрождение (ренессанс) римского права, распространение его в Европе и приспособление к новым условиям, достижение независимости права от королевской власти;

3) XVIII - XX вв. - кодификация права, принятие Конституций (в США, Польше, Франции и т.п.), появление отраслевых кодексов (Гражданский кодекс Франции 1804 г., Гражданское уложение Германии 1896 г.), создание национальных правовых систем.

· К англосаксонской правовой семье относятся национально-правовые системы Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и др. Признаки:

◦ основные источники права - судебный прецедент;

◦ ведущая роль в формировании права (правотворчестве) отводится суду, который в этой связи занимает особое положение в системе государственных органов;

◦ на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина, защищаемые прежде всего в судебном порядке;

◦ главенствующее значение имеет в первую очередь процессуальное (процедурное, доказательственное) право, которое во многом определяет право материальное

◦ нет кодифицированных отраслей права;

◦ отсутствует классическое деление права на частное и публичное;




◦ широкое развитие статутного права (законодательства), а юридические обычаи выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников;

◦ юридические доктрины, как правило, носят сугубо прагматический, прикладной характер.

Этапы:

1) до 1066 г. (нормандского завоевания Англии) - отсутствие общего для всех права; основным источником права являлись местные обычаи, различные для каждого региона;

2) 1066 - 1485 гг. (от нормандского завоевания Англии до установления власти династии Тюдоров) - централизация страны, создание в противовес местным обычаям общего права для всей страны, которое отправляли королевские суды;

3) 1485 - 1832 гг. - период расцвета общего права и его упадка; нормы общего права стали отставать от реальной действительности: во-первых, общее право было слишком формальным и громоздким, что снижало его эффективность; во-вторых, дела, которые было сложно либо невозможно решать, опираясь на общее право, стали разрешаться посредством возникшего "права справедливости", которое самостоятельно творил английский лорд-канцлер (представитель короля), исходя из принципов справедливости;

4) 1832 г. - наши дни - судебная реформа 1832 г. в Англии, в результате которой судьи получили возможность по своему усмотрению решать юридические дела, опираясь как на общее право, так и на собственное убеждение справедливости (т.е. при рассмотрении дел судьями принимаются во внимание как образцы решения подобных дел в прошлом - судебные прецеденты, так и мнение судей, основанное на их собственном понимании справедливости, - "судьи творят право, право есть то, что говорят о нем судьи"); распространение данной системы на английские колонии, где они внедрились, согласуясь с местной спецификой.

· К семье религиозного права относятся Иран, Ирак, Пакистан, Судан и др., а также индусское право общин Индии, Сингапура, Бирмы, Малайзии и др. Признаки:

◦ главный творец права - Бог, а не общество, не государство, поэтому юридические предписания даны раз и навсегда, в них нужно верить и соответственно строго соблюдать;

◦ источниками права являются религиозно-нравственные нормы и ценности, содержащиеся, в частности, в Коране, Сунне, Иджме и распространяющиеся на мусульман, либо в Шастрах, Ведах, законах Ману и т.д. и действующих в отношении индусов;

◦ весьма тесное переплетение юридических положений с религиозными, философскими и моральными постулатами, а также с местными обычаями образует в своей совокупности единые правила поведения;

◦ особое место в системе источников права занимают труды ученых-юристов, конкретизирующие и толкующие первоисточники и лежащие в их основе конкретные решения;

◦ отсутствует деление права на частное и публичное;

◦ нормативно-правовые акты (законодательство) имеют вторичное значение;

◦ судебная практика в собственном смысле слова не является источником права; во многом основана на идее обязанностей, а не прав человека (как это имеет место в романо-германской и англосаксонской правовых семьях).

· К семье традиционного права относятся правовые системы Мадагаскара, страны Африки и Д. Востока. Признаки:

◦ доминирующее место в системе источников права занимают обычаи и традиции, имеющие, как правило, неписаный характер и передаваемые из поколения в поколение;

◦ обычаи и традиции представляют собой синтез юридических, моральных, мифических предписаний, сложившихся естественным путем и признанных государствами;

◦ обычаи и традиции регулируют отношения в первую очередь групп или сообществ, а не отдельных индивидов;

◦ нормативные акты (писаные законы) имеют вторичное значение, хотя их принимается в последнее время все больше и больше;

◦ судебная практика (юридический прецедент) не выступает в качестве основного источника права;

◦ судебная власть руководствуется идеей примирения, восстанавливая согласие в общине и обеспечивая ее сплоченность;

◦ юридическая доктрина не играет существенной роли в юридической жизни данных обществ;

◦ архаичность многих ее обычаев и традиций

· Национальная правовая система — конкретно-историческая социальная реальность, находящаяся в сложных взаимосвязях и взаимодействии с другими частями данного общества как системы: с экономическими отношениями, государством, политическим режимом, моралью, культурой, со всем комплексом социальных институтов и ценностей, всеми подсистемами данного общества.

Термин "правовая система" - наиболее объемное понятие в компаративистике, чем правовая семья, поскольку охватывает широкий круг правовых явлений, включая нормативные, организационные, социокультурные и иные аспекты возникновения и эволюции права. В силу объемности за этим термином не закрепилось достаточно конкретного содержания.

Читайте также: